Принятие наследства и отказ от наследства наследственная трансмиссия.

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Принятие наследства и отказ от наследства наследственная трансмиссия.». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Статья 1152 Гражданского кодекса говорит нам о том, что для приобретения наследства его необходимо принять.

Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия и момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое право подлежит государственной регистрации (п. п. 1, 4 ст. 1152 ГК РФ).

Важно понимать, что принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками (п.3. ст.1152 ГК РФ)

6.5. Принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии

В течении шести месяцев со дня смерти наследодателя Вам необходимо написать заявление о принятии наследства или заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство (ст. ст. 1113, 1115, п. 1 ст. 1153, ст. 1154 ГК РФ).

Предварительно вы можете проверить, не открыто ли наследственное дело другими наследниками, на официальном сайте Федеральной нотариальной палаты с помощью сервиса “Поиск наследственного дела” в разделе “Справочная – Поиск наследственных дел”.

При подаче заявления потребуется паспорт (иной документ, удостоверяющий личность) (п. 10 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156; п. 5.18 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).

Нотариус обязан разъяснить вам, какие документы необходимо еще представить для получения свидетельства о праве на наследство (п. 4.5 Методических рекомендаций).

Заявление может быть подано наследником лично, представителем наследника, передано другим лицом либо по почте. В последних двух случаях подпись наследника должна быть надлежащим образом засвидетельствована. При этом доверенность на передачу заявления другим лицом не требуется.

Принятие наследства через представителя возможно, если в доверенности специально предусмотрено полномочие на принятие наследства. Для принятия наследства законным представителем доверенность не требуется (п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. п. 5.18, 5.19, 5.23, 5.24 Методических рекомендаций).

Также потребуется представить указанные нотариусом документы, подтверждающие, в частности, основания для призвания к наследованию и факт принятия вами наследства (ч. 1 ст. 72, ч. 1 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате; п. п. 48, 49, 51 Регламента N 156; п. 4.5 Методических рекомендаций).

Если просьба о выдаче свидетельства о праве на наследство была изложена в заявлении о принятии наследства, то дополнительного заявления о выдаче данного свидетельства не требуется при условии указания в таком заявлении состава наследственного имущества (п. 13.1 Методических рекомендаций).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство вам необходимо уплатить госпошлину (или нотариальный тариф – при обращении к частному нотариусу) (ч. 1, 2 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Кроме того, при необходимости оплачиваются услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

При наследовании наследнику выдается свидетельство о праве на наследство.

Права на некоторые виды имущества, полученного по наследству, подлежат государственной регистрации в соответствующих органах, например, право собственности на квартиру. Полученное свидетельство о праве на наследство является одним из оснований такой регистрации (п. 1 ст. 131 ГК РФ; ч. 2 ст. 14 Закона от 13.07.2015 N 218-ФЗ).

С 01.02.2019 после выдачи свидетельства о праве на наследство нотариус обязан представить в Росреестр заявление о государственной регистрации права и прилагаемые к нему документы (ч. 3, 4 ст. 72, ч. 3, 4 ст. 73 Основ законодательства РФ о нотариате; ч. 3 ст. 3 Закона от 03.08.2018 N 338-ФЗ).

Проведенная государственная регистрация права собственности удостоверяется выпиской из Единого государственного реестра недвижимости (ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ).

Наследственные права на имущество граждан, умерших начиная с 01.01.2015, может оформить любой нотариус на территории нотариального округа субъекта РФ по месту открытия наследства (п. 1.3 Методических рекомендаций, утв. Решением Правления ФНП от 25.03.2019, Протокол N 03/19).

В целях подтверждения фактического принятия наследства наследником могут быть представлены, в частности, справка о проживании совместно с наследодателем, квитанция об уплате налога, о внесении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, договор подряда на проведение ремонтных работ и т.п. (п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9).

Подайте нотариусу по месту открытия наследства заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство и приложить необходимые документы, запрошенные нотариусом. Если документы отсутствуют либо их недостаточно для того, чтобы нотариус выдал свидетельство о праве на наследство, необходимо подавать заявление в суд об установлении факта принятия наследства

(п. 1 ст. 1153 ГК РФ; п. 52 Регламента, утв. Приказом Минюста России от 30.08.2017 N 156).

За выдачу нотариусом свидетельства о праве на наследство вам необходимо уплатить госпошлину (нотариальный тариф), а также оплатить при необходимости услуги нотариуса правового и технического характера в соответствии с установленными тарифами (ч. 1, 2, 6, 7 ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате).

Если нотариус отказал вам в выдаче свидетельства о праве на наследство, попросите его выдать вам постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство с указанием причин такого отказа и обратитесь в суд (ст. 48 Основ законодательства РФ о нотариате).

Заявление об установлении факта принятия наследства в суд

Заявление об установлении факта принятия наследства подается, как правило, в порядке особого производства по месту жительства заявителя или по месту нахождения недвижимого имущества, если наследуется недвижимость (п. 1 ч. 1 ст. 262, ст. 266 ГПК РФ; п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Но если в деле, связанном с установлением факта принятия наследства, имеется спор о праве, оно будет решаться в порядке искового производства. В таком случае необходимо подготовить исковое заявление (ч. 3 ст. 263 ГПК РФ; п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 9).

Независимо от вида производства в заявлении следует указать, в частности, сведения о том, какие действия, свидетельствующие о принятии наследства, вы совершили и какие доказательства это подтверждают (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 263 ГПК РФ).

После вступления решения суда в законную силу вы можете снова обратиться к нотариусу для получения свидетельства о праве на наследство. После этого вы сможете оформлять документы, подтверждающие права на наследственное имущество (ч. 2 ст. 13 ГПК РФ).

По ст. 1156 ГК РФ сроки законодательного наследования (6 мес.) и по трансмиссии отличаются и не равны. Срок по трансмиссии отсчитывается от даты открытия наследства. Если срок меньше трёх месяцев из оставшегося полугодового срока, то его продлят до нужных 3 месяцев. Если по уважительным причинам срок принятия наследственной массы пропущен, то его можно восстановить через суд.

Необходимо знать! Если наследник изначально не выразил желание вступить в наследство, а потом умер, то наследственная трансмиссия в этом случае даже не может рассматриваться. Восстановление через суд может осуществлять только сам претендент.

Рассмотрим несколько интересных примеров.

  • Трансмиссионное наследование может происходить только при условии, что первый наследник не вступал в наследование ни по факту, ни путём подачи заявления.
  • Первый наследник умирает в период открытия наследства, но не успев его принять. И одновременно умирает второй наследник. В этом случае законодательно играет роль точное время смерти каждого вплоть до минуты, которое должно быть установлено медицинским персоналом. В этом случае если второй наследник умер хоть на одну минуту позже первого, то он наследует имущество первого. Если наоборот сначала умирает второй, а затем первый, или точное время определить невозможно, то трансмиссия не возникает, и наследники каждого из умерших призываются независимо.
  • В случае, когда второй наследник умирает, не успев воспользоваться своим правом и вступить в наследство, то его права на наследников третьей очереди не распространяются.

Рассмотрим примеры, когда наследственная трансмиссия не наступает

  • Если первый наследник во время жизни не изъявил желания принять наследство и по истечению полугодового срока умер, и не пытаясь восстановить упущенный срок, то самого наследования не произойдёт и наследники третьей очереди ничего не получают. (ст. 1155)
  • Если наследодатель и сам наследник умирают одновременно, то наследование друг после друга не происходит.

Важно знать! Любой наследник, приняв наследство, автоматически отвечает и за все долги наследника первой очереди, к которому перешло право наследования.

Принятие наследства и отказ от наследства: закон и нюансы

Дата открытия наследства чрезвычайно важна для всех последующих действий, связанных с переходом прав собственности к наследникам. Такой датой российский закон признает:

  1. День смерти человека, зафиксированный в медицинском заключении.
  2. День, указанный в судебном постановлении о признании гражданина умершим. Если в документе дата отсутствует – дата вступления решения в силу.

От этой даты отталкиваются для отсчета времени в рамках полугодового срока для принятия наследства.

Другим важным компонентом открытия наследства является место, где это действие производится. И для принятия наследства, и для отказа от него обращаться нужно к нотариусу по последнему месту жительства наследодателя.

