Завещание после вступления в брак

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Завещание после вступления в брак». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

По общему правилу Семейного кодекса имущество, которое супруги приобрели в браке, считается их совместной собственностью. Законный режим может быть изменен брачным договором, если такой был составлен партнерами перед свадьбой или позднее, в период брака. В состав такого имущества включаются:

  • денежные доходы мужа и жены: заработная плата, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности;
  • недвижимость, вещи, предметы, ценные бумаги, купленные во время совместного проживания;
  • любое другое имущество: доли в уставном капитале ООО, паи в кооперативы, вклады в банке.

Супруги могут составить совместное завещание. Зачем это нужно?

Помимо того, что переживший супруг, имеет возможность выделить после смерти другого свою половину, он также входит в круг наследников первой очереди. При наследовании совместно нажитого имущества по закону его доля определяется наравне с другими наследниками. К первоочередным правопреемникам также относятся дети, родители, супруги умершего наследодателя.

Если умерший составил при жизни завещание, то наследство распределяется в соответствии с его распоряжением. Когда в документе указана не вся собственность, принадлежащая супругу, а только ее часть, переживший партнер получает право наследования одновременно по трем основаниям:

  1. он может выделить свою супружескую долю, или 1/2 имущества, нажитого в браке;
  2. получить часть, причитающуюся ему по завещанию;
  3. участвовать в распределении незавещанной собственности на равных с другими наследниками основаниях.

Чтобы выделить свою половину семейной собственности, переживший супруг должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Как правило, это район (город), где наследодатель проживал перед смертью. Реже, когда он не имел постоянной прописки, дело открывается по месту нахождения его недвижимости, например, квартиры.

По заявлению нотариус производит раздел собственности и выдает свидетельство о праве на супружескую половину (часть) наследства. Одновременно он сообщает об этом наследникам, которые обратились с заявлением о принятии наследства. Поскольку документ выдается только на совместно нажитое имущество, обратившийся к нотариусу супруг должен представить документы, свидетельствующие о приобретении собственности в период брака.

Если речь идет о недвижимости (дома, земля, жилые помещения), нотариус в течение одного дня после выдачи свидетельства направляет в органы Росреестра заявление о государственной регистрации права на имущество и о внесении изменений в ЕГРН. Выписка из Реестра поступает в нотариальную контору, нотариус заверяет ее и вручает собственнику.

Наследование совместно нажитого имущества

Вопрос актуальный, волнующий многих супругов. Потерявшие жен или разведенные мужья часто задают их нотариусам. На самом деле все просто. То, что было куплено во время совместного проживания, является совместным имуществом. Именно его делят при расторжении брака или смерти «второй половины». Но, если собственность была унаследована (подарена), супруг на нее право не имеет.

Так, например, если квартира была получена в наследство, муж не имеет права претендовать на нее при разводе. В период совместной жизни он может пользоваться таким жильем беспрепятственно.

Это – личное имущество, и наследуется близкими родственниками в установленных законом долях.

О правах супругов при получении одним из них наследства

В начале разговора мы говорили о личном имуществе лиц, состоящих в браке. Как изменить режим такого имущества? Вариантов существует несколько. Можно:

  • подписать брачный договор;
  • заключить соглашение о выделении доли;
  • добиться решения вопроса в судебном порядке.

Если не выполнить эти действия, собственность, полученная мужем или женой в наследство, в случае развода разделению подлежать не будет. В таком случае изменится режим только совместно нажитого имущества.

При обращении в судебную инстанцию ситуацию можно существенно изменить. Если «второй половине» удастся доказать, что в результате ее действий состояние полученной в наследство собственности существенно улучшилось, суд может принять решение о выделении доли в таком имуществе.

Закон четко определяет право наследования супругов. Долю «второй половины» можно выделить до раздела имущества. При отсутствии завещания остаток собственности будет делиться между близкими родственниками в установленном законом порядке. Это объясняется тем, что полученное в наследство имущество является частной собственностью.

Коротко о правах на недвижимость, доставшуюся от родственников

При расторжении брака возникает вопрос о разделе жилья. Имеет ли право жена на наследство мужа, если квартира досталась ему от родственников? Претендовать на такую недвижимость можно только в случае, если:

  • супругой было улучшено состояние объекта, и она может подтвердить это документально;
  • порядок раздела имущества определен соглашением;
  • при создании семьи был заключен брачный договор, в котором был прописан соответствующий пункт.

При отсутствии завещания претендовать на долю унаследованной недвижимости можно в установленном законе порядке. Оформленное владельцем волеизъявление является единственным способом получить квартиру или дом в единоличное пользование.

Так, например, в случае смерти жены, полученная ей в наследство недвижимость делится в равных долях. Если у покойной было двое детей, то они и супруг станут владельцами 1/3 части каждый.

Детальную консультацию по данному вопросу может предоставить нотариус.

