Введение для темы завещание

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Введение для темы завещание». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Введение / Наследование по завещанию

Ежедневно в России умирают тысячи человек. Ежедневно в России составляются тысячи завещаний, и тысячи наследников вступают в права наследства. Явления, напрямую затрагивающие крайние этапы жизни человека – рождения и смерти – часто оказывают влияние не только на судьбу рожденного либо ушедшего, но и окружающих его людей, наиболее близких и даже отстраненных. А посему, желает того человек или нет, но он практически хотя бы раз в жизни сталкивается с наследственным правом. Это либо принятие наследства, либо подготовка к передаче принадлежащего ему имущества близким ему людям или другим лицам.

Тема данной дипломной работы обозначена как «Наследование по завещанию». Выбор именно такой темы для написания дипломного исследования продиктован следующими факторами, подтверждающими ее актуальность:

Во-первых, будучи членом сообщества, человек в течение жизни связывает себя массой отношений с другими людьми – это и личные, и экономические, и социальные отношения. Многие из этих отношений по своему существу не должны прекращаться со смертью лица. Часто случается так, что после человека остаются незавершенные дела, нерешенные вопросы, и завещание в этом случае является способом подведения итогов и инструментом выражения воли гражданина об своих намерениях и желаниях, хотя бы в плане имущественного правоперехода. В этом моральная задача завещания, которая очень крепко связана с юридической сущностью наследственных (завещательных) правоотношений.

Во-вторых, как известно, наследственное право традиционно занимает в системе гражданского права особое место. Главенствующее место как в отрасли, так и в подотрасли занимает право собственности. Мы видим неразрывную связь между наследственным правом и правом собственности. Как отмечает К. В. Храмцов «… наследственное право, обеспечивая переход имущества от минувших поколений к последующим, сообщает по праву собственности его конечный смысл, преемственность и максимум социальной пользы»[1]. Отказ от преемственности в правах и обязанностях имел бы весьма негативные последствия. Это внесло бы «… невообразимый хаос в правовые отношения, субъектом которых был умерший при жизни»[2].

Это неблагоприятно отразилось бы на близких умершего, которые бы зачастую были бы лишены необходимых средств к существованию. Это также привело бы к снижению деловой активности многих коммерческих предприятий, поскольку компетентное руководство ими было бы нарушено. Наконец. Не выиграли бы от такого положения вещей кредиторы умершего, чьи претензии не могли бы быть удовлетворенными.

Именно поэтому небезынтересно изучить, в какой степени нормы гражданского права регулируют наследственные отношения и есть ли другие нормы, регулирующие эти правоотношения. Иными словами, важно знать основы правового регулирования наследования по завещанию.

В-третьих, третья часть ГК РФ введена сравнительно недавно, но уже сложилась судебная практика применения «наследственных» норм ГК РФ, поэтому изучение практики применения законодательства, представляется нам значимым.

Наследование имеет важное значение как для материальной заинтересованности граждан в осуществлении своих прав, так и с морально-этических позиций, служит стимулом к предприимчивости, труду, инициативе. Каждому члену общества должна быть гарантирована возможность жить и работать с сознанием того, что после его смерти все приобретенное им при жизни, воплощенное в материальных и духовных благах с падающими на них обременениями, перейдет согласно его воле, а если он ее не выразит, то согласно воле закона к близким ему людям. И лишь в случаях, прямо предусмотренных законом, согласно сложившимся в обществе правовым и нравственным принципам, то, что принадлежало наследодателю при жизни в соответствующей части должно перейти к лица, к которым сам наследодатель мог быть и не расположен (необходимые наследники). Проведение этих начал в жизнь призвано обеспечить интересы как самого наследодателя, так и всех третьих лиц (должников и кредиторов наследодателя и т.д.) для которых смерть наследодателя влечет те или иные правовые последствия.

Таким образом, для достижения цели работы мы ставим перед собой следующие задачи:

— рассмотреть историческо-правовой генезис наследственного права в России;

— исследовать общие положения о наследовании по действующему законодательству;

— дать понятие базисным категориям нашего исследования: «наследование» и «завещание»;

— выделить характерные принципы и особенности наследования по завещанию, субъектный состав;

— выделить основные проблемные направления современного законодательства о наследовании по завещанию;

— в заключение подвести итоги проделанному исследованию.

Курсовая работа: Наследование по завещанию


Введение.

1. Завещание как основание наследования.

  • 1.1. Понятие и принципы завещания.
  • 1.2. Формы завещаний и условия их действительности.

2. Особенности признания завещания недействительным.

  • 2.1. Порядок признания завещания недействительным.
  • 2.2. Проблемные вопросы, возникающие в процессе признания завещания недействительным.

Заключение.

Библиографический список.


Актуальность исследования. С улучшением материального благополучия граждан, складывается ситуация при которой вопросы, а кому достанется мое имущество после смерти, встает все более актуально. При этом составление завещания, не всегда дает гарантию того, что имущество гражданина достанется именно лицу указанному в завещании. Анализ судебной практики показывает объективную сторону применения наследственного права. Идеальных ситуаций не бывает, особенно при разделе имущества между наследниками, и призванное разрешить конфликтные ситуации между наследниками — завещание (т.е. воля завещателя), зачастую становиться причиной для судебных исков. Одной из острых проблем является подлог завещания с целью незаконного получения имущества.

Недвижимость является, пожалуй, одним из самых ценных пунктов в списке наследуемого имущества. Но желанные квадратные метры часто становятся причиной жестоких ссор между наследниками, особенно если претендентов несколько, а их отношения напоминают боевые действия.

Ежедневно тысячи людей становятся участниками семейных ссор и разбирательств и часто именно наследство, разделить которое мирно даже самым близким людям не всегда по силам, является причиной споров. Сегодня деление наследства вполне обыденная процедура, но при этом каждый наследник желая получить то, что ему положено по закону, как показывает практика, старается «перетянуть одеяло» на свою сторону.

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что существует острая необходимость решения указанных вопросов для обеспечения стабильности гражданского оборота и защиты интересов собственников имущества после их смерти. Но даже обращая внимание на столь обширную судебную практику по признанию завещаний недействительными, передача собственности конкретному лицу с помощью завещания считается более надежным способом в сравнении с наследством по закону. Этот вид перехода права собственности демонстрирует свободное волеизъявление собственника имущества.