Рассмотрев с разных сторон вопрос, что такое наследственная трансмиссия, можно сделать выводы:

  • во-первых, это действующая норма гражданского законодательства;
  • во-вторых, правовая процедура, требующая определенной последовательности юридически грамотных действий;
  • в-третьих, правовая возможность для иных наследников (по закону или по завещанию) реализовать свое право на имущество первого наследодателя.

Говоря о том, что такое трансмиссия в наследственном праве, мы имеем в виду переход права от умершего наследника к последующему, то есть замещение одного наследника другим.

Законодательство наделяет собственника правом свободного распоряжения имуществом, в том числе на случай смерти. Наследодатель вправе решить, кому будут принадлежать оставляемые им ценности. К кругу своих наследников он может причислить и своих родителей, по каким-то причинам родительских прав лишенных.

А вот наследственная трансмиссия подразумевает, что переход прав происходит в очередности, установленной законом. Ведь умерший наследник (трансмиттент) не успел принять наследство и им распорядиться. Получается, что лишенные родительских прав отец и/или мать трансмиттента получить наследство в трансмиссионном порядке не смогут, если их родительские права на момент открытия наследства не были восстановлены. Их попросту нет ни в одной из очередей.

Правда, здесь есть определенная тонкость, связанная с реализацией наследственной трансмиссии по завещанию, оставленному трасмиттентом. Лицо, указанное в таком завещании, становится и приобретателем имущества по трансмиссионному праву.

И еще один момент, не частый, но возможный: по процедуре трансмиссии право на собственность умершего перешла к его брату (сестре), а тот (та), приняв наследство, тоже скончался. Если отец (мать) первого наследодателя, лишенные в отношении его родительских прав, не утратили их в отношении другого скончавшегося трансмиссара, то он (она) получает право наследования, но уже как наследник первой очереди.

В возникновении права наследственной трансмиссии период времени, который прошёл между смертью первого и второго гражданина значения не имеет. Исключения составляют лишь случаи, когда они умерли в один день. Согласно ст. 1114 ГК РФ, временем открытия наследства является день смерти. Если наследник и наследодатель умерли в один день, то даже если наследник скончался позже, они считаются умершими одновременно, поскольку для определения времени открытия наследства имеет значение только день, а не час и минута смерти. В этом случае для погибшего наследника наследство не открывается, а значит, и у его наследников не возникает права наследственной трансмиссии. Если же второй наследодатель умер в течение шести месяцев после первого, но успел принять наследство каким-нибудь из двух способов (традиционным либо фактически), изменяется порядок наследственного дела и наследственной трансмиссии не возникает.

Если у гражданина, который умер первым, других наследников не было, и единственный наследник умер, не оформив своего права на наследство, то наследственное дело заводят после смерти второго умершего. Срок для принятия наследства наследниками второго умершего гражданина исчисляется со дня его смерти и составляет шесть месяцев.

Совсем иной оборот принимает наследственное дело, если первый умерший оставил завещание, в котором сделал распоряжение о подназначении другого наследника на случай смерти первого. Если такое распоряжение имеется, применение законодательных норм о наследственной трансмиссии становится невозможным.

Если у вас остались вопросы о принятии наследства в порядке трансмиссии, обратитесь к опытному адвокату. Ваше дело изучат до мельчайших подробностей, составят индивидуальную консультацию, защитят ваши интересы в суде, если в этом возникнет необходимость.

Принятие наследства. Наследственная трансмиссия

  • Решение Верховного суда: Определение N 33-КГ17-6, Судебная коллегия по гражданским делам, кассация Наследниками первой очереди по закону являются дети, супруг и родители наследодателя (пункт 1 статьи 1142 ГК РФ). Вместе с тем в соответствии с пунктом 1 статьи 1156 Гражданского кодекса Российской Федерации, если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону…

По своей сути непринятие наследства – это бездействие наследника. Он не предпринимает абсолютно никаких действий для получения и официального оформления своей доли.

Для вступления в права наследования предоставляется шесть месяцев. Если на протяжении этого срока человек никак не проявил себя (не подал заявление о принятии или отказе), считается, что имущество он не принял. Это может произойти также по той причине, что сам наследник умер и не успел заявить о своих законных правах.

По прошествии полугода после открытия наследственного дела при непринятии наследства гражданин утрачивает свои права и больше не является претендентом на получение имущества. Это право переходит к другим наследникам. В юриспруденции это называется наследственной трансмиссией (ст. 1156 ГК РФ).

Однако кроме документального принятия наследства существует, так называемое, фактическое принятие. Оно заключается в том, что наследник действует определенным образом, который расценивается как намерение принять наследственное имущество. Какие это действия?

  1. Человек управляет или владеет имуществом наследодателя.
  2. Гражданин содержит имущество наследодателя, расходуя средства из личного бюджета.
  3. Гражданин выплатил все суммы по долговым обязательствам наследодателя или принял средства от его должников.
  4. Содействовал сохранности имущества и защищал его от злоупотреблений другими лицами.

Если были предприняты перечисленные действия, но заявление о принятии наследственных прав человек не писал, будет считаться, что он принял имущественную массу по факту. В этом случае не будет принят во внимание документальный пропуск срока.

Говоря простым языком, человек может оплачивать коммунальные услуги, сделать ремонт, жить в недвижимом имуществе наследодателя и т.д. Этих действий будет достаточно для фактического принятия своей доли.

Если будет установлено, что человек принял и вступил в права по факту, отказаться от него он сможет только в судебном порядке.

В суде потребуется доказать непринятие наследства, несмотря на вышеперечисленные действия. К примеру, если гражданин зарегистрирован в квартире, которая входит в наследственную массу, ему придется доказать в суде, что он там не проживал и не проживает.

Восстановиться в правах можно и без суда. Для этого потребуется получить разрешение всех прочих наследников на вступление в права нового лица. Согласие должно быть выполнено в письменной форме, и представлено нотариусу для удостоверения. Однако это наиболее сложный путь.

Сложно получить разрешение ото всех наследников. И даже тогда, когда наследники согласны, но один из них откажется, то лицо не сможет претендовать на собственность. Если люди дадут согласие, они должны быть готовы к сокращению собственных долей. Это не выгодно, а потому маловероятно.

Если человек не вступил в наследство в течение нескольких лет, вероятнее всего, ему придётся решать проблему через суд. Вступление в наследство после 10 лет после смерти — наиболее сложный случай. Скорее всего, имуществом уже распорядились, а потому отсудить его крайне сложно, хотя всё зависит от ситуации и юридической грамотности наследника или его адвоката.

Восстановиться в правах можно и без суда.

Если смерть человека наступает внезапно, членам его семьи требуется больше времени для приведения в порядок дел. Тем не менее, закон выделил полгода для выполнения процессуальных действий, связанных с наследством. Этого времени должно быть достаточно для визита к нотариусу, сбора бумаг, оплаты нотариальных услуг.

Но случаи, когда наследники не успевают вступить в наследство в пределах выделенного для этого 6-месячного срока, нередки. Бывает и так, что они вообще не знают о смерти члена семьи, о открытии наследства и истечении срока для его принятия.

Порядок действия будет зависеть от обстоятельств конкретной ситуации. Необходимо определить какое правило наследования действует в данном случае – по завещанию или по закону. Решение вопроса, при появлении такой возможности, не стоит откладывать. Если препятствующие обстоятельства были устранены, но претендент не обратился в суд в течение продолжительного срока, есть вероятность, что суд откажет ему в удовлетворении иска.

Наследственное право. Комментарий к ГК РФ

Законом установлен общий срок для принятия наследства как по закону так и по завещанию, он один – 6 месяцев со дня открытия наследства, коим считается день смерти наследодателя (статья 1154 ГК РФ).

Но в законе есть одно отступление от этого правила — в случае наследования в порядке наследственной трансмиссии.

Если наследник умер в начале срока или в течение первых трех месяцев принятия наследства, то наследование в порядке наследственной трансмиссии может быть осуществлено его наследниками в течение оставшейся части 6-месячного срока принятия наследства.

Если же наследник умер позднее, и у его наследников осталось менее трех месяцев для принятия наследства, то эта оставшаяся часть срока принятия наследства удлиняется до трех месяцев (пункт 2 статьи 1156 ГК РФ).