Многие люди предпочитают не оформлять официально свои отношения. В случае их разрыва или смерти одного из гражданских супругов возникает вопрос о разделе имущества. Имеет ли право гражданская жена на наследство мужа? Решить проблему поможет завещание или заключенное между сторонами соответствующее соглашение. При отсутствии волеизъявления собственника происходит наследование по закону. В этом случае право на имущество получают кровные родственники или лица, состоящие в официальном браке (их отношения зарегистрированы соответствующими органами). В противном случае отстаивать свои права придется в судебном порядке. Истцу нужно будет доказать, что он более года проживал с гражданской супругой, вел совместное хозяйство. Можно поднять вопрос о выделении доли или подтвердить, что состояние имущества было улучшено за счет «второй половины». В любом случае такие разбирательства длятся долго и требуют привлечения профильного адвоката.

Ранее законодательство предусматривало возможность получения наследства по завещанию, лично составленное одним гражданином, либо, при его отсутствии, в порядке очередности в зависимости от степени родства к умершему. Возможность написать распоряжение обоими супругами совместно появилась сравнительно недавно – с 1 июня 2021 года. Порядок и условия совершения такого волеизъявления регламентированы ст. 1118 ГК РФ.
Обязательным условием для составления документа является то, что брачные отношения должны быть оформлены официально. В противном выразить совместную волю о распоряжении своим имуществом в случае смерти не получится.

Самые горячие и психологически сложные тяжбы возникают, когда семье приходится делить имущество скончавшегося родственника. Цель нового закона — свести к минимуму такие конфликты и максимально упростить споры, особенно в случаях с несколькими наследниками.

Представим нередкую для нашего времени ситуацию. Мужчина женился, купил квартиру, завел детей. Через несколько лет семья распалась, наш герой повторно вступил в брак, приобрел еще одну квартиру и снова завел детей. А потом скончался. Вторая жена вынуждена сражаться с наследниками от предыдущего брака, которые, естественно, претендуют на большую долю наследства, а в идеале — на все. В этом случае защитить интересы жены поможет совместное завещание, в котором будет четко прописан порядок наследования.

Введение новеллы о возможности семейной пары оформить свое волеизъявление совместно имеет свои плюсы и минусы.
Так, плюсы такого способа передачи имущества наследникам следующие:

  • отсутствие необходимости составлять два разных документа;
  • упрощение процедуры раздела имущества наследниками;
  • возможность совместным решением определить судьбу своего имущества;

Недостатками данного варианта распоряжения имуществом мужа и жены являются:

  • при принятии наследства пережившим супругом (как правило по изложенным условиям в случае смерти одного из них) остальные наследники, указанные в документе, получают право унаследовать имущество лишь после смерти второго супруга, что зачастую приводит к судебным спорам;
  • сложности распоряжения имуществом пережившим супругом с учетом наличия указанных в завещании прямых наследников данной собственности;
  • предусмотренное законодательством право пережившего супруга оформить последующее распоряжение или отменить имеющееся, что не гарантирует исполнение воли умершего.

При расторжении брака между наследодателями оформленное волеизъявление прекращает свое действие.

Совместное завещание не заменяет личное завещание и брачный договор, но в некотором смысле соединяет и расширяет функции обоих документов.

В нем супруги могут:

  • определить имущественную долю каждого и завещать ее кому угодно;
  • завещать общее имущество кому угодно;
  • разделить имущество на доли и завещать каждую долю кому-либо из наследников;
  • указать, что будет с имуществом после смерти одного из супругов;
  • лишить кого-либо из наследников права на имущество без указания причин.

При этом совместное завещание не влияет на распределение обязательных долей. Если среди наследников есть несовершеннолетние, нетрудоспособные или иждивенцы, они получают свою долю независимо от того, что указали завещатели.

Форма данного вида распоряжения законодательно не установлено, поэтому оно пишется в свободном стиле, но при обязательном включении в него следующих пунктов:

  • наименование документа;
  • основание написания совместного распоряжения;
  • персональная информация о наследодателях;
  • сведения о наследниках, их личные данные;
  • перечень передаваемого по наследству имущества (совместная и индивидуальная собственность супругов указываются отдельными перечнями);
  • условия и порядок наследования и распределения долей;
  • дата и место составления документа.
  • Составляется обоими супругами. В одиночку написать общее завещание на себя и супруга категорически нельзя.
  • Составляется супругами, состоящими в официальном браке (имеется свидетельство о браке).
  • Обязательно заверяется нотариусом. Закон разрешает привести свидетелей или снимать процесс на видео.
  • Может быть в любое время изменено одним из супругов. В этом случае второй супруг получает от нотариуса уведомление, что в завещание внесены поправки. Что именно изменилось, нотариус не сообщает.
  • Может быть оспорено одним из супругов при жизни или после смерти второго.
  • Может быть оспорено наследниками, если есть законный повод.
  • Вступает в силу после смерти одного из супругов/обоих супругов.
  • Теряет силу после развода или если брак был признан фиктивным до или после смерти одного из супругов.

Процедура наследования личного и совместно нажитого имущества в 2021 году

В случае если после составления совместного завещания супруги примут решение изменить текст документа, то это можно сделать в стандартном порядке – путем обращения обоих супругов к нотариусу.