Завещание до настоящего времени является лучшим способом передать свое имущество конкретному лицу, после своей смерти. Исходя из сложившейся практики, завещание так же используется в качестве так называемой «страховки» право собственности остается за завещателем, а наследник уверен что имущество достанется именно ему. Но преимущества завещания сводит на нет несколько деталей. Этот документ оспаривается, причиной тому могут стать сомнения в психическом здоровье собственника недвижимости на момент подписания завещания. Так как справок, подтверждающих нормальное состояние человека, чаще всего нет, то оспорить этот факт действительно удается. Вторая опасность кроется в том, что владелец имущества может многочисленное количество раз переписывать завещание.

Цель исследования. Целью является общий анализ наследования по завещанию, порядок признания завещания недействительным, выявление проблемных вопросов, возникающих в процессе признания завещания недействительным.

Задачи исследования. Для достижения цели были поставлены следующие задачи: обозначить общие положения наследования по завещанию; проанализировать понятие, принципы, формы завещаний и условия их действительности; проанализировать порядок признания завещания недействительным, выявить проблемные вопросы, возникающие при признании завещания недействительным.

Объектом исследования курсовой работы выступают общественные отношения, складывающиеся в сфере наследования по завещанию.

Предметом исследования курсовой работы выступают нормы гражданского права Российской Федерации, регулирующие вопросы наследования по завещанию, а также опубликованные научные работы по теме исследования.

Методология исследования. Методологической основой курсовой работы является общенаучный диалектический метод, предполагающий объективность и всесторонность познания исследуемых явлений.

Теоретическая основа исследования составили Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, а также исследования представителей науки общей теории права: Д. А. Рагихмановой, М. А. Аливердиевой, А. С. Адильсолтановой, В. И. шангиреева, И. А. Васильевой, Т. И. Зайцевой, И. Н. Тарасовой, О. М. Виноградовой, С. В. Тычинина, А. С. Слатиной и многих других. Кроме того, были также изучены материалы судебной практики.

Структура работы. Курсовая работа состоит из введения, двух глав, объединяющих в себе 4 параграфа, и заключения. К ней прилагается библиографический список.

  • Особенности применения мер по охране биоразнообразия в Российской Федерации
  • Статистика размещения и деятельности предприятий банковской сферы в Российской Федерации
  • Социальная безопасность субъектов Российской Федерации
  • Современная административная реформа в Российской Федерации
  • Рынок ювелирного производства по Российской Федерации
  • Актуальные вопросы конституционно-правового статуса субъектов Российской Федерации
  • Лизинг в Российской Федерации
  • Проблемы конституционно-правового статуса депутатов в Российской Федерации
  • Пути и проблемы формирования и развития информационного законода-тельства субъектов Российской Федерации
  • Налогообложение доходов физических лиц в Российской Федерации
  • Правовые основы наследования бизнеса в Российской Федерации
  • Наследование по закону в Российской Федерации
  • Правовое регулирования наследования по воле законодательства Российской Федерации
  • Анализ круг лиц и перспектив наследования по закону в Российской Федерации

Завещание: понятие, содержание, форма

Герб Российской Федерации

Свидетельство о праве на наследство по закону

Город Ростов, Ярославская область, Российская Федерация
Десятого августа две тысячи восьмого года

Я, Шпагин Андрей Владимирович, нотариус города Ростова Ярославской области, удостоверяю, что на основании ст. 1151 Гражданского Кодекса Российской Федерации указанное в настоящем свидетельстве имущество гр. Копылова Матвея Григорьевича, умершего 26 сентября 2005 г., является выморочным и переходит в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.
Наследство, на которое выдано настоящее свидетельство, состоит из денежного вклада с причитающимися процентами, хранящегося в Ростовском отделении Сберегательного банка Российской Федерации.
Настоящее свидетельство выдано старшему инспектору Инспекции Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Ярославскому району г. Ростова Мельниковой В.А., действующей по доверенности ИМНС от 11.05.2008 г. N 123.

Печать нотариуса

N _______________ (наследственного дела)

Зарегистрировано в реестре за N _____________________________

Взыскан тариф _____________________________________________

Нотариус __________________________________________________

УДК 347.672.5

О.М. Родионова

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ СУЩНОСТЬ СОВМЕСТНОГО ЗАВЕЩАНИЯ СУПРУГОВ

Введение: совместные завещания супругов — новый вид завещаний, введенный в российское законодательство с 1 июня 2019 г., достаточно распространенный в зарубежных правопорядках, но длительное время не поддерживавшийся в отечественной цивилистике. Цель: определение завещания как обоюдного усмотрения супругов, т.е. особого вида волеизъявлений, совершение и отмена которых должны подчиняться особым правилам. Методологическая основа: в работе использованы такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, систематизация, деятельностно-догматический подход. Результаты: в статье содержатся предположения о понимании гражданско-правовой природы совместного завещания супругов, исходя из этого — о разрешении проблемы отмены совместных завещаний супругов. Выводы: по своей гражданско-правовой природе совместное завещание супругов представляет собой изъявление своей воли каждого из них, по распоряжению своим имуществом но в единстве с решением другого. Право на отмену совместного завещания после смерти одного из супругов другим доступно для реализации только в тех завещаниях, где распоряжение одного супруга может быть отделено от распоряжения другого. Законодателю предлагается исходя из стремления к обеспечению интересов обоих супругов, в т.ч. и после смерти одного из них, реализацию свободы одностороннего волеизъявления одного супруга поставить в зависимость от свободы такого же акта другого супруга, предусмотрев пределы ее осуществления, связанные с совместным характером завещания.

Ключевые слова: совместные завещания супругов, волеизъявление, обоюдное усмотрение, свобода завещания, отмена завещания.

O.M. Rodionova

CIVIL-LEGAL ESSENCE OF JOINT WILL OF SPOUSES

Background: joint wills of spouses is a new type of wills, introduced into Russian law from June 1, 2019, quite common in foreign legal orders, but for a long time not supported by domestic civil law. Objective: definition of a will as the mutual discretion of the spouses, i.e. a special type of expression of will, the commission and cancellation of which must be subject to special rules. Methodology: methods of analysis and synthesis, induction and deduction, systematization, and activity-dogmatic approach are used in the article. Results: the article contains assumptions about the understanding of the civil law nature of a local testament of spouses, based on this, the resolution of the problem of canceling joint wills of spouses. Conclusions: by its civil law nature, a joint testament of spouses is an expression of their will to dispose of every object of their property, but in unity with the decision of the other. The right to revoke a joint will after the death of one of the spouses by the other is available for implementation only in those wills where the order of one spouse can be separated

© Родионова Ольга Михайловна, 2019

Доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского права (Саратовская государственная юридическая академия)

© Rodionova Olga Mikhailovna, 2019

Doctor of law, Associate professor, professor Civil law department (Saratov State Law Academy) 99

from the order of the other. The legislator is invited on the basis of the desire to ensure the interests of both spouses, as well as after the death of one of them, to exercise the freedom of unilateral expression of the will of one spouse to make dependent on the freedom of the same act of the other spouse, providing for the limits of its implementation related to the joint nature of the will.