Если и при таких условиях наследники пропустят срок принятия наследства, для его восстановления им придется представлять в суде веские доказательства уважительности причин пропуска срока. Однако, если наследники, имеющие право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии, докажут, что не знали и не могли знать об открытии наследства, это будет безусловным основанием для восстановления срока принятия наследства.

Если другие наследники не возражают против того, чтобы наследники умершего наследника приняли наследство после окончания срока принятия наследства, то можно обойтись и без суда, нотариус просто выдаст новое свидетельство о праве на наследство, аннулировав предыдущее. Но важно, чтобы согласия других наследников были оформлены письменно и заверены нотариально, либо составлены в простой письменной форме, но в присутствии того нотариуса, который ведет наследственное дело.

Руководствуйтесь следующими рекомендациями о структуре иска:

  • наименование и адрес суда, в который подается иск;
  • сведения об истце (о наследнике) – Ф.И.О. адрес, контактный телефон;
  • данные об ответчиках (о других наследниках, которые вступили в наследственные права или о муниципальных органах);
  • сведения о наследодателе — Ф.И.О. дата рождения и смерти, последний адрес);
  • сведения о наследственном имуществе, на которое претендует истец;
  • основания для наследования (закон, завещание);
  • причины, по которым произошел пропуск 6-месячного срока, ссылка на доказательства уважительных причин;
  • просьба к суду об восстановлении пропущенного срока;
  • перечень приложений;
  • дата подачи иска;
  • подпись.

К исковому заявлению необходимо приложить документы подтверждающие уважительные причины для пропуска срока. Не стоит относиться к предоставлению доказательств как к пустой формальности. Суд будет выяснять, почему наследник не обратится за наследством своевременно, а наследнику потребуется доказать, что причины пропущенного срока действительно уважительные.

Такими причинами суд может признать:

  • отсутствие сведений о смерти члена семьи;
  • неосведомленность о праве на наследство (например, об отсутствии других наследников или наличии завещания);
  • невозможность посетить нотариуса из-за болезни и лечении в медицинском учреждении, из-за нахождения за пределами страны.

Кроме того, к иску нужно приложить основные документы, подтверждающие указанные в заявлении сведения: паспорт, свидетельства о смерти, о рождении, о браке, документы на наследственное имущество.

Способы приобретения права собственности на то или иное имущество принято делить на первоначальные и производные. В любом случае приобретение права собственности представляет собой установление для приобретателя определенного абсолютно-правового отношения, в котором он является активным субъектом, субъектом права собственности.

Одним из важных критериев выделения производных способов приобретения права собственности является, как указывал Б.Б. Черепахин, «зависимость права приобретателя от права предшественника». В полной мере указанное относится к приобретению наследства.

Порядок наследования по праву представления и наследственная трансмиссия

Приращение наследственных долей — это увеличение размера доли наследников за счет «отпавших» наследников в случаях и порядке, установленных законом.

В соответствии со ст. 1161 ГК РФ если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника, не будет иметь право наследовать или будет отстранен от наследования либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому «отпавшему» наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или «отпавшему» по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

Из ст. 1161 следует, что приращение наследственных долей возможно:

  • во-первых, при отсутствии у наследника права наследовать, включая отстранение наследника от наследства;
  • во-вторых, при отказе от наследства без указания наследника, в пользу которого совершается отказ;
  • в-третьих, при непринятии наследником наследства;
  • в-четвертых, при наследственной трансмиссии.

Получение свидетельства о праве на наследство — важный, но не всегда окончательный шаг (факт) по принятию наследства. При выдаче нотариус проверяет, является ли наследник (наследники) надлежащим или нет; указывает имущество, переходящее в порядке наследования. При этом права на имущество, подлежащее государственной регистрации, должны быть соответствующим образом зарегистрированы (например, право собственности на жилые помещения — в Росреестре). К сожалению, не всегда есть возможность в свидетельстве указать все имущество, которое принадлежало наследодателю.

Что касается долгов, то в подавляющем большинстве случаев в свидетельстве они не упоминаются, и не только потому, что их нет. Кроме того, как напоминает Верховный Суд РФ в Постановлении Пленума от 26 мая 2012 г. № 9 (п. 7), получение свидетельства о праве на наследство является правом, а не обязанностью наследника, поэтому отсутствие такого свидетельства не может служить основанием для отказа в принятии искового заявления по спору о наследстве (ст. 134 ГПК РФ), возвращения такого искового заявления (ст. 135 ГПК РФ) или оставления его без движения (ст. 136 ГПК РФ).

Следует также отметить, что свидетельство — правоутверждающий, а не правообразующий документ. При этом свидетельство о праве на наследство имеет большое практическое значение.

На основании ст. 1162 ГК РФ свидетельство о праве на наследство выдается по месту открытия наследства нотариусом или уполномоченным в соответствии с законом совершать такое нотариальное действие должностным лицом.

Свидетельство выдается по заявлению наследника. По желанию наследников свидетельство может быть выдано всем наследникам вместе или каждому наследнику в отдельности, на все наследственное имущество в целом или на его отдельные части.

Гражданский кодекс РФ предусматривает возможность выдачи дополнительного свидетельства о праве на наследство при выявлении после выдачи свидетельства о праве на наследство наследственного имущества, на которое такое свидетельство не было выдано. Ограничений количества дополнительных свидетельств закон не содержит.

Свидетельство о праве на наследство выморочного имущества выдается нотариусом уполномоченному органу Российской Федерации, субъекта Федерации и органу местного самоуправления.

Сроки выдачи свидетельства о праве на наследство определены ст. 1163 ГК РФ. По общему правилу свидетельство о праве на наследство выдается наследникам в любое время по истечении шести месяцев со дня открытия наследства. При этом свидетельство может быть выдано и ранее указанного срока, если имеются достоверные данные о том, что кроме лиц, обратившихся за выдачей свидетельства, иных наследников, имеющих право на наследство или его соответствующую часть, не имеется.

Предоставление документов нотариусу при получении свидетельства о праве на наследство зависит от способа наследования: по закону или по завещанию. В обоих случаях требуются документы о времени, месте смерти; о наличии сособственников, наличии арестов и обременений; документы об оценке наследственной массы; документы, подтверждающие права наследодателя на недвижимость (из Росреестра), на денежные кредиты (из банковских организаций), на ценные бумаги (из организаций, являющихся держателями реестра ценных бумаг) и т.д., а при наличии кредитов и других обязательств — подтверждающие документы от кредиторов; при выдаче свидетельства о праве на наследство по закону — документы о браке, родственных (и иных) отношениях; при выдаче свидетельства о праве на наследство по завещанию проверяется круг лиц, указанных в завещательном распоряжении, наличие лиц, имеющих обязательную долю.

Конечно же, в каждом конкретном случае наследники представляют нотариусу документы, которые считают важными и необходимыми, нотариус квалифицированно их анализирует и приобщает к наследственному делу или нет. При необходимости нотариус запрашивает недостающие документы, их представляют наследники.

1. Если наследник не примет наследство, откажется от наследства, не указав при этом, что отказывается в пользу другого наследника (статья 1158), не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования по основаниям, установленным статьей 1117 настоящего Кодекса, либо вследствие недействительности завещания, часть наследства, которая причиталась бы такому отпавшему наследнику, переходит к наследникам по закону, призванным к наследованию, пропорционально их наследственным долям.

Однако в случае, когда наследодатель завещал все имущество назначенным им наследникам, часть наследства, причитавшаяся наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным указанным основаниям, переходит к остальным наследникам по завещанию пропорционально их наследственным долям, если только завещанием не предусмотрено иное распределение этой части наследства.

2. Правила, содержащиеся в пункте 1 настоящей статьи, не применяются, если наследнику, отказавшемуся от наследства или отпавшему по иным основаниям, подназначен наследник (пункт 2 статьи 1121).

1. Порядок приращения долей зависит от того, каким образом имущество переходит по наследству (по закону или по завещанию, либо часть имущества завещана, имел ли место отказ от наследства в пользу другого наследника, подназначен ли наследнику другой наследник), а также от других обстоятельств.