Изменение условий завещания в одностороннем порядке не предусматривается. В случае если один из супругов обратился к нотариусу для внесения изменений в завещание, то нотариус обязан уведомить о данном факте второго супруга.

Внесение изменений в завещание после смерти одного из супругов также не допускается.

Завещание о совместной собственности, составленное супругами и заверенное нотариально, теряет юридическую силу при официальном расторжении брака.

Если говорить по-простому, выделение супружеской доли состоит в следующем. Совместно нажитое имущество супруга и супруги разделяется на 2 одинаковые части.

Одна из них является собственностью живого супруга и по этой причине не подлежит наследованию. 2-ая — считается собственностью умершего супруга, ее возможно разделить меж наследниками. При этом, если живой супруг считается наследником, в таком случае и он приобретает свою часть в имуществе скончавшегося супруга.

Личное имущество скончавшегося супруга целиком подлежит наследованию. Переживший супруг, в случае если он считается наследником, способен притязать на долю данного имущества — наряду с другими наследниками.

Теперь осталось проанализировать процедуру выдела супружеской части – как это совершается на деле?

Хотя закон определяет, из какого имущества можно выделить супружескую долю, а какое является личной собственностью одного из супругов, на практике возникает множество спорных вопросов, связанных с правовым режимом собственности. Это влечет претензии к вдове/вдовцу со стороны других наследников покойного.

Решить спор можно и в суде, хотя законодательство позволяет разрешить ситуацию в досудебном порядке. Для этого нужно составить договор выделения супружеской доли.

Во время брака стороны могли выбрать удобный для себя режим распоряжения имуществом. Выделяют несколько типов правового режима собственности:

  • по закону,
  • по договору.

В первом случае регулирование имущественных отношений семьи происходит по гл. 7 СК.

Договорной режим значит, что стороны установили отличный от законного порядок распоряжения собственностью. Правила оформления брачного контракта регламентированы гл. 8 СК. Так, стороны вправе установить конкретное имущество личной собственностью, а часть объектов отнести к совместно нажитой. Главное, чтобы не были нарушены интересы одной из сторон, поскольку в таком случае брачный договор признается недействительным. Та собственность, которая отведена по договору умершему, входит в наследственное имущество и передается наследникам.

Особенностью супружеской доли является то, что она не включается в состав наследственной массы, даже если переживший супруг не подавал заявление о ее выделении, ведь его подача – право супруга, а не обязанность.

Если же супруг хочет, чтобы принадлежащая ему часть совместного имущества была включена в наследство, ему следует написать заявление об отказе от выделения супружеской доли в наследстве.

Следствием отказа от выделения супружеской доли является отказ от права собственности на данное имущество и его раздел между наследниками на общих основаниях.

Отказ от доли является добровольным. Нотариус при приеме заявления обязан проинформировать заявителя обо всех последствиях этого действия, однако препятствовать желанию вдовца или вдовы он не имеет права.

Как мы говорили раньше, размер супружеской доли составляет половину совместно нажитого имущества. Однако закон предусматривает случаи уменьшения или увеличения доли супруга при разделе имущества, в частности и при выделении супружеской доли в наследстве.

Основания для отступления от принципа равенства долей:

  • наличие несовершеннолетних детей;
  • нетрудоспособность или ограниченная трудоспособность пережившего супруга;
  • причинение супругом ущерба семье при злоупотреблении алкоголем и/или наркотическими веществами, игровой зависимости, а также в случае умышленного вредительства;
  • уклонение от получения дохода и участия в жизни семьи без уважительных причин.

Увеличить долю может и обязательная супружеская доля в наследстве, например, в случае недееспособности пережившего супруга.

По общему правилу развод служит основанием прекращения личных и материальных обязательств граждан друг перед другом, включая права наследовать друг за другом. Отсутствие брачных уз превращает бывших супругов в чужих людей, так как в законе в числе родственников не указываются бывшие жены и мужья.

Бывший супруг вправе наследовать, только в таких случаях:

  • если наследодатель укажет его в завещании,
  • если от брака остались дети до 18 лет, и родитель, будучи их представителем по закону, вступает в наследство от их имени,
  • если гражданин является обязательным наследником по закону, например, после развода остался на иждивении наследодателя до его гибели.

Справка! Доля из общей собственности не выделяется, поскольку при разводе уже был произведен раздел имущества. Каждый остался со своей частью, и совместно нажитое имущество перестает существовать.

При выделении супружеской доли учитывается наличие брачного договора, точнее правовой режима имущества, определяемый в тексте документа. Брачный договор может определять любое соотношение долей супругов.

Если договор определяет режим раздельной собственности, то право собственности на имущество супруг получает с момента начала действия договора или приобретения оговоренной в соглашении собственности.

Режим раздельной собственности не прекращает действовать как в случае развода, так и в случае смерти второго супруга. Здесь правила выдела доли супругу действуют такие же, как и правила наследования имущества, не являющегося супружеской долей.