Key-words: joint wills of spouses, will, mutual discretion, freedom of will, cancellation of the will.

В российском частном праве существуют проблемы, которые можно отнести к разряду трудноразрешимых в силу специфичности их природы. В их числе, прежде всего, квалификация волевых действий. На это указывалось уже в первом масштабном труде по русскому гражданскому праву Д.И. Мейера, который отмечал: «Действием называется проявление воли. Но не всякое действие имеет значение в области права, и само учение о действиях, собственно, не юридическое учение, оно представляет лишь юридическую сторону; настоящее же место его — в науке о воле, которая составляет часть другой науки — о человеке… Таким образом, учение о действиях прежде всего — учение антропологическое, которое не может быть исчерпано в области права» [1].

Концепция и характеристики завещания

Завещание — это односторонняя сделка, создающая права и обязанности после обнаружения наследства (пункт 5 статьи 1118 Гражданского кодекса). Наследство определяется как распоряжение собственным имуществом в случае смерти владельца имущества, которое происходит в установленной законом форме.

И все же «закон регулирует отношения наследования», — пишет К.Б.Ярошенко, — «закон в первую очередь дает гражданам право распоряжаться своим имуществом по собственному усмотрению в случае смерти». Только такое завещание может быть составлено (пункт 1 статьи 1118 Гражданского кодекса).

В случае нотариальных действий особое место занимает аутентификация завещания, так как оно исполняется только после смерти завещателя, что делает исправления в неправильно оформленном документе невозможными. Завещание составляется и заверяется только завещанием завещателя.

Право наследования является одним из важнейших институтов гражданского права и регулируется правоотношениями после смерти наследодателя.

В завещании содержится множество определений в юридической литературе. Вот некоторые из них.

« Завещание — это распоряжение гражданина в случае смерти на его или ее имуществе, составленное в форме, установленной законом».

Завещание — это «личное распоряжение гражданина в случае его смерти относительно передачи его унаследованного имущества и личных неимущественных прав назначенным им наследникам, совершенное в пределах и в форме, установленных законом».

Завещание — это «односторонняя административная, лично оформленная процедура, которая, в случае смерти, совершается с целью установления правопреемства».

И вот одно из самых последних определений:

«Воля может быть определена как акт физического лица (гражданина, иностранца, лица без гражданства) путем распоряжения принадлежащими ему материальными и нематериальными благами в связи со смертью«.

Из этих примеров, относящихся к разным периодам, видно, что все они имеют одно и то же ядро определения с разными характеристиками. Единственное различие между этими завещаниями заключается в завещании, и вопрос о завещательном распоряжении нематериальными правами трактуется по-разному.

Личное распоряжение имуществом гражданина в случае смерти является определением завещания. В завещаниях определяется порядок передачи всего или части имущества конкретным лицам, и имущество может быть передано государству или другим юридическим лицам. В этом разница между наследством по завещанию и законным наследством: исполнитель распределяет имущество по своему усмотрению.

Отметим основные черты завещания:

  • Волеизъявление является единым, необычным методом распоряжения имуществом в случае смерти. Это означает, что единственным способом распоряжения имуществом в случае смерти является составление завещания. Поскольку завещание по своей природе (как бесплатное мошенничество) наиболее близко к подарку, законодатель умышленно указал на то, что «договор, предусматривающий передачу подарка донору после его смерти, является недействительным» (п. 3 ст. 572 ГК). Здесь будет любопытно, что вопрос о связи между завещаниями и договорами дарения обсуждался ранее: «Духовные завещания, по которым имущество окончательно передается другим лицам при жизни владельца, должны признаваться как акты дарения и, наоборот, акты дарения, по которым имущество должно передаваться другим лицам не при жизни, а после смерти дарителя, являются по своей природе актами волеизъявления». Вступление во владение недвижимого имущества по договору дарения должно произойти сразу же после акта и не может быть ни в коей мере отложено до смерти дарителя.
  • В соответствии со статьей 153 Гражданского кодекса Российской Федерации завещание как акт распоряжения имуществом, направленный на вступление в права и обязанности лиц, указанных в завещании, в связи со смертью наследодателя, является правовым актом.
  • Такая сделка является односторонней, поскольку для ее совершения необходимо и достаточно выразить волю только одной стороны, а именно завещателя (ст. 154 ч. 2 ГК). Оно совершенно равнодушно к воле тех, в чью пользу составлена воля, и к тем, кто не записаны в завещании для действительности завещания.
  • Составление завещания двумя и более гражданами не допускается пунктом 2 статьи 154 Гражданского кодекса. 4 статьи 1118 ГК РФ, поскольку в законе подчеркивается тот факт, что в завещании содержится распоряжение только одним лицом. Если совместное завещание в пользу третьих лиц, т.е. супругов, их детей, наследуют их имущество, а также взаимные завещания, то они не являются односторонними и называются такими завещаниями, завещательным соглашением.

Завещание — это специальный коллективный договор. Иные сделки при её совершении имеют правовые последствия, завещание не имеет силы в жизни наследодателя и никак не связывает наследодателя с наследством (п. 5 ст. 1118 ГК РФ). Именно этой особенностью волеизъявления объясняется включение в закон нормы, которая гласит, что вызов волеизъявлению не допускается в жизни завещателя.

Открытие завещания исполняется только после смерти наследодателя, только после этого наследник может вступить в закон о престолонаследии.

Поэтому завещание действует только после смерти завещателя, и в этом случае невозможно определить срок его действия.

Основные положения завещания

Реализация принципа свободы воли дает гражданам право назначать любое лицо своим наследником. Это могут быть члены семьи покойного, лица, связанные с покойным (как законные наследники, так и не являющиеся таковыми), а также все остальные лица. Имущество может быть передано в наследство не только гражданам, но и юридическим лицам, в том числе иностранным (коммерческим организациям, некоммерческим организациям, религиозным и общественным организациям и т.д.), государственным учреждениям (Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным учреждениям, иностранным государствам и международным организациям).