Приращение наследственных долей представляет собой увеличение размера долей наследников за счет долей других наследников вследствие наступления юридических фактов, предусмотренных законом, а именно:

— непринятия наследником наследства (в том числе несовершение наследником действий, требуемых для принятия наследства и предусмотренных ст. 1153 ГК (см. комментарий к указанной статье), смерти после открытия наследства наследника, не успевшего принять наследство, при отсутствии у него своих наследников). При наличии у умершего наследников наступают последствия, предусмотренные ст. 1156 ГК РФ (наследственная трансмиссия);

— отказа от наследства без указания наследника, в пользу которого совершен отказ (см. комментарий к ст. 1157 ГК);

— отсутствия у наследника права наследовать (см. комментарий к ст. 1117 ГК);

— отстранения наследника от наследства (комментарий к ст. 1117 ГК).

Впервые институт приращения долей был предусмотрен в российском гражданском законодательстве Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 марта 1945 г. «О наследниках по закону и по завещанию» .

———————————
Ведомости Верховного Совета СССР. 1945. N 15. Ст. 1.

2. Положение п. 1 комментируемой статьи было рассмотрено Конституционным Судом РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2007 г. N 463-О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Петрова Виктора Евгеньевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 1130, 1146 и 1161 Гражданского кодекса Российской Федерации») на предмет соответствия Конституции РФ. В своей жалобе в Конституционный Суд РФ заявитель просил признать противоречащими ст. 2, ч. 3 ст. 15, ч. ч. 2 и 3 ст. 17, ст. 18, ч. 1 ст. 19, ч. 4 ст. 35, ч. 2 ст. 50, ч. 2 ст. 55 и ст. 120 Конституции РФ п. 2 ст. 1130 ГК РФ об отмене и изменении завещания, п. 1 ст. 1146 ГК РФ о наследовании по праву представления и п. 1 ст. 1161 ГК РФ о приращении наследственных долей, указывая также на их противоречие другим статьям данного Кодекса.

Конституционный Суд РФ, отказывая в принятии жалобы, отметил, что само по себе конституционное право наследования не порождает обязанность наследодателя завещать свое имущество тем или иным лицам. Соответствующие правоотношения регламентируются ГК РФ, исходящим из принципа свободы завещания, являющегося выражением личной воли завещателя, который вправе определить судьбу наследственного имущества с учетом отношений между ним и иными лицами. Содержащаяся в ч. 4 ст. 35 Конституции РФ норма не может рассматриваться как гарантирующая какому-либо конкретному лицу право получить по завещанию имущество умершего.

Вопреки утверждению заявителя оспариваемые им нормы направлены на защиту интересов как завещателя, так и его наследников и не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права и свободы заявителя, перечисленные в жалобе.

3. Абзац 2 п. 1 настоящей статьи предусматривает перераспределение доли отказавшегося от наследства или отпавшего по иным основаниям наследника между другими наследниками пропорционально их наследственным долям. При этом в завещании может быть предусмотрен иной порядок, например в равных долях или в иных долях, процентах. Иного законодательством не предусмотрено. Таким образом, последствием отказа от наследства без указания другого наследника является приращение наследственных долей наследников по закону или по завещанию, и иные последствия не могут быть предусмотрены законодательством или учредительными документами, в частности, недействительным является положение устава общества с ограниченной ответственностью, в котором указано, что доля в уставном капитале общества переходит к наследникам участника общества, а при отсутствии наследника или его отказе от доли — к обществу.

1. Если наследник, призванный к наследованию по завещанию или по закону, умер после открытия наследства, не успев его принять в установленный срок, право на принятие причитавшегося ему наследства переходит к его наследникам по закону, а если все наследственное имущество было завещано — к его наследникам по завещанию (наследственная трансмиссия). Право на принятие наследства в порядке наследственной трансмиссии не входит в состав наследства, открывшегося после смерти такого наследника.

2. Право на принятие наследства, принадлежавшее умершему наследнику, может быть осуществлено его наследниками на общих основаниях.

Если оставшаяся после смерти наследника часть срока, установленного для принятия наследства, составляет менее трех месяцев, она удлиняется до трех месяцев.

По истечении срока, установленного для принятия наследства, наследники умершего наследника могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со статьей 1155 настоящего Кодекса, если суд найдет уважительными причины пропуска ими этого срока.

3. Право наследника принять часть наследства в качестве обязательной доли (статья 1149) не переходит к его наследникам.

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156). Открыть статью

2. Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие наследства. Открыть статью

Понятие наследственной трансмиссии

СТ 1158 ГК РФ

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

1. Различают безоговорочный отказ, который не содержит указания, в пользу кого он осуществляется, и направленный, то есть отказ, в котором есть указание одного или нескольких наследников, в пользу которых наследник отказывается от наследства. Безоговорочный отказ влечет те же последствия, что и непринятие наследства, т.е. доля наследника, отказавшегося от наследства, переходит к наследникам, принявшим наследство, в равных долях к каждому. Что касается отказа в пользу других лиц, то такой отказ не связан с очередностью наследования.

Статья 1156. Переход права на принятие наследства (наследственная трансмиссия)

Комментарий к Ст. 1156 ГК РФ:

1. После открытия наследства у наследника возникает право на принятие наследства. Если наследник, призванный к наследованию, не успел реализовать право на принятие наследства в течение срока принятия наследства по причине своей смерти, право на принятие наследства от умершего наследника переходит к его наследникам. Переход нереализованного права на принятие наследства от умершего наследника к его наследникам называется наследственной трансмиссией, не успевший принять наследство наследник — трансмитентом, а его наследники — трансмиссарами.

Сущность наследственной трансмиссии состоит в том, что к наследованию открывшегося наследства вместо наследника, умершего после открытия наследства, не успев его принять, призываются его наследники (наследственные правопреемники), к которым переходит его право на принятие открывшегося наследства.

2. Можно выделить следующие условия, наличие которых в совокупности необходимо для применения наследственной трансмиссии: 1) произошло открытие наследства; 2) срок для принятия наследства еще не истек; 3) наследник-трансмитент умер; 4) право на принятие наследства реализовано им не было. Если хотя бы одно из данных условий отсутствует, право принятия наследства не может перейти к наследникам трансмитента. Например, если наследник принял наследство, но умер, не успев оформить право на наследство (не получил свидетельство о праве на наследство), то правила о наследственной трансмиссии не применяются. В этом случае к наследникам умершего наследника переходит не право на принятие наследства, а само наследственное имущество. Наследственная трансмиссия также не может иметь место, если наследник умер до открытия наследства или истек срок принятия наследства.

Если наследник умер после истечения срока принятия наследства и при жизни не подал заявление в суд о восстановлении пропущенного срока для принятия наследства, наследование в порядке наследственной трансмиссии не возникает, поскольку восстановление пропущенного срока возможно только по заявлению самого наследника. Наследник считается не успевшим принять наследство в том случае, если он не успел совершить никаких действий ни по принятию наследства, ни по отказу от него. Должны иметься достоверные факты того, что умерший до истечения установленного срока принятия наследства наследник не принимал наследства после наследодателя ни способом подачи заявления, ни фактически. Если наследник умер после открытия наследства, но до своей смерти успел принять любым допускаемым законом способом наследство, то причитающееся ему наследственное имущество включается в состав его собственного наследственного имущества. Наследование в этом случае его наследниками осуществляется на общих основаниях (например, если наследодатель и умерший после открытия наследства его наследник совместно проживали или имели место иные факторы, свидетельствующие о фактическом принятии наследства).

Новая редакция Ст. 1158 ГК РФ

1. Наследник вправе отказаться от наследства в пользу других лиц из числа наследников по завещанию или наследников по закону любой очереди независимо от призвания к наследованию, не лишенных наследства (пункт 1 статьи 1119), а также в пользу тех, которые призваны к наследованию по праву представления (статья 1146) или в порядке наследственной трансмиссии (статья 1156).

Не допускается отказ в пользу какого-либо из указанных лиц:

от имущества, наследуемого по завещанию, если все имущество наследодателя завещано назначенным им наследникам;

2. Отказ от наследства в пользу лиц, не указанных в пункте 1 настоящей статьи, не допускается.

Не допускается также отказ от наследства с оговорками или под условием.

3. Отказ от части причитающегося наследнику наследства не допускается. Однако если наследник призывается к наследованию одновременно по нескольким основаниям (по завещанию и по закону или в порядке наследственной трансмиссии и в результате открытия наследства и тому подобное), он вправе отказаться от наследства, причитающегося ему по одному из этих оснований, по нескольким из них или по всем основаниям.