Таким образом, имущество, определенное брачным договором как принадлежащее супругу, не включается в наследственную массу после смерти второго супруга, а остается в собственности пережившего супруга.

Наследование личного имущества умершего супруга проводится без выделения доли живого. Например, женой приватизирован дачный участок до брака. Супруги владели им вместе. После смерти супруги мужчина в роли совладельца собирался получить половину участка. Но по закону наследовать участок он может только на общих основаниях.

Определить собственность, принадлежащую мужу, жене до брака, возможно с помощью соответствующих документов, или же на основании свидетельских показаний.

Если стоимость квартиры за время семейной жизни выросла вследствие произведенного ремонта, муж, обратившись в суд, может доказать свое право на владение частью квартиры. Если причиной увеличения цены квартиры стали рыночные процессы, муж никаких прав иметь не будет.

Нюансы выделения супружеской доли в наследстве по закону

Семейные взаимоотношения и условия наследования регламентируются:

На законодательном уровне регламентировано, что все имущество, приобретенное во время брака, считается совместным. Соответственно оба супруга обладают равными правами, каждому из них принадлежит половина совместно нажитого имущества.

Согласно нормам закона, к совместно нажитому имуществу относятся:

  • денежные средства — заработные платы супругов, пенсии, студенческие стипендии, пособия, прибыль от коммерческой деятельности и т.д.;
  • движимое и недвижимое имущество, которое было приобретено совместными усилиями во время официального брака — квартиры, частные дома, автомобили, земельные участки, мебель, бытовая техника;
  • инвестиционные средства — части в уставном капитале, банковские вклады, паи, акции и другая ценная документация.

Смерть одного из супругов и последующее открытие наследства не является основанием для приостановления права общей совместной собственности на имущество, приобретенное в течение брака. Согласно законодательным актам, если умершим не было составлено завещание, то переживший супруг наряду с детьми и родителями умершего, будет относиться к наследникам первой очереди.

Все имущество будет делиться в равных долях между всеми правопреемниками, кто изъявил желание принять наследственную массу. Если же завещание заблаговременно было оформлено и не в пользу пережившего, раздел совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов возможен будет лишь в том случае, если человек достиг пенсионного возраста или является инвалидом.

Порядок вступления в наследование:

  • подается заявление в нотариальную контору по последнему месту проживания наследодателя;
  • предоставляется необходимая документация, с перечнем которой можно будет ознакомиться в последнем подпункте статьи;
  • уплачивается общегосударственная пошлина, размер которой составляет 0,3% от общей стоимости наследственной массы, но согласно 333 ст НК РФ стоимость не должна быть более 100 тысяч рублей.

Для своевременного принятия совместно нажитого имущества, заявление должно быть подано в строго установленный срок — в течение полугода с даты смерти, обозначенной в соответствующем свидетельстве. Если срок был пропущен без наличия уважительной причины, это автоматически будет считаться отказом от своей доли.

Важно понимать, что дети покойного от всех предыдущих браков входят в категорию наследников первой очереди, соответственно, они обладают преимущественным правом в получении наследственной массы, если обратное не предусмотрено завещанием. Значительным условием является то, что дети должны быть рождены в официально заключенном браке.

Однако соответствующее требование не распространяется на наследование после матери, так как в этом случае ребенок все равно будет считаться правопреемников первой очереди. Если же наследование после отца, судебный исполнитель потребует установить отцовство посредством проведения анализа ДНК.

Официально усыновленные дети автоматически теряют свое право наследовать и делить имущественную массу своих биологических родителей.

Важно! Если при оформлении завещания наследодателем не были указаны дети в качестве наследников, соответствующий документ подлежит обжалованию, основанием будет выступать выделение обязательной доли по закону.

Обязательные доли предоставляются:

  • несовершеннолетним, родным и официально усыновленным детям, а также детям с ограниченной дееспособностью;
  • недееспособные супруги и родители, а также инвалиды 1, 2, 3 групп, мужчины, чей возраст превышает 60 лет и женщины, возраст которых более 55 лет;
  • недееспособные иждивенцы — граждане, которые не менее года находились на полном денежном обеспечении наследодателя.

Стоит обозначить, что дети умершего — от предыдущих браков и от самого последнего официального — равноправны в получении наследственного имущества от их родителя, а также наравне с последним супругом, с которым отношения были официально зарегистрированы.

Положения 38 статьи СК РФ регламентируют: «Раздел обще — долевого имущества может быть осуществлен как в период брака, так и после его расторжения по инициативе одного из супругов. А также в случае предъявления кредитором требования о разделе совместно нажитого имущества супругов для взыскания доли одного из них».

Деление совместно нажитого имущества после смерти одного из супругов допускается при соблюдении следующих условий:

  • отсутствие других правопреемников кроме пережившего супруга;
  • не возникает никаких разногласий относительно порядка наследования — по завещанию или по закону;
  • отсутствие притязаний касательно статуса собственности, а именно — совместно нажитого имущества;
  • своевременное обращение пережившего супруга к специалисту нотариальной конторы, в которой должно быть осуществлено деление;
  • регистрация всех правопреемников, между которыми будет делиться остальное имущество.