Испытатель может не только назначить наследника, но и назначить его, т.е. указать в завещании другого наследника, если наследник или законно назначенный наследник умрет до открытия наследства. Или одновременно с наследодателем или после открытия наследства, если наследодатель не принимает наследство по другим причинам или не принимает или отказывается от него, он не будет иметь права наследовать как недостойное.

Распределение наследства парализует действие установленных законом правил передачи наследства наследникам в соответствии с законом следующих очередей (ст. 1141 ГК РФ) О правопреемстве по праву представительства (ст. 1146 ГК РФ), о правопреемстве в порядке наследования (ст. 1156 ГК РФ), о порядке увеличения доли умершего наследника (ст. 1161 ГК РФ).

Гражданин может указать в своем завещании лиц, от которых было изъято наследство (одно или несколько). Следует отметить, что, завещая одному из наследников по закону об очередях или третьему лицу, завещатель фактически лишает наследства других наследников по закону об очередях или третье лицо. Однако положение этих наследников отличается от положения наследника, лишенного наследства по особому завещательному положению. Этот приказ означает, что наследником ни при каких обстоятельствах не может быть назначен.

Кроме того, потомки такого лица (часть 2 статьи 1146 ГК РФ)1 и их наследники не могут быть привлечены к наследству по праву подсудности. Напротив, наследник, который просто не упомянут в завещании, имеет право наследовать по закону, если такая возможность существует или будет существовать: наследуется только часть имущества, завещательный наследник не принял или не отказался от наследства и т.д.

Только обязательный наследник не может быть исключен из наследства по завещанию наследодателя.

Испытатель имеет право давать указания о судьбе любого имущества, которое принадлежит ему в день его завещания и которое он приобретет в будущем. Поэтому нет необходимости доказывать владение собственностью в завещании. Однако при жизни наследодателя наследие еще не стало частью наследства, и право наследодателя на распоряжение наследством никоим образом не ограничено. Состав поместья определяется в день смерти наследодателя.

Интересно также, что предыдущее законодательство не предусматривало никакой прямой ссылки на распространение акта о лишении наследства среди потомков наследника, лишенного наследства. При обсуждении этого вопроса в литературе высказывалось мнение о чисто личностном характере данного акта, последствия которого должны распространяться только на упомянутых в нем лиц. Мы считаем, что такая позиция была справедливо обоснована тем, что наследование по праву представительства является отдельным, юридически определенным основанием для наследования, в отличие от наследования по передаче наследства.

В последнем случае, когда наследник умирает после смерти наследодателя и не успел выразить свою волю принять наследство, его наследники имеют производное, а не самостоятельное право принять наследство.

Воля может определять судьбу всего имущества, его части, отдельных предметов и конкретных прав. Наследие может содержаться в одном завещании или в двух или более завещаниях.

Завещатель титула имеет право определять или изменять доли наследников в имуществе.

Если по закону или завещанию назначены несколько наследников, то они имеют совместное имущество, т.е. каждый из наследников имеет определенную долю права. В наследственном праве действует принцип равных долей, и только завещатель может отступать от этого принципа. В этом случае доли наследников в наследстве по закону считаются равными, если наследодатель не изменяет завещательное распоряжение на разные доли. В случае завещательного правопреемства акции считаются равными, если в завещании не указаны доли наследников или если в завещании не указаны конкретные вещи или права, предназначенные для определенных наследников.

На практике бывают случаи, когда волеизъявление неделимого предмета нескольким наследникам указывает на отсутствие имущества и определенных частей предмета в натуральной форме (например, комната в квартире, пол дачи и т.д.).

Известно, что он считается неделимым, такой раздел в натуральной форме невозможен без изменения его назначения (ст. 133 ГК РФ). Таким образом, производительность такой воли вызвала некоторые трудности. Теперь закон конкретно регулирует эту ситуацию. В случае завещания частей неделимого целого имущества, оно считается наследием в акциях, а размер доли определяется в соответствии со стоимостью частей, указанных в завещании. Но не игнорировать волю завещателя.

Это учитывается при определении использования неделимого объекта. С согласия наследников порядок пользования определяется в свидетельстве о наследовании и при внесении прав на недвижимое имущество в реестр. При возникновении споров между наследниками права на неделимый объект, а также порядке их использования, суд определяет порядок их использования.

Наследство по завещанию — курсовая работа

Главное требование завещания заключается в том, чтобы завещатель отвечал всем критериям:

  1. Был совершеннолетним. Лицо может составить документ на несовершеннолетнего, но завещателем может быть только гражданин, достигший восемнадцати лет или эмансипированный совершеннолетний.
  2. Дееспособность. Завещатель должен находится в здравом уме и твердой памяти. Если в силу какого-то заболевания наследодатель не может сам составить завещательный документ, эту процедуру выполняет его представитель.
  3. Наличие документа, подтверждающего личность завещателя. Субъект, составляющий документ, должен иметь документ российского образца, быть иностранным гражданином с российской пропиской (или видом на жительство), или быть беженцем при наличии соответствующих подтверждающих бумаг.

Второе требование к завещанию – это указание обязательных наследников. Даже если указанные лица не будут отражены в завещании, по их заявлению доли будут пересмотрены с учетом интересов последних.

Третье требование – указание на наследование имущества в случае гибели лиц, зафиксированных в документе. При желании наследодатель может указать, кто получит его имущество, если кто-либо из граждан, записанных в завещании, скончается раньше момента вступления в наследство.

Чтобы правильно оформить завещательный документ, у наследодателя должны быть в наличии следующие сведения:

  1. Персональные данные наследодателя.
  2. Личные сведения о наследниках.
  3. Документы на предметы собственности, передаваемые по наследству и данные из них.

Если гражданин решил оставить свое имущество конкретному лицу или лицам, он должен указать все персональные сведения, относящиеся к этому гражданину (гражданам): имя, фамилию, отчество, дату рождения, данные паспорта, место регистрации и жительства и т.д.

Завещатель вправе указать в документе не только близких родственников, но и посторонних лиц (если он желает оставить наследство им). Также он вправе завещать любую вещь, которая принадлежит ему на праве собственности (даже находящиеся в стадии продажи или обремененные ипотекой).