Ситуация с дальнейшей судьбой имущества зависит от того, в какой момент умер наследник: до того, как было открыто наследство или после осуществления этой процедуры. В тот момент, когда наследник погибает раньше или же одновременно с наследодателем, то тогда положенное ему движимое или недвижимое имущество, именуемое наследственной массой переходит к другим гражданам, которые определяются исходя из регламентированного гражданско-правовыми нормами режимом правопреемства (по завещанию либо же законным образом).

Например, после смерти отца гражданин Петров И.И. должен был вступить в права наследования на жилой дом и земельный участок, но он не дожил до окончания шестимесячного срока. В соответствии с положениями Гражданского кодекса России наследником становится правопреемник Петрова И.И., например, его законная супруга. При наличии завещания последствия смерти наследника носят несколько иной характер. Если в этом документе обозначено несколько лиц, претендующих на получение имущественной массы, то тогда она распределяется в равных долях между другими наследниками.


В юриспруденции применяется термин «наследственная трансмиссия», который обозначает факт перехода вещных прав на наследство на другое лицо после смерти потенциального работодателя. Право на наследственную трансмиссию в соответствии с положениями статьи 1156 Гражданского кодекса.


  • Произошло открытие наследства по завещанию либо по закону;
  • Претендент на получение наследственной массы не успел в течение установленного по закону шестимесячного срока на написать заявление, ни обратиться к нотариусу, ни фактически принять наследство;
  • Намерения гражданина, умершего в период до полугода с момента необходимости принятия благ, установить невозможно. Человек не предпринял действий, позволяющих достоверно знать, желал ли он обрести собственность, отказаться от нее, пользоваться фактически.

Если хотя бы одно из условий не было соблюдено и удовлетворено, то тогда передача вещных прав на собственность умершего лицо осуществляется по иным основаниям. Под принятием наследства отмечается подача заявления по месту жительства наследодателя и совершение действий по принятию наследственной массы.


Определиться наследникам надо с порядком очередности и если проблем нет или же претендент на наследство один, то тогда можно официально обратиться к нотариусу. Лицо, претендующее на движимое или недвижимое имущество после смерти потенциального наследника носит название трансмиссар. Он может обратиться к одному или разным нотариусам в зависимости от видов и типов имущественных благ, в отношении которых надо вступить в наследственные права.


  • Подготовка и подача заявления нотариусу по месту жительства наследодателя или же по месту проживания трансмитента;
  • Предоставление документов, в которые входит паспорт гражданина РФ, свидетельство о смерти наследодателя, справка с места проживания, свидетельство о заключении брачных отношений с наследодателем, справка о составе семьи, сведения об объектах имущества (договор дарения, договор купли-продажи, справки из БТИ, Росреестра, отчеты из коммерческих организаций);
  • Подача заявления нотариусу и получение свидетельства о права на наследство.

Поговорим о сроках выдачи документа. Отметить надо то, что если до принятия наследства по праву трансмиссии остается меньше трех календарных месяцев с момента гибели наследодателя, то тогда в соответствии с установленными законодательными нормами он будет продлен еще до трех календарных месяцев, по истечении которого на руки выдается свидетельство. Если наследование происходит по праву представления, документ будет выдан спустя шести месяцев с момента открытия наследства.

Напомнить надо и о стоимости наследования. Затраты понести на приобретение имущества наследника, который умер, но не успел принять наследство составят порядка 0,3 процента от стоимости наследственной массы для супругов первой и второй очереди. Это супруги, родители, родные братья, сестры, дети потенциального, но погибшего наследника. При этом сумма государственной пошлины за вступление не должна превышать больше ста тысяч рублей. Также размер в 0,6 процентов предлагается для остальных получателей наследственной массы, но он должен быть не больше одного миллиона рублей. Как быть, если пропущен срок.


Пра­во пред­став­ле­ния дей­ству­ет толь­ко в пер­вых трёх оче­ре­дях:

  • супру­ги, дети, роди­те­ли;
  • бра­тья и сест­ры (род­ные и непол­но­род­ные), дедуш­ки и бабуш­ки;
  • дяди и тёти.

Сле­до­ва­тель­но, насле­до­вать по пра­ву пред­став­ле­ния могут:

  • вну­ки насле­до­да­те­ля (а так­же их потом­ки);
  • пле­мян­ни­ки и пле­мян­ни­цы;
  • кузе­ны (дво­ю­род­ные бра­тья и сест­ры).
  • То есть круг лиц НПП доволь­но огра­ни­чен.
  • В после­ду­ю­щих оче­ре­дях пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства про­ис­хо­дит при отсут­ствии пре­тен­ден­тов в преды­ду­щих оче­ре­дях по сте­пе­ни род­ства* (от тре­тьей до шестой) — это общий закон насле­до­ва­ния.
  • При­ме­ча­ние*:
  • Сте­пень пря­мо­го кров­но­го род­ства в сосед­них поко­ле­ни­ях и через поко­ле­ния (род­ствен­ни­ки по вер­ти­ка­ли: роди­те­ли — дети; дед, баб­ка — вну­ки; пра­дед, пра­баб­ка — пра­вну­ки, …пред­ки — потом­ки) опре­де­ля­ет­ся по кол-ву поко­ле­ний, кото­рое про­шло до рож­де­ния насле­до­да­те­лем.
  • Сте­пень непря­мо­го кров­но­го род­ства в одном поко­ле­нии (род­ствен­ные свя­зи по гори­зон­та­ли: род­ные или непол­но­род­ные бра­тья и сест­ры, близ­не­цы, дво­ю­род­ные, тро­ю­род­ные, чет­ве­ро­ю­род­ные, …далее по кол-ву “колен” бра­тья и сест­ры) опре­де­ля­ет­ся от обще­го пред­ка.
  • Сте­пень непря­мо­го кров­но­го род­ства в сосед­них “коле­нах” и через “коле­на” опре­де­ля­ет­ся ана­ло­гич­но пря­мо кров­но­му род­ству: дяди, тёти — пле­мян­ни­ки (род­ные, дво­ю­род­ные, тро­ю­род­ные); дво­ю­род­ные и тро­ю­род­ные деды, баб­ки — дво­ю­род­ные и тро­ю­род­ные вну­ча­тые пле­мян­ни­ки).

Пер­вый при­мер

У оди­но­ко­го граж­да­ни­на Н. есть замуж­няя млад­шая род­ная сест­ра Л. с дву­мя детьми, кото­рая счи­та­ет­ся наслед­ни­цей вто­рой оче­ре­ди и род­ная тётя (тре­тья оче­редь наслед­ни­ков). По зако­ну, так как у Н. нет пря­мых наслед­ни­ков, сест­ра явля­ет­ся пре­тен­ден­том на наслед­ство. Но Л.

уми­ра­ет от болез­ни рань­ше сво­е­го бра­та. После смер­ти Н. все его иму­ще­ство по пра­ву пред­став­ле­ния перей­дёт пле­мян­ни­кам (детям сест­ры). Но если бы у Л. не было детей, то иму­ще­ство Н.

пере­шло бы его род­ной тете, так как у мужа сест­ры нет пра­ва насле­до­ва­ния по пред­став­ле­нию (оно име­ет­ся толь­ко у потом­ков).

Вто­рой при­мер

У граж­дан­ки К. отсут­ству­ют наслед­ни­ки пер­вой-вто­рой оче­ре­дей (то есть нет ни мужа, ни роди­те­лей, ни детей, ни род­ных бра­тьев и сестёр). Бли­жай­шие род­ствен­ни­ки — род­ные дядя и тётя, у кото­рых есть дети. Одна­ко они уми­ра­ют, и после смер­ти К. пра­во пред­став­ле­ния наслед­ства перей­дет дво­ю­род­ным бра­тьям и сёст­рам, кото­рые поде­лят его в рав­ных долях.