Однако переживший супруг вправе претендовать не только на обязательную супружескую долю, согласно нормам закона, он также имеет право получить часть и от другой половины совместно нажитого имущества. Для этого в течение 6 месяцев с даты смерти супруга, нотариусу необходимо предоставить 2 заявления — одно на обязательную супружескую долю, второе — для другой половины наследства.

К совместно нажитому не относится и не подлежит делению имущество:

  • купленное до официальной регистрации брака в ЗАГСе;
  • полученное посредством оформления безвозмездных сделок, к числу которых относится и дарение;
  • принятое в порядке наследования;
  • купленное за счет личных денежных сбережений одного из супругов.

На законодательном уровне РФ не предусматривается наличие правовых гарантий лицам, которые состоят в гражданском браке. Следовательно, регулирование соответствующих семейных отношений будет осуществляться на основании личных договоренностей, что не является стропроцентной гарантией справедливого деления имущества в случае разрыва гражданских взаимоотношений.

Заявление о разделе совместно нажитого имущества в случае смерти одного из супругов направляется в управление определенного нотариального органа, в котором автоматически заводится дело под индивидуальным номером.

В соответствии с общепринятыми правилами, местом для вступления в наследственные права считается местонахождение последней регистрации наследодателя. Если же принятие наследства осуществляется по завещанию, то обратиться возможно только к тому нотариусу, у которого оно было оформлено и оставлено на хранение.

Однако как быть, когда неизвестно, где был в последнее прописан и проживал умерший?

Как правило, в случаях, когда место проживания или регистрирования неизвестно, то подавать соответствующее заявление следует по месту нахождения наибольшей части принадлежащей ему наследственной массы.

Законодательство предусматривает два варианта подачи искового заявления в суд:

  • судебную инстанцию по месту регистрации ответчика. По месту проживания ответчика как физического, так и юридического лица направляются иски, включающие вытекающие из наследственных правовых отношений исковые требования. К соответствующим требованиям относится установление факта, которые имеют значение для наследования, например, обстоятельство о вступлении в наследство совместно нажитого имущества или факт о родственных отношениях;
  • судебную инстанцию по месту расположения наследственного имущества. В этом случае иски могут быть направлены относительно владения, пользования, деления совместной недвижимости, а также иски о признании права собственности.

Исковое заявление — документация, обладающая юридической силой, в связи с чем обязательно должна быть составлена в соответствии с унифицированным образцом, правила которого устанавливаются процессуальным законодательством РФ. Также стоит отметить, что иск может содержать сразу несколько исковых требований, к примеру, о признании правопреемника недостойным и обжаловании завещания, согласно которому данный наследник вправе претендовать на наследственную массу.

иска о делении совместно нажитого имущества:

  • полное наименование и адрес судебной инстанции, в которое оно направляется;
  • подробные сведения о заявителе — ФИО, дата рождения, контактные данные, адрес регистрирования и проживания;
  • подробная информация об ответчике (если таковой имеется) — ФИО, дата рождения, контактные данные, адрес проживания и регистрирования;
  • общая стоимость искового заявления — цена совместно нажитого имущества на момент смерти супруга;
  • четкое наименование документа — «Исковое заявление о вступлении в наследственные права совместно нажитого имущества»;
  • сведения, подтверждающие право на наследство — установление родственных связей, а также обозначение наследования по закону или по завещанию;
  • информация о наличии/отсутствии других правопреемников;
  • подробные сведения о наследуемой недвижимости;
  • обстоятельства, послужившие основанием для обращения в судебное учреждение;
  • исковые требования и условия;
  • ссылки на нормативно-правовые нормы;
  • список необходимой документации;
  • дата оформления документа;
  • подпись истца.

Важно! Если в наследственную массу входит сразу несколько имущественных субъектов, которые расположены в разных населенных пунктах, соответствующий иск может быть подан по месту регистрации любого из имеющихся имущественных субъектов.

Скачать образец искового заявления здесь.

Как наследуется совместно нажитое имущество после смерти одного из супругов?

В нашем обществе тема недвижимости была и остается болезненной: строить коммерческое жилье дорого, десятилетиями стоять в очереди нуждающихся бессмысленно, если нет льгот или четверых несовершеннолетних детей. Когда уже есть недвижимость и дело доходит до ее раздела — опять больно, потому что делиться не всем приятно. Можно не делить и завещать жилье кому-то одному, но и тут, оказывается, подстерегают неприятности: в законодательстве прописано, когда квартиру могут разделить, даже если она завещана одному лицу. И вот почему:

— Завещание — это способ изменить определенный законом круг наследников. В Гражданском кодексе закреплен принцип свободы завещания. Это значит, что лицо может завещать свое имущество или его часть кому угодно: одному или нескольким лицам, которые входят в круг наследников по закону или не входят в него. Наследниками могут быть не только граждане, но и юридические лица и даже Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, — рассказала председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.