Бизнес: • Банки • Богатство и благосостояние • Коррупция • (Преступность) • Маркетинг • Менеджмент • Инвестиции • Ценные бумаги: • Управление • Открытые акционерные общества • Проекты • Документы • Ценные бумаги — контроль • Ценные бумаги — оценки • Облигации • Долги • Валюта • Недвижимость • (Аренда) • Профессии • Работа • Торговля • Услуги • Финансы • Страхование • Бюджет • Финансовые услуги • Кредиты • Компании • Государственные предприятия • Экономика • Макроэкономика • Микроэкономика • Налоги • Аудит
Промышленность: • Металлургия • Нефть • Сельское хозяйство • Энергетика
Строительство • Архитектура • Интерьер • Полы и перекрытия • Процесс строительства • Строительные материалы • Теплоизоляция • Экстерьер • Организация и управление производством

Бытовые услуги • Телекоммуникационные компании • Доставка готовых блюд • Организация и проведение праздников • Ремонт мобильных устройств • Ателье швейные • Химчистки одежды • Сервисные центры • Фотоуслуги • Праздничные агентства

Стандартный тип завещания, который применяется чаще всего. Он составляется на нотариальном специальном бланке и заверяется нотариусом.

Правила оформления открытого завещания:

  1. Составляется собственноручно завещателем в письменной форме. Не допускается участие представителя по доверенности. В исключительных случаях документ составляет нотариус со слов заявителя. Специалист обязан прочесть написанное в слух составителя и свидетелей. Этот факт обязательно указывается.
  2. Не должно быть грубых ошибок или опечаток, меняющих смысл написанного.
  3. Обязательно проставляется дата и место заверения.
  4. Последнее распоряжение удостоверяется нотариусом – его подписью и печатью.

Глава 1. Общие положения наследственного права

Законом допускается написание не по правилам в опасной ситуации, когда есть реальная угроза для жизни составителя. Он вправе написать завещание без официального заверения. Чтобы оно имело силу, нужно соблюсти несколько правил:

  • составляется в свободной форме на обычной бумаге;
  • при написании присутствуют двое свидетелей;
  • ставится дата, указывается место написания;
  • подписывают его свидетели вместе с завещателем.

Вступить в права наследника по такому завещанию можно через суд в течение полугода после гибели автора. Там пригодятся показания свидетелей, подписавших бумагу. Они удостоверят, что документ составлялся в чрезвычайных условиях.

Если тяжелые обстоятельства прекратились, и завещатель остался в живых, он вправе заверить документ в нотариальной конторе. Это сделается в течение 30 дней после написания, иначе бумага потеряет юридическое значение.

Тип завещания, оформляемый в банке. Наследодатель, имея денежные вклады, составляет завещательное распоряжение. В нем он указывает свою волю относительно передачи сбережений после смерти.

Документ составляется по тем же правилам, что нотариальное завещание. Владелец вправе распределить денежные средства между преемниками или отдать одному. Также, он волен указать в распоряжении только часть сбережений, а остальное оставить для распределения по закону.

Документ оформляется в банке, подписывается автором и заверяется уполномоченным банковским служащим. Удостоверение нотариуса здесь не нужно.

При оформлении в нотариальной конторе оплачиваются услуги нотариуса. Если составляется завещательное распоряжение в офисе банка, эта статья расходов не относится к нему. Также написание в чрезвычайных обстоятельствах не влечет оплату нотариальных услуг.

Если документ составлен нотариусом со слов наследодателя, к стоимости добавляется плата за эту услугу. Взнос за удостоверение сделок установлен ст. 333,24 п. 13 Налогового Кодекса РФ.

Открытое завещание составляется в 2-х экземплярах. Оба подписываются и удостоверяются. Один остается у нотариуса, другой – у составителя. Также, завещательное распоряжение оформляется в двух экземплярах. Один хранится в банке, а другой остается у наследодателя.

Закрытое завещание всегда пишется в одном экземпляре и хранится в нотариальной конторе до вскрытия. Также и написанное в чрезвычайных обстоятельствах, составляется в одном варианте. Оно передается наследникам, которые добиваются его исполнения в суде.

Существуют особые ситуации, когда завещание не удается заверить нотариально. К ним относятся:

  • нахождение в стационаре/доме престарелых;
  • пребывание в тюрьме/колонии;
  • работа в море – дальнее плавание/на буровых установках;
  • на территории, где идут военные действия;
  • в экспедиции/удаленных районах Крайнего Севера.

Если потребность возникла в указанных ситуациях, допускается заверение уполномоченными лицами:

  • главврачом или дежурным врачом;
  • начальником буровой или экспедиции;
  • капитаном корабля или командиром подразделения;
  • главой муниципального образования;
  • начальником места заключения.

Им разрешено заверить завещание в присутствии 1 свидетеля. Последний должен поставить свою подпись. Уполномоченное должностное лицо обязано доставить документ нотариусу по месту прописки умершего.

Завещателем может выступать лицо, которое обладает дееспособностью и правом собственности на имущество. При составлении нужно обратить внимание на содержательную часть.

В документе обязательно отражается:

  • место и дата формирования;
  • данные завещателя. В том числе, его фамилия, инициалы, дата рождения;
  • сведения о наследниках;
  • перечисление имущества, переходящего по акту.

Принято составлять завещание на все имущество. Должны быть сделаны указания, что допустимо оформить акт на часть собственности. Остальные предметы будут делиться в порядке, установленном ГК РФ.

К примеру, в завещании можно указать: «ЗАВЕЩАЮ: Из принадлежащего мне имущества вклад со всеми накопленными по нему процентами и компенсационными выплатами, который хранится в отделении банка №1168/8765 Правобережного отделения Сберегательного банка РФ в г. Пермь по счету №132345586241397, моей дочери Ивановой Екатерине Евгеньевне».

Как распределяются доли зависит от волеизъявления владельца имущества. Он имеет право включить в документ те объекты, которыми не обладает на дату составления документа. В этом случае нужно указать, что преемникам достанется все, чем лицо обладает к моменту гибели.