Тре­тий при­мер

Пой­дем по отда­лен­ным вет­вям семей­но­го дре­ва, что­бы услож­нить зада­чу:

  • Бли­жай­ший наслед­ник 30-лет­не­го граж­да­ни­на С. — это пра­де­душ­ка — дол­го­жи­тель Д. (наслед­ник чет­вёр­той оче­ре­ди, куда вхо­дят род­ствен­ни­ки тре­тьей сте­пе­ни род­ства).
  • У пра­де­душ­ки в живых остал­ся один пото­мок, кото­рый при­хо­дит­ся С. дво­ю­род­ным дедуш­кой.
  • Из дру­гих род­ствен­ни­ков у С. — толь­ко вну­ча­тая пле­мян­ни­ца (внуч­ка стар­шей непол­но­род­ной сест­ры С, род­ной по отцу, то есть доч­ка его пле­мян­ни­цы). Сама сест­ра с доче­рью тра­ги­че­ски погиб­ли в авто­ка­та­стро­фе. (Стать дво­ю­род­ным дедуш­кой в 30 лет — это не фан­та­сти­ка, а послед­ствия нерав­ных бра­ков роди­те­лей, когда один намно­го стар­ше дру­го­го, и у него есть взрос­лый ребе­нок от преды­ду­ще­го бра­ка).

Вопрос: Каким обра­зом про­изой­дёт пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства С. в слу­чае его смер­ти и одно­вре­мен­ной кон­чи­ны пра­де­душ­ки Д.?

Ответ: С учё­том того, что пред­став­ле­ние по наслед­ству на чет­вёр­тую оче­редь не рас­про­стра­ня­ет­ся, пра­во насле­до­ва­ния пере­хо­дит в после­ду­ю­щую, то есть пятую оче­редь (вну­ча­тые пле­мян­ни­ки и дво­ю­род­ные дедуш­ки и бабуш­ки).

Полу­ча­ет­ся, сын пра­де­душ­ки и внуч­ка умер­шей сест­ры будут делить иму­ще­ство С.

меж­ду собой, но к обо­им оно перей­дёт по общим осно­ва­ни­ям — как к участ­ни­кам после­ду­ю­щей (пятой оче­ре­ди), так как в преды­ду­щих оче­ре­дях нет пре­тен­ден­тов.

Но ведь сын пра­де­душ­ки его пря­мой пото­мок, как же здесь нет пра­ва пред­став­ле­ния? Все вер­но, дети — пря­мые потом­ки, но по пра­ву пред­став­ле­ния (если бы оно было) наслед­ство С.

долж­но было достать­ся исклю­чи­тель­но его дво­ю­род­но­му дедуш­ке (един­ствен­но­му потом­ку пра­де­душ­ки).

Но из-за того, что при тре­тьей сте­пе­ни род­ства такой вид пра­во­пре­ем­ства невоз­мо­жен, пра­во насле­до­ва­ния иму­ще­ства покой­но­го пере­шло в сле­ду­ю­щую оче­редь, в кото­рой, кро­ме дво­ю­род­но­го деда, есть ещё и вну­ча­тая пле­мян­ни­ца.

Не полу­чат сво­ей доли наслед­ни­ки по пра­ву пред­став­ле­ния, если:

  • в заве­ща­нии будет отка­за­но им в насле­до­ва­нии (соглас­но ст. 1118 п.1 ГК);
  • дан­ные лица будут при­зна­ны недо­стой­ны­ми наслед­ни­ка­ми, в соот­вет­ствии с п.1, ст. 1117.

Пункт доволь­но про­ти­во­ре­чи­вый и непо­нят­ный:

Недо­стой­ны­ми наслед­ни­ка­ми (по зако­ну или заве­ща­нию) при­зна­ют­ся те, кто неза­кон­ным обра­зом пытал­ся при­ну­дить род­ствен­ни­ка изме­нить заве­ща­ние в их поль­зу (или поль­зу тре­тьих лиц), вклю­чив их в пре­тен­ден­ты или уве­ли­чив насле­ду­е­мую долю. Дан­ные фак­ты долж­ны быть под­твер­жде­ны в суде.

В то же вре­мя, несмот­ря на лише­ние прав недо­стой­ных наслед­ни­ков в судеб­ном поряд­ке на осно­ва­нии под­твер­жден­ных фак­тов (вни­ма­ние!), они “впра­ве насле­до­вать иму­ще­ство” (цита­та из ста­тьи граж­дан­ско­го кодек­са), если умер­ший после утра­ты прав него­дя­я­ми, пытав­шим­ся отжать неза­кон­но его иму­ще­ство, все-таки ука­жет их в заве­ща­нии. Ну как не поду­мать здесь, что зако­но­твор­цы спе­ци­аль­но остав­ля­ет лазей­ки для пре­ступ­ни­ков? Инте­рес­но посмот­реть на того, кто при­ни­мал такие зако­ны.

Транс­мис­сия в наслед­ствен­ном пра­ве бук­валь­но озна­ча­ет пере­ход пра­ва на при­ня­тие наслед­ства, если пре­ем­ник по зако­ну или ука­зан­ный в заве­ща­нии (транс­ми­тент) умер после смер­ти насле­до­да­те­ля, не успев всту­пить в свои пра­ва (ст. 1156 ГК РФ).

  • При­няв­ший наслед­ство в поряд­ке наслед­ствен­ной транс­мис­сии (транс­мис­сар) насле­ду­ет толь­ко то иму­ще­ство, кото­рое не успел при­нять транс­ми­тент от насле­до­да­те­ля.
  • Пра­ва на насле­до­ва­ния иму­ще­ства само­го умер­ше­го наслед­ни­ка пере­хо­дят к его пра­во­пре­ем­ни­кам на осно­ва­нии стан­дарт­ных пра­вил насле­до­ва­ния (в соот­вет­ствии с зако­ном или на осно­ва­нии заве­ща­ния).
  • Обя­за­тель­ная доля наслед­ства по транс­мис­сии наслед­ни­ков не пере­да­ёт­ся. (Пра­во на обя­за­тель­ную долю, в раз­ме­ре не менее поло­ви­ны доли, при­чи­та­ю­щей­ся по зако­ну, воз­ни­ка­ет у нетру­до­спо­соб­ных ижди­вен­цев, несо­вер­шен­но­лет­них детей насле­до­да­те­ля и дру­гих лиц, пере­чис­лен­ных в ст. 1149 ГК РФ).

Отказ от наследства в пользу родственника: тонкости

Срок при­ня­тия наслед­ства транс­мис­сии — это оста­ток 6‑месячного пери­о­да при­ня­тия наслед­ства насле­до­да­те­ля с момен­та смер­ти наслед­ни­ка (ст. 1154 ГК). Он все­гда мень­ше сро­ков при­ня­тия обыч­но­го наслед­ства, но уста­нав­ли­ва­ет­ся не менее, чем три меся­ца (если мень­ше, то по реше­нию суда его удли­ня­ют до 3‑х мес.).

  • Если по исте­че­нию это­го сро­ка транс­мис­сар про­пу­стит оформ­ле­ние сво­их прав по ува­жи­тель­ной при­чине, то соглас­но ст. 1155 ГК, суд может посчи­тать наслед­ство при­ня­тым им.
  • При отка­зе от наслед­ства срок при­ня­тия его дру­ги­ми пра­во­пре­ем­ни­ка­ми состав­ля­ет 6 меся­цев с момен­та отка­за.
  • Если иму­ще­ство умер­ше­го оста­лось после про­ше­ствия 6 меся­цев непри­ня­тым, то пра­во наслед­ствен­ной транс­мис­сии пере­хо­дит к дру­гим наслед­ни­кам по зако­ну. Реа­ли­зо­вать его они долж­ны в тече­ние 3 меся­цев, после того как про­шел уста­нов­лен­ный ст. 1154 ГК срок.

Претендентом до его кончины не было заявлено нотариусу о вступлении во владение по завещанию, с последующей выдачей соответствующего свидетельства о собственности. Но им, совместно с членами его семьи и близкими ему людьми, например, фактически было принято выделенное имущество – заселение в квартиру, которая должна была отойти, если бы он преждевременно не скончался.

Факт смерти должен подтверждаться документально. Но если в силу сложившихся обстоятельств он не успел подать заявительное указание ведущему дело нотариусу о включении его в дело о наследстве, то в этом случае трансмиссионная передача не может быть применена, здесь действуют обычные правила наследования в силу закона, по общепринятым правилам.