В своем завещании наследодатель может указать в качестве наследников любых лиц (одно, несколько), тех, кто назван в законе и нет. Также можно завещать юридическим лицам, Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

— Как часто люди завещают свое имущество и недвижимость государству?

— Бывает, но нечасто. При этом не обязательно, что у человека нет наследников по закону. Чаще такие ситуации бывают, когда хотят завещать произведения искусства, библиотеки, когда есть имущество, которое, например, имеет ценность для музея или человек считает, что имущество имеет художественную или историческую ценность. Поскольку закон обязывает нотариусов сохранять сведения о завещании в тайне, говорить о конкретных случаях в практике не смогу, но в общем такое бывало.

Узнать, переходило ли что-то государству по такого рода завещаниям, можно у того органа, который ведет учет такого имущества — Госкомимущества.

— Закон не ограничивает завещателя в том, кому завещать свое имущество. Говорят, обычные люди иногда завещают свои квартиры президенту. Есть разница президенту или физлицу?

У завещания, как и у любой другой сделки, есть нюансы. Например, изменившиеся обстоятельства, о чем говорилось выше.

— Завещание составляется, когда завещатель жив, бодр и весел и планирует еще долго жить. Но проходит какое-то время, и обстоятельства могут меняться. Например, он решает, что какой-то объект недвижимости, в отношении которого составлено завещание, нужно подарить или продать, или передать по договору ренты за уход за собой. Естественно, распорядившись при жизни чем-то (продав квартиру), к моменту открытия наследства (смерти), независимо от того, что квартира указана в завещании, если ее не будет в собственности у наследодателя, то и наследоваться она не будет. То есть наследование — это переход тех прав и обязанностей, которые наследодателю принадлежали ко дню смерти. В завещании может быть указана масса имущества, но если ко дню смерти оно не будет принадлежать наследодателю (все продал и промотал), то не важно, что на него составлено завещание. Такое, к сожалению, тоже бывает. Впрочем, это может сработать и наоборот: если в завещании будет указано «все мое имущество» и за период жизни оно прирастет — все достанется наследнику, но с учетом статьи 1064.

Гражданский кодекс и закон о нотариате говорят об обязанности сохранить тайну завещания. То лицо, которое удостоверяет — нотариус, работник сельисполкома или консульское должностное лицо, — не может никому разглашать даже сам факт того, что завещание составлялось.

— Более того, пока завещатель жив, сведения о завещании могут быть выданы только завещателю. Даже правоохранительным органам и судам такие сведения не могут выдаваться, — рассказала Елена Владимировна и добавила, что круг лиц, которым сведения о завещании выдаются, расширяется только после смерти завещателя, когда этот факт подтверждается документально. — Например, мать составила завещание в пользу одного из своих сыновей. Второй этому крайне не рад и говорит, что будет оспаривать завещание в суде, так как считает, что пожилая мать не отдавала отчет своим действиям, когда его составляла. Однако пока женщина жива, сведения о составленных ею завещаниях сын получить не сможет. Неразглашение дает возможность сохранить волю завещателя в неприкосновенности и не портить отношения в семье. Поровну все делит закон, а завещание составляется для того, чтобы отойти от тех стандартных правил наследования, которые прописаны в законе.

Как правильно составить завещание:

1. Завещание — это односторонняя сделка. Пока человек жив, он может составить завещание в отношении имущества, которое существует как к моменту составления завещания, так и того, которое он может приобрести в будущем.

Часто на практике встречается, когда лица, например, строят еще квартиру, она еще не окончена строительством и не зарегистрирована как объект недвижимости. Но они понимают, что когда-нибудь это случится, и уже могут сейчас завещать эту квартиру своим наследникам.

2. Завещание обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом.

— Наше законодательство говорит об этом четко, в отличие от законодательства других стран, где завещанием признается и то, что человек назвал завещанием, написал от руки и в стол положил. У нас если такой документ будет найден, он не будет считаться завещанием в том смысле, как говорит наш ГК, и не будет иметь тех последствий.

То есть по ГК РБ завещание — это сделка, которая удостоверяется нотариально. Нотариально — это значит тремя категориями субъектов: нотариусами, должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов — как правило, председателями или управляющими делами сельисполкомов (в тех населенных пунктах, где нет нотариусов). Третья — должностные лица наших загранучреждений за рубежом — к ним граждане, пребывающие за пределами страны, могут обратиться, если хотят составить завещание.

Составленные этим тремя субъектами завещания будут иметь юридические последствия. И наследование в случае, когда откроется наследство, будет осуществляться на основании этого завещания.

Если же завещания не будет (или будет признано судом недействительным, или отменено завещателем), наследование будет осуществляться по закону. Наследники по закону и очередность их призвания к наследованию определены в Гражданском кодексе. Как правило, это родственники разных степеней родства. Первая очередь — супруг, дети, родители.

3. Именно в течение шести месяцев, а не позже нужно обратиться за принятием наследства.