41116. Теплообмен при фазовых превращениях 848.5 KB Основные физические закономерности процесса конденсации. При конденсации пара происходит выделение тепла фазового перехода. Для возникновения процесса конденсации на поверхности твердого тела необходимо выполнение такого условия: температура поверхности стенки должна быть меньше температуры насыщения при данном давлении 41117. Идентификация технологических объектов и процессов 440.5 KB Модели в процессах познания и управления. Такие модели выступают в виде некоторого преобразователя рис. Эти модели отражают специфические взаимосвязи причин и следствий объектов при определенных допущениях. 41118. Представление данных в памяти компьютера 1.96 MB Основными задачами являются: приобретение студентом знаний о способах хранения данных в памяти компьютера и методах доступа к ним, о методах проектирования реляционных моделей данных, об использовании CASE-технологий при разработке приложений; приобретение навыков самостоятельной работы при создании концептуальных и логических моделей данных, при разработке физических моделей и управлению базой данных 41119. Общие сведения о SQL 3.27 MB Сегодня Oracle поставляет на мировой рынок огромное количество продуктов, услуг и решений, ее штат насчитывает более 43 тыс. человек, и доход этой компании, превысивший в 2000 году 10 млрд. долл., определяется не только продажами СУБД. 41120. Параллельные вычислительные системы 467 KB К распараллеливанию прибегают при проектировании отдельных устройств ЭВМ устройств управления буферов команд каналов обращения к памяти и модулей памяти многофункциональных арифметическологических устройств АЛУ повсеместно применяемых конвейеров и т. Сложилось представление о двух основных уровнях на которых в ВС применяются практические методы распараллеливания: на уровне программ процессов процедур первый уровень распараллеливания; на уровне команд и операций второй уровень распараллеливания. Уровень команд и операций… 41121. ПСИХОЛОГІЯ СТРАХУ ТА ФОБІЙ 69.5 KB Ознайомити студентів з особливостями емоції страху. Основні завдання: Охарактеризувати страх як емоційний стан поняття психологічна характеристика переживання страху причини та види страхів; Охарактеризувати фобію як емоційний стан; Порівняння емоцій страху та фобій; Визначити психотерапевтичні методи подолання страхів та фобій. Визначення емоційного стану людини за зовнішніми показниками Після читання лекції Характеристика страху та фобії; причини та наслідки переживання страхів та фобій; знання основних методів… 41122. учасні приклади біотехнологій в архітектурі.Об’єкти екологічного дизайну 1.48 MB Біосферна концепція розвитку екосистеми міста дизайнерські рішення як один з запобіжних факторів по зменшенню антропогенного навантаження на довкілля сучасні приклади проектування біопозитивних споруд В наш час багато Європейських організацій в тому числі і урядових структур погоджуються з тим що міста відіграють надзвичайно важливу роль в питаннях повязаних із зміною клімату. Усвідомлення цієї концепції відбулося через численні конференції та обговорення внаслідок чого деякі організацій виробили чітке прогресивне бачення того як… 41123. Основные понятия программного обеспечения систем защиты информации 277.5 KB Быстро развивающиеся компьютерные информационные технологии вносят заметные изменения в нашу жизнь. Информация стала товаром, который можно приобрести, продать, обменять. При этом стоимость информации часто в сотни раз превосходит стоимость компьютерной системы, в которой она хранится.

Сравнение грамматических времен иностранных языков

  • Рефераты

Всё о Лондоне

  • Рефераты

Шпоры по теоретической грамматике английского языка

  • Рефераты

Роллевые игры на уроках по иностранному языку

  • Курсовые

Язык «падонкаф» или албанский язык

  • Доклады
  • О проекте
  • Партнеры
  • Рекламодателям
  • Обратная связь

В соответствии со ст. 1118 ГК РФ распорядиться имуществом на случай смерти можно только путем совершения завещания, которое может быть совершено гражданином, обладающим в момент его совершения дееспособностью в полном объеме. Завещание должно быть совершено лично. Совершение завещания через представителя не допускается. В завещании могут содержаться распоряжения только одного гражданина. Совершение завещания двумя или более гражданами не допускается. Завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства.

В силу ст. 1119 ГК РФ наследодатель вправе по своему усмотрению

завещать имущество любым лицам,

любым образом определить доли наследников в наследстве,

лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения,

включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные правилами ГК РФ о наследовании,

отменить или изменить совершенное завещание.

Завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично. Следовательно, завещание — односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является единоличной сделкой, то есть может быть составлено только от имени одного лица. Если же завещание содержит волеизъявление двух или более лиц, то оно может быть признано недействительным. Надо отметить, что завещать можно только свое имущество. Однако это не означает, что уже при удостоверении завещания нотариус вправе потребовать документы, подтверждающие право собственности завещателя на ту или иную вещь. Действительность завещания в этой части определяется только на момент открытия наследства. Завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя при условии, что оно составлено в установленной законом форме.

Хотелось бы отметить, что ст. 1119 ГК РФ предоставляет гражданину право лишить одного, нескольких или даже всех наследников по закону права на наследство. Но как? Существует два способа. Во-первых, можно прямо в тексте завещания указать: наследник такой-то лишается права на наследство. Во-вторых, можно, составляя текст завещания, просто умолчать о том или ином наследнике. Надо отметить, что между этими двумя способами есть существенная разница. В первом случае гражданин, лишенный права на наследство, не может претендовать не только на имущество, указанное в завещании, но и на любое иное наследственное имущество, оставшееся не завещанным и потому распределяемое по правилам наследования по закону. Во втором же случае ситуация иная: на поименованное в завещании имущество наследник претендовать не может, а вот в отношении имущества, в завещании не указанного, он полноправный наследник. Правда, если о каком-либо наследнике по закону наследодатель умолчал в завещании, упоминающем: «завещаю все мое имущество, которое ко дню смерти окажется мне принадлежащим», то это лицо фактически попадает в положение того наследника, который прямо лишен права на наследство.

Еще одним обязательным условием удостоверения завещания является то, что завещатель должен являться полностью дееспособным лицом. Дееспособность четко оговорена в законодательстве, судебной и нотариальной практике.

В силу ст. 29 ГК РФ гражданин, который вследствие психического расстройства не может понимать значения своих действий или руководить ими, может быть признан судом недееспособным в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством РФ. Над ним устанавливается опека. Лица, признанные недееспособными, не могут совершать никаких сделок, в том числе и составлять завещания. Исходя из строго личного характера сделки — завещания, не может быть удостоверено завещание от имени недееспособного, даже с согласия опекуна.

Что касается ограниченно дееспособных лиц, то согласно ст. 1118 ГК РФ, лица, в судебном порядке признанные ограниченно дееспособными, не имеют права завещать. Однако существовали и другие точки зрения. Так, согласно мнению Т.Д. Чепиги, этой категории лиц должно быть предоставлено такое право, исходя из следующего:

лицо, злоупотребляющее спиртными напитками или наркотическими веществами, не лишается законом полностью гражданской дееспособности, но лишь ограничивается в ней,

цель назначения попечительства над указанным лицом заключается в том, чтобы не допустить такого использования гражданином своего имущества, которое идет во вред ему самому, его семье и которое по своим целям является антиобщественным использованием имущества,

завещание осуществляется после смерти наследодателя и при жизни последнего не может быть средством использования имущества в целях злоупотребления спиртными напитками и наркотическими веществами.