Чтобы стать наследником передаваемого имущества, претендент обязан проявить свое волеизъявление нотариусу, где открыто дело о наследстве, в определенный срок, но хотя бы за несколько дней до его окончания. И если по каким-то обстоятельствам этого не сделано, то нотариус это может посчитать как факт отказа от принятия передаваемого имущества по завещанию.

Поскольку трансмиссия может наступить только при условии, что установленный для подачи заявительного распоряжения срок еще не закончился.

Если говорить понятнее, то претендентом было подано распоряжение о принятии наследственной массы, но за несколько месяцев до окончания срока вступления в собственность он умирает, тогда его прямые наследники также обращаются в нотариат и заявляют на наследственную трансмиссию.

Совет: если претенденты пропустили установленные сроки, то законом разрешено его продление еще на 3 месяца, если и этого времени недостаточно, то в судебном порядке можно попытаться его восстановить. Если в силу каких-то причин этого сделано не было, то все имущество должно быть возвращено, а затем разделено пропорционально между наследниками по закону.

Чтобы мы могли разобраться в сути проблемы, нужно разобрать понятие “Наследственная Трансмиссия” по частям. Наследование — это комплекс процедур получения имущества погибшего родственника. Причем имущественные права и обязанности так же переходят по наследству. Важно помнить, что права и обязанности, связанные лично с умершим, не входят в этот список.

А получить родственники или тот, кому умерший завешал имущество могут только то, что было во владении в день открытия наследства, то есть в день смерти. Важно помнить, что к наследованию призываются граждане, которые были живы в день открытия наследства.

Второе слово для простого обывателя скорее будет совсем непонятным в этом контексте. Трансмиссия это передающий механизм.

Итак делаем вывод что такое наследственная трансмиссия- комплекс процедур по принятию наследования в случае если законный наследник умер не успев его принять. В юридической практике такой человек называется трансмиттент.

Если такое случилось, то уже его трансмиссаров (наследников) призывают к наследованию.

Но важно подчеркнуть, что это применимо только когда есть свидетельство того что наследник не принял имущество с помощью подачи заявления, ни по факту.

Давайте теперь разберём примеры, для простоты и понятности назовем нашего наследника” Василий”.

Произошла ситуация, Василий принял наследство, и умер после его открытия. В таком случае имущество которое Вася унаследовал, перейдёт уже к его наследникам и будет совершено на общих основаниях.

Это регулирует пункт 4ый статьи 1152 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В большинстве случаев такая ситуация происходит если наследодатель и Василий проживали вместе или есть факт того, что Вася принял наследство.

Теперь случай второй, который будет не менее интересным примером трансмиссии в наследственном праве:

Василий умер, но составил завещание, в котором отдал всё имущество своему сыну Игорю.

Исходя из пункта 1го 1156 статьи ГК РФ, мы можем сделать вывод. Право принятие наследства которым Вася не воспользовался перейдёт по завещанию к Игорю, и тот в свою очередь по наследованию в порядке наследственной трансмиссии получает право принять оба наследства одновременно.

  1. То имущество, которое не смог принять Василий по причине смерти уже после открытия наследства.
  2. Наследство самого Василия.

Игорь имеет право принять как оба наследства, так и одно выборочно на общих основаниях. Так же он может отказаться от принятия вовсе. Если он не примет наследство в порядке трансмиссии, то это не понесёт автоматического непринятия на общих основаниях, и наоборот.

Если же Василий завещал Игорю только часть своего имущества, или не оставлял никаких документов на этот счет то право на принятие перейдет к законным наследникам.

И последний самый редкий случай, который всё же присутствует в практике юристов.

Предположим что Василий не принял наследство, но умер после его открытия. А в тот же день умирает Игорь. Тогда закону наследования по наследственной трансмиссии будут крайне важны подробности, время смерти каждого.

Если умерли они в один день, но Василий в 12 часов, а Игорь в 12:02 и это задокументировано судебной медицинской экспертизой или, например, работниками скорой то умерший позднее становится наследником ранее погибшего.

А вот если их смерть не задокументирована и время установить невозможно, то наследования по закону трансмиссии не наступает. На основании пункта 2ого статьи 1114 ГК РФ.

Это все возможные случаи, к которым применимо данное правило, вместо имен вы можете поставить слова “наследник 1” и “наследник 2” аналогично. Это сделано для общей понятности непрофессиональному читателю.

Обычно сложности с этой процедурой возникают лишь на первых порах, когда вообще не понятно, что делать. Давайте подробнее разберём как оформить документы, когда возникает наследственная трансмиссия.

Для начала нужно подать заявление нотариусу. Это делается по месту открытия наследства первого участника цепочки. Важно помнить, что если умрет уже Василий, то нужно будет подавать заявление нотариусу по месту открытия его наследства. Если цепочка пойдет дальше, то все делается аналогично.

В итоге нужно подать два заявления, даже если Василий и его наследодатель погибли в одном месте, документа должно быть два. А вот если Игорь, сын Васи попадет в ситуацию трансмиссии, например, с отцом и дедушкой, нужно будет решать все индивидуально. Лучше в таком случае обратится к профессиональному юристу, который просчитает все возможные варианты.

Стоит заметить, что сроки по принятия имущества при трансмиссии и при общих основаниях разные, проясним и эту тему.

Как при первом, так и при втором случаях время начинает идти после открытия наследства, но на общих основаниях составляет полгода (пункт 1 статьи 1154 ГК РФ).

При этом наследник принимающий наследство в порядке наследственной трансмиссии обязан сделать это в оставшийся от шестимесячного срок.

По закону (пункт 2 статьи 1156 ГК РФ) если оставшийся срок меньше трёх месяцев, то он увеличивается для данного значения.

Если случилось такое что вы пропустили данный срок, то по закону вы можете подать апелляцию в суд и если её удовлетворят, вам восстановят срок и признают факт принятия наследства.

Если же наследник не знал об открытии, или не смог забрать имущество по уважительной причине, то суд так же может восстановить весь срок. Для этого нужно подать заявление не позднее шести месяцев после дня, когда вы уже можете принять наследство (например, день выписки из больницы).

Бывают случаи, когда наш воображаемый Василий умер, не приняв наследство, а за ним погиб и Игорь, то есть трансмиссар. В таком варианте развития событий если Игорь был призван к наследованию трансмиссией и не успел принять его. То право на наследство к детям (наследникам) не переходит.

Теперь для справки рассмотрим ситуации, при которых не будет удовлетворена трансмиссия.

  • Василий умер, но уже после истечения срока принятия наследства. А до этого не подавал никаких документов и заявлений для восстановление просроченного срока. В таком случае, руководствуемся статьёй 1155 Гражданского Кодекса. Следуя ей, можем понять, что трансмиссия не возникает из-за того, что восстановление срока может быть удовлетворено, только если заявление подавал сам Василий;
  • Если есть завещание (например, отца Василия) в котором сказано, что если Вася умрет, то наследство получит конкретный человек;
  • В случае если отец и Василий умерли в один день, а время зафиксировать не удается, то по пункту 2ому статьи 1114 ГК РФ считается что они умерли одновременно, и не наследуют вообще.

О наследственной трансмиссии (переход права на принятие наследства)

Законодательно нормы о наследственной трансмиссии закреплены в ст. 1156 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ).

В данной статье сказано, что в тех случаях, когда призванный к получению имущества (либо по закону, либо по завещанию) наследник скончался в промежуток времени между открытием наследства и его принятием, не успев его принять, то право принятия собственности, причитавшейся такому лицу, переходит к его правопреемникам.

При этом, по общему правилу, право принятия имущества получают лица, являющиеся наследниками по закону такого лица.

Однако данное право возникает у лиц, наследующих за ним по завещанию, если наследник, не успевший принять наследство, предварительно завещает всю свою собственность (если же умерший получатель имущества в составленном им завещании распорядился только частью своих вещей, то наследники по завещанию не призываются к наследованию в рамках трансмиссии).

Таким образом, под наследственной трансмиссией понимается именно то правопреемство, которое возникает, если наследник не успевает принять полагающееся ему имущество по причине своей кончины. По сути, наследственная трансмиссия – это разновидность наследования по закону, потому как волей наследодателя данный порядок изменен быть не может.