— Частое, как ни странно, заблуждение: все знают о шестимесячном сроке, но думают, что за оформлением нужно обращаться по его истечении. На самом деле именно до истечения этого срока необходимо обратиться к нотариусу, он и дается для того, чтобы выявились все наследники, которые хотят принять наследство после умершего. А вот документ уже выдается после истечения шестимесячного срока.

Кстати, сам нотариус не уведомляет наследников о том, что есть завещание. Если сообщение об этом пришло кому-то из родственников, это значит, что кто-то из наследников уже объявился у нотариуса и заявил о своем праве на наследство. К слову, тот, кто обратился за оформлением наследства, должен уведомить нотариуса о том, что кроме него могут быть еще и другие наследники, особенно те, которые могут претендовать на обязательную долю. Это, напомним, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети и нетрудоспособные родители, супруг.

Новости по теме

Обращение к Лукашенко от 640 семей: «Обещанных страховых выплат половина дольщиков не получила»

«Терпимость — тоже пропаганда». В церковных лавках собирают подписи против демонстрации гомосексуализма

Если наследодатель не распорядился имуществом самостоятельно посредством завещания или наследственного договора, процедура осуществляется по закону, согласно очередности. Всего очередей восемь:

  • Дети, муж/жена, родители.
  • Братья и сестры, бабушки и дедушки.
  • Тети и дяди.
  • Прадедушки и прабабушки.
  • Дети племянников и племянниц, родные братья и сестры дедушек и бабушек.
  • Дети двоюродных внуков/внучек, братьев/сестер, дедушек/бабушек.
  • Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
  • Те, кто не вошли в предыдущие семь очередей, но к моменту открытия наследственного дела являлись нетрудоспособными и находились на иждивении наследодателя не менее года. При наличии других законных наследников они наследуют имущество совместно с ними. Если других наследников нет, нетрудоспособные иждивенцы призываются к получению прав как наследники восьмой очереди.

Таким образом, при наследовании по закону вся имущественная масса распределяется между наследниками первой очереди в равных долях. Если их нет, то право на получение наследства переходит к наследникам второй очереди и т.д. Иждивенцы наследодателя имеют право на получение обязательной доли.

Что такое совместное завещание и зачем его составлять?

Процесс вступления в наследство без завещания требует учитывать множество сопутствующих юридических нюансов. Многих граждан интересует, сколько стоит вступление в наследство без завещания, каковы сроки, какие потребуются документы и как происходит процедура оформления. Расскажем об этом подробнее.

Стоимость

Подтверждением прав на наследуемое имущество выступает свидетельство о праве на наследство. Выдача этого документа облагается государственной пошлиной. Ее размер зависит от степени родства наследника по отношению к наследодателю:

  • 0,3 % от стоимости имущества, но не более 100 000 рублей – детям, мужу/жене, родителям, братьям и сестрам;
  • 0,6 %, но не более 1 млн рублей – всем остальным категориям.
  • Некоторые категории наследников освобождены от уплаты государственной пошлины. К ним относятся:
  • лица, проживающие совместно с наследодателем, если речь идет о передаче прав на недвижимость;
  • несовершеннолетние и недееспособные граждане;
  • наследники лиц, погибших в процессе выполнения заданий государственного назначения;
  • при получении в наследство денежных средств.

Стоимость имущества определяется профессиональным оценщиком. Датой оценкой принимается день открытия наследственного дела.

Дополнительно может потребоваться оплатить техническую работу нотариуса. Стоимость услуг будет зависеть от региона обращения. Иные затраты при вступлении в наследство без завещания законом не предусмотрены.

Наследство принимается только после смерти наследодателя – у правопреемников будет на это полгода. В этот период необходимо обратиться к нотариусу, открывшему дело, с заявлением.

Сроки вступления в наследство без завещания точно такие же, как и в ситуации, когда завещание есть. Отсчет ведется со следующего дня после смерти или с момента вступления в силу решения суда о признании человека умершим.

Если наследники первой очереди не приняли наследство или отказались от него, право переходит к наследникам второй очереди. Для них срок будет продлен на три или шесть месяцев соответственно.

Для принятия наследства необходимо предоставить нотариусу пакет документов, в который входит:

  • заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство;
  • свидетельство о смерти;
  • завещание, если есть;
  • наследственный договор, если есть;
  • документы, подтверждающие степень родства;
  • справка с последнего места жительства наследодателя;
  • иные документы по требованию нотариуса.

Документы передаются нотариусу по последнему месту проживания наследодателя. Если он проживал за пределами РФ или последний адрес не известен, можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимости или наиболее ценного имущества. Специалист проверяет бумаги и на их основании открывает наследственное дело.

Процедура происходит по следующему алгоритму:

  • Получение свидетельства о смерти в ЗАГС.
  • Обращение к нотариусу с заявлением.
  • Предоставление документов на имущество.
  • Оценка стоимости наследственной массы.
  • Оплата государственной пошлины.
  • Получение свидетельства о вступлении в права наследования.
  • Регистрация имущественных прав на унаследованные объекты (автомобиль, квартиру, дом, земельный участок и т.д.).