П.С. Никитюк придерживается той же точки зрения и при этом указывает на то, что ограниченно дееспособный может совершать сделки, выходящие за пределы бытовых, только с согласия попечителей, а последние не вправе дать согласие на совершение такой сделки без предварительного разрешения органа опеки и попечительства. Он отмечает, что двусторонность сделки определяется не количеством лиц, причастных к ее совершению, а наличием согласованных волеизъявлений двух и более лиц, что при составлении завещания, даже с согласия попечителя, не имеет места. Более того, попечитель не может изменить волю завещателя, он может либо дать согласие на удостоверение завещания, либо отказать в этом, причем отказ должен быть мотивирован.

Барщевский М.Ю. Наследственное право, М., 1996.

Власов Ю.Н., Калинин В.В. Наследственное право. — М., 2005.

Гражданский кодекс РФ. Часть 3 от 1 ноября 2001 года.

Гражданское право. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. Часть 3. — М., 1998.

Данилов Е.П. Наследование по закону и по завещанию. М., 1999.

Конституция РФ, принятая на всенародном голосовании 12 декабря 1993 года.

Никитюк П.С. Наследственное право и наследственный процесс. — Кишинев, 1973.

Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 года № 4462-I.

Пиляева В.В. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Часть третья. — М., 2002.

Румянцев О.Г., Додонов В.Н. Юридический энциклопедический словарь. — М., 1996.

Чепига Т.Д. К вопросу о праве завещать. // «Вестник МГУ», Серия Х «Право», № 2, 1965 г.

Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию, — М., 1985 г.

В соответствии с п.5 ст. 1118 ГК РФ завещание – односторонняя сделка, которая создает права и обязанности после открытия наследства. Из данной нормы видно, что законодатель определил лишь юридическую природу завещания, не раскрывая определения понятия «завещание», тогда как трактовки этого термина, присутствующие в правоведческой литературе, позволяют говорить о двух возможных акцентах в определении завещания: характеристике завещания, с одной стороны, как акта волеизъявления со стороны наследодателя, его личного распоряжения на случай смерти, а с другой стороны — определении его прежде всего как документа, посредством которого гражданин может определить судьбу своего имущества после своей смерти, самостоятельно назначив своих наследников.

Так, по определению П.С. Никитюка, завещание — это личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти. Однако, с юридической точки зрения при определении завещания важно указание на необходимость его совершения строго в установленной законом форме и его вступление в действие с момента открытия наследства.

В отечественной цивилистической литературе распространено также определение завещания как односторонней сделки, направленной, прежде всего, на распоряжение имущества между лицами, названными завещателем своими наследниками, в порядке, который устанавливает завещатель. Так, по определению М.Ю. Барщевского, завещание является сделкой, совершаемой одним лицом, выражающей волю только этого лица и совершаемой им лично.

С.П. Гришаев, например, считает легальным определением завещания его характеристику, данную в п. 5 ст. 1118 ГК РФ: «завещание является односторонней сделкой, которая создает права и обязанности после открытия наследства». Следовательно, завещание — односторонняя сделка, носящая строго личный характер. При этом важно отметить, что завещание является, по выражению П.С. Никитюка, единоличной сделкой, т.е. может быть составлено только от имени одного лица.

Назначение завещания состоит в том, чтобы определить порядок перехода всего наследственного имущества или его части к определенным лицам, а также к государству, муниципальным образованиям или отдельным лицам и иным организациям.

В истории российского права первые известные упоминания о способах урегулирования отношений наследования по завещанию содержатся в памятнике права Х-ХШ вв. — «Русской Правде», которая отразила наличие норм о наследовании по завещательному договору, «ряду». Под последним следует понимать волеизъявление наследодателя относительно раздела его имущества между ближайшими членами его семьи, сделанное еще при жизни. При этом, как отмечал Г.Ф. Шершеневич, «ряд» имел своей целью не изменение обычного порядка наследования, а лишь распределение имущества между законными наследниками и наказ об управлении. В Псковских землях роль завещательных распоряжений выполняло «приказное», в Новгородских — «рукописание». Однако в своем современном виде завещание в России складывается лишь в имперский период, то есть в XVII-XVIII вв. Г.Ф. Шершеневич, исследовавший определение завещания, данное в ч. 1 ст. 1010 тома X Свода законов Российской империи и определявшее его как «законное объявление воли владельца о его имуществе, на случай его смерти», обращал внимание на следующие признаки завещания: 1) завещание есть объявление воли владельца; 2) оно представляет собой предсмертное распоряжение об имуществе (хотя может содержать и распоряжения неимущественного характера (например, о назначении опекуна малолетним); 3) предложение о принятии имущества делается на случай смерти, т.е. наследнику предлагается вступить во все отношения, в которых состоял завещатель, только после смерти последнего. Последнее утверждение, в частности, тезис, согласно которому завещание порождает юридические последствия только после смерти завещателя, находит подтверждение и в действующем наследственном праве.

Таким образом, можно утверждать, что признаки завещания как юридически значимого акта, зафиксированные в теоретических исследованиях российских правоведов, не утратили своей актуальности до настоящего времени и находят отражение в нормах действующего наследственного законодательства России.

Предваряя исследование особенностей правового регулирования наследования по завещанию, предусмотренных разделом V части третьей ГК РФ, стоит отметить, что наследование по завещанию в советский период не получило достаточно широкого распространения в нашей стране. Это обстоятельство обусловлено целым рядом причин, среди которых правоведы чаще всего выделяют правовую безграмотность, нежелание думать о завтрашнем дне, а также причины психологического порядка. Так, по наблюдениям С.П. Гришаева, некоторые люди считают, что составление завещания приблизит их смерть. Следует отметить, что подобные представления, хотя и в меньшей степени, встречаются и в тех странах, которые принято называть развитыми и в которых практика составления завещаний является вполне обычной.

В п. 1 статьи 1119 ГК РФ установлен принцип свободы завещания, в соответствии с которым наследодатель вправе по своему усмотрению:

  • завещать имущество любым лицам, любым образом
  • определить доли наследников в наследстве
  • лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения
  • включить в завещание иные распоряжения
  • отменить совершенное завещание;
  • изменить совершенное завещание.

Наследниками могут быть любые лица. Завещатель вправе завещать свое имущество (п. 2 ст. 1116, п. 1 ст. 1119 ГК РФ):

  • наследникам по закону;
  • лицам, не являющимся наследниками по закону;
  • гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства;
  • юридическим лицам, включая иностранные;
  • Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям;
  • иностранным государствам;
  • международным организациям (п. 15 главы III. Методических рекомендаций по удостоверению завещаний, принятию нотариусом закрытого завещания, вскрытию и оглашению закрытого завещания», утв. Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004)

Наследственный фонд – наследник по завещанию. С 1 сентября 2018 года появилась возможность завещать имущество наследственному фонду.

С 1 сентября 2018 года статья 1124 ГК РФ дополнена п. 5, предусматривающим особенности составления и оформления завещаний, в которых в качестве наследников выступают наследственные фонды.

Наследственный фонд создает возможность гражданину сохранить своей бизнес и после его смерти.

Наследственный фонд будет создаваться и функционировать после смерти гражданина-наследодателя в соответствии с теми условиями, которые он сам и определит своим решением об учреждении фонда, включающим в себя учредительный документ фонда и условия управления наследственным фондом.

Вопросам создания наследственного фонда посвящены новые положения п. 4 статьи 50.1 ГК РФ, статьи 123.20-1 ГК РФ, о конкретных действиях нотариуса по созданию наследственного фонда говорится в статье 63.2 Основ законодательстве РФ о нотариате.

Подробнее о наследственном фонде см. публикацию «Наследственный фонд — это… Создание и управление наследственным фондом».

Ограничение свободы завещания. Ограничивает свободу завещания только правило об обязательной доле в наследстве (статья ст. 1149 ГК РФ).

В соответствии со статьей 1120 ГК РФ, завещатель вправе завещать любое имущество, однако фактически имеются некоторые ограничения. Например, завещатель не вправе завещать:

  • имущество, в силу закона не входящее в состав наследства (например, государственные награды, на которые распространяется законодательство о государственных наградах РФ).
  • имущественные права, неразрывно связанные с личностью наследодателя (например, право на получение алиментов).

Текст завещания должен быть составлен таким образом, чтобы объекты наследования можно было бы идентифицировать, отличить друг от друга (особенно вещи с родовыми признаками, такими, как мебель, посуда, книги и т.д.).

Наследодатель вправе распорядиться только своим имуществом. Завещав имущество, наследодатель не лишен права распоряжаться им: например, продать или подарить данное имущество.

Право завещать имущество, которое будет приобретено в будущем. Завещать можно и имущество, на которое на момент составления завещания у завещателя нет права собственности.

Поскольку завещание порождает правовые последствия не в момент его совершения, а после открытия наследства, завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение любым имуществом, в том числе тем, которое он может приобрести в будущем (п. 5 ст. 1118, ст. 1120 ГК РФ). В связи с изложенным при нотариальном удостоверении завещания не требуется представления нотариусу доказательств, подтверждающих право завещателя на указываемое в завещании имущество (п. 18 Методических рекомендаций, утвержденных Решением Правления ФНП от 01-02.07.2004).

Одно или несколько завещаний. Завещатель может распорядиться своим имуществом или его частью, составив одно или несколько завещаний. Следует учитывать, что несколько завещаний могут быть составлены как одновременно, так и в разное время. При этом последующее завещание, не содержащее прямых указаний об отмене прежнего завещания или отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений, отменяет это прежнее завещание полностью или в части, в которой оно противоречит последующему завещанию. Завещание, отмененное полностью или частично последующим завещанием, не восстанавливается, если последующее завещание отменено завещателем полностью или в соответствующей части.

1.3 Субъекты при наследовании по завещанию

Количество лиц, в пользу которых составляется завещание, законом не ограничено. Главное, чтобы эти лица отвечали критериям, указанным в ст. 1116 ГК РФ.

Однако не редки случаи, когда по каким-либо причинам наследник не принял наследство. В этом случае наследодатель вправе предусмотреть последствия такой ситуации и подназначить наследника.

Суть подназначения наследника (субституции) состоит в том, что кроме основного или основных наследников назначается также запасной или запасные наследники. В качестве подназначаемого наследника могут выступать любые субъекты гражданского права.

В соответствии с п. 2 статьи 1121 ГК РФ наследодатель имеет право подназначить наследника не только наследнику по завещанию, но и наследнику по закону.

Завещатель может указать в завещании другого наследника на случай, если такой наследник:

  • умрет до открытия наследства;
  • умрет одновременно с завещателем;
  • умрет после открытия наследства, не успев его принять;
  • не примет наследство по другим причинам или откажется от него;
  • не будет иметь право наследовать;
  • будет отстранен от наследования как недостойный.

Завещатель может указать неограниченное количество лиц, выступающих в качестве подназначенных наследников к запасному (подназначенному) наследнику.

Наследодатель, решивший оставить завещание в пользу нескольких лиц, вправе указать доли каждого из наследников (доли указываются в арифметических дробях, например, ½, 1/3, ¼). Если же доли в завещании не определены, то они предполагаются равными (п. 1 статьи 1122 ГК РФ).

Завещатель вправе указать конкретные вещи, которые перейдут тому или иному наследнику. Если такого указания в завещании не имеется, то в результате наследственного правопреемства может возникнуть право общей долевой собственности нескольких наследников. Например, если в завещании указано, что квартира наследодателя переходит в собственность его двух сыновей, то указанные наследники станут сособственниками квартиры (по ½ доли в праве у каждого). Одновременно они станут и содолжниками по оплате жилищно-коммунальных услуг, оказанных наследодателю при его жизни, но не оплаченных им.

Таким образом, имущество в завещании может быть обозначено завещателем в следующих формах:

  1. общей форме (например, «завещаю сыну, дочери и племяннику все имущество, которое ко дню моей смерти окажется мне принадлежащим, в чем бы таковое ни заключалось и где бы оно ни находилось»);
  2. указания доли имущества (например, «завещаю сыну 1/4 доли принадлежащего мне имущества, дочери – ¾ доли»);
  3. указания конкретного имущества, подлежащего передаче каждому наследнику (например, завещаю «жене — дом, сыну — автомобиль»).

Наследование части неделимой вещи

Делимой признается вещь, которая может быть разделена в натуре без изменения ее назначения, а неделимой — вещь, которая таким образом разделена быть не может (ст. 133 ГК РФ).

Указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей (п. 2 статьи 1122 ГК РФ).

Например, в завещании указано, что одному наследнику подлежит передаче одна комната трехкомнатной квартиры, второму наследнику – две другие комнаты.

Квартира является неделимой вещью, поскольку технически ее раздел в натуре без изменения назначения невозможен. Так как комнаты являются частями неделимого имущества – квартиры, они не могут наследоваться как самостоятельные