Итак, наследственная трансмиссия – это переход права на принятие наследственной массы. Данный термин официально закреплен в действующем законодательстве. При этом умерший наследник именуется трансмиттентом, а наследник, к которому перешло право принять наследство – трансмиссаром. При этом действуют следующие правила:

  1. Трансмиссар получает право принять имущество исключительно в том случае, если к моменту своей смерти трансмиттент имел такое право, то есть не был лишен такого права ни по закону, ни по завещанию, а также не отказался от него.
  2. Трансмиссар не сможет получить более того, что причиталось трансмиттенту. Если в рамках трансмиссии право принять наследство перейдет сразу к нескольким трансмиссарам, то такие лица вместе смогут унаследовать только то, что полагалось бы трансмиттенту.

Важно знать, что право принятия наследства в рамках трансмиссии не является составной частью наследственной массы, которая открывается после смерти трансмиссара (не успевшего принять имущество после смерти трансмиттента). Согласно п.

60 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, если лицо, которое призвано к получению собственности по трансмиссии, скончалось до того, как успело принять такое имущество, то право на его принятие к наследникам трансмиссара не переходит (согласно п. 1 ст. 1156 ГК РФ).

Если трансмиттент успел принять полагающееся ему до своей смерти (в том числе фактически), то такие унаследованные вещи и права становятся составной частью его собственного наследуемого имущества и по общим правилам переходят к его правопреемникам.

А. завещал дом своему единственному сыну В., однако он погиб после открытия наследства и не успел его принять. Кроме того, В. не оставил завещания. На этом основании супруга В. – Л., являясь наследником первой очереди по закону, приняла завещанный В. дом в рамках трансмиссии.

Однако, если бы В. на момент своей смерти уже проживал в доме своего отца (А.), то считалось бы, что он фактически принял имущество, и что дом к моменту его гибели принадлежал бы ему (согласно п. 2 ст. 1153 ГК РФ). Следовательно, Л. (супруга В.) могла бы претендовать только на наследование по закону с несколько иным порядком раздела наследственной массы между правопреемниками.

Помните: если трансмиттент, не успевший принять то, что ему полагалось, должен был получить обязательную долю в наследстве (будучи, к примеру, иждивенцем или нетрудоспособным супругом или ребенком наследодателя, согласно ст. 1149 ГК РФ), то в таких случаях правило трансмиссии не действует – право на получение обязательной доли не переходит к правопреемникам такого лица.

Согласно п. 51 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, для оформления права на принятие имущества в рамках наследственной трансмиссии следует применять общие правила, касающиеся сроков принятия и способов принятия, отказа от наследства (в том числе и в пользу других лиц). Данные правила предусмотрены следующими статьями ГК РФ:

  • ст. 1153 ГК РФ, согласно которой для принятия полагающегося необходимо подать (лично, по почте или через представителя) соответствующее заявление (о принятии имущества либо о выдаче свидетельства о праве на наследство) нотариусу или лицу, уполномоченному выдавать указанное свидетельство;
  • ст. 1154 ГК РФ, согласно которой на принятие собственности отводится шесть месяцев со дня открытия наследственной массы (то есть со дня смерти гражданина либо со дня вступления в силу судебного решения об объявлении гражданина умершим);
  • ст. 1157 ГК РФ, согласно которой наследник имеет право отказаться от того, что ему полагается, как указав, в чью пользу осуществляется такой отказ, так и не указав на это, и такой отказ может быть осуществлен в течение срока, установленного для принятия имущества;
  • ст. 1158 ГК РФ, согласно которой отказаться от полагающегося ему лицо может только в пользу лиц, наследующих по завещанию или по закону (в рамках любой очереди);
  • ст. 1159 ГК РФ, согласно которой, отказаться от наследства можно путем подачи соответствующего заявления нотариусу или уполномоченному должностному лицу по месту открытия такого имущества.

При наследственной трансмиссии права наследующих лиц определяют применительно к каждому отдельному случаю правопреемства. Принятие наследства в таких случаях отличается тем, что наследник получает право на принятие одновременно:

  1. имущества первого наследодателя, которое не успел принять в срок трансмиттент;
  2. собственности трансмиттента как второго и независимого наследодателя.

Если одно и то же лицо призывается к наследованию, как в рамках трансмиссии, так и на общих основаниях (наследуя за трансмиттентом по закону или по завещанию), то такое лицо может:

  • принять оба вида собственности;
  • принять только имущество только по одному основанию (любому);
  • не принять ничего.

Таким образом, непринятие наследства в рамках наследственной трансмиссии не означает, что наследующее лицо автоматически лишается права на принятие наследства на общих основаниях, и наоборот.

Если трансмиссар желает принять то, что ему полагается в рамках трансмиссии, и то наследство, открывшееся после смерти самого трансмиттента, то ему необходимо:

  1. подать заявление о принятии наследства по трансмиссии (такое заявление подается нотариусу по месту открытия наследства первого наследодателя);
  2. подать заявление о принятии того имущества, которое открылось после смерти трансмиттента (данное заявление подается нотариусу по месту открытия наследства трансмиттента).

Таким образом, должны быть поданы два самостоятельных заявления. Согласно ст.

1115 ГК РФ, местом открытия наследства признается последнее место жительства наследодателя либо место нахождения его имущества (если последнее место жительства на территории России неизвестно либо находилось за пределами России), либо место нахождения недвижимости (если наследственное имущество располагается в разных местах), либо место нахождения наиболее ценной части такой собственности.

Согласно п. 56 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, в тех случаях, когда место открытия наследства обоих наследодателей совпадает, наследующее лицо подает в одном и том же месте два самостоятельных заявления.

Если наследственные дела ведет один нотариус, то он должен завести отдельные дела к имуществу каждого наследодателя. Так как имеет место одновременно наследование по трансмиссии и на общих основаниях, действия наследника, принимающего собственность, свидетельствующие о фактическом принятии им имущества, необходимо оценивать относительно каждого наследства.

Право получения наследства по трансмиссии не возникает, если первый наследодатель в своем завещании предусмотрел переход вещей к другому лицу, если наследник по завещанию умрет до или после открытия наследства, не успев его принять (согласно ст. 1121 ГК РФ).

Как указано в п. 51 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, и как следует из п. 2 ст. 1156 ГК РФ, сроки, предусмотренные для принятия наследства на общих основаниях и по трансмиссии не совпадают.

Для того, чтобы на общих основаниях принять то, что принадлежало умершему трансмиттенту, применяется срок, указанный в вышеупомянутой ст. 1154 ГК РФ (то есть 6 месяцев).

Чтобы принять наследство по трансмиссии, установлен специальный срок, исчисляемый со дня открытия наследства, однако если оставшаяся часть шестимесячного срока составляет менее 3 месяцев, то она продляется до 3 месяцев (на это прямо указано в п. 2 ст. 1156 ГК РФ).

Важно помнить, что трансмиссары, пропустившие срок для принятия имущества по уважительной причине могут быть признаны судом принявшими наследство в соответствии со п. 2 ст. 1156 ГК РФ, а также со ст. 1155 ГК РФ.

Если первоначальный наследник до своей смерти и в пределах установленных законом сроков не выразил свою волю на принятие того, что было ему положено, и умер после того, как сроки на выражение такой воли истекли, то речь о наследственной трансмиссии идти не может.

В таких случаях еще до своей смерти лицо считается утратившим право на наследование, а потому его правопреемники, в свою очередь, не имеют права требовать продлить срок на принятие собственности. Согласно ст. 1155 ГК РФ, восстановить пропущенный срок можно исключительно на основании заявления самого наследника.

В жизни каждого человека рано или поздно возникает ситуация, когда приходится столкнуться с наследством. Вы можете стать как получателем, так и, к сожалению, «источником» передачи имущества. Для того чтобы не попасть впросак, нужно знать основы проведения процедуры по закону.

Согласно статье 1152 Гражданского Кодекса Российской Федерации, под принятием наследства понимают переход имущества в виде материальных ценностей от наследодателя к получателю. Перечень наследников, порядок процедуры, сроки сделки и основные правила оговариваются согласно закону, действующему на момент открытия наследства.

Статья 1152 ГК РФ устанавливает, что для приобретения наследства наследник должен его принять. Для приобретения выморочного имущества (ст. 1151) принятие наследства не требуется.

  1. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства.
  2. Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
  3. Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками.
  4. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]