При возникновении сложностей обращайтесь к профессиональным юристам нашей компании. Звоните по телефону или пишите для получения консультации.

Имеют ли дети от другого брака и бывшие жены права на наследство, без завещания?

По закону вступление в наследство по праву представления происходит в том случае, когда у умершего наследника остаются дети. К ним переходит право получения в наследство имущества, которое не успели принять их родители.

Например, если унаследовать имущество должен был брат наследодателя, но он умер и не смог воспользоваться своим правом, оно переходит к его детям. Соответственно, имущество будет поделено между племянниками наследодателя.

Важно учитывать, что наследники по праву представления находятся не на равных условиях с остальными наследниками. Им полагается только та доля, на которую мог бы рассчитывать их родитель, если бы был жив. Эта доля будет поделена между наследниками по праву представления поровну.

Правом представления не могут воспользоваться потомки наследника, который был лишен своих прав. К примеру, если он признан недостойным по решению судебного органа или был отстранен от наследования волей наследодателя.

После гибели завещателя наследники инициируют процедуру оформления наследства. Кроме вступления в наследственные права потребуется переоформить собственность.

Последовательность оформления наследства:

  1. Посещение нотариуса и составление заявления на принятие наследства.
  2. Сбор необходимых документов.
  3. Получение выписки из EГPH, оплата государственного налога.
  4. Получение свидетельства.
  5. Переоформление собственности покойного.

Обнародованием завещания занимается нотариус. Уполномоченное лицо самостоятельно ищет наследников по месту регистрации, используя контактные данные или средства массовой информации (объявления в газетах, радио, прочее).

Граждане самостоятельно могут найти информацию касательно оставленного наследства. Все наследственные дела хранятся в открытой базе данных Федеральной нотариальной палаты. Чтобы получить необходимые сведения, важно правильно ввести информацию о завещателе в форму поиска. В найденном деле будет указана ФИО нотариуса и его контактные данные.

Чтобы имущество завещателя не перешло к следующей линии родства, важно вовремя обратиться к нотариусу. Уполномоченное лицо откроет наследственное дело и уточнит некоторые факты. Нотариальная контора располагается в населенном пункте, где последний раз проживал умерший. Если место жительства покойного неизвестное, то требуется обратиться в регион, где находится наследуемое имущество.

Чтобы подстраховаться, рекомендуется принять наследство фактически (если досталась квартира, требуется в нее переехать, сделать ремонт, оплачивать коммуналку, прочее).

Когда не удастся посетить нотариуса в течение полугода после смерти завещателя, то это послужит доказательством принятия необходимых мер. Такой вариант актуальный для тех, у кого имеется доступ к жилью и больше на квартиру никто не претендует.

Если наследник несовершеннолетний, то понадобиться разрешение его родителей, опекунов или других ответственных лиц для принятия наследства. Но распоряжаться имуществом гражданин сможет только после достижения 18 лет.

Свидетельство – это документ, на основании которого удается получить имущество покойного в собственное пользование. Бумага выдается нотариусом не раньше полугода после смерти завещателя. За оформление свидетельства понадобится заплатить государственную пошлину.

При наличии нескольких наследников каждый из них получает этот документ.

Завершающий этап вступления в наследство – регистрация активов. Процедура выполняется на основании свидетельства, выданного нотариусом.

Куда обратиться для переоформления собственности:

  1. Росреестр (квартира, дом, дача, прочая недвижимость).
  2. ГИБДД (автомобиль, трактор, другой транспорт).
  3. Налоговая служба (доли в бизнесе).
  4. Полиция (оружие).
  5. Отделение банка (депозитный счет).

Некоторым членам семьи положена обязательная доля, которая выплачивается даже если эти лица не указаны в завещании. Она составляет не меньше половины собственности покойного, которая причиталась бы обязательным наследникам при отсутствии завещания.

Кому выделяется обязательная доля:

  • дети до 18 лет;
  • нетрудоспособные дети;
  • нетрудоспособные супруги или другие родственники, проживающие с умершим.

Уменьшить обязательную долю или полностью отказать в ее выдаче могут, если гражданин не пользовался завещаемым имуществом. А наследник по завещанию активно использовал недвижимость еще при жизни наследодателя.

Оплата коммунальных счетов и прочих платежей также не будет порождать прав на квартиру, которая была куплена до брака. Соответственно, даже если супруг выполнял все эти действия, всячески содержал квартиру, он не всегда сможет доказать своё право на неё. И также может быть риск того, что нужно будет освободить жилплощадь.

Суд в этом вопросе может помочь, лишь дав несколько месяцев на переезд, но лишиться места проживания при этом всё равно придётся. Если обращение в судебные инстанции проблематично, например, с материальной точки зрения, то есть вариант договориться путём мирного соглашения.

Раздел имущества, полученного в наследство Ещё одна коллизионная ситуация при разводе — это раздел квартиры, доставшейся супругу в наследство.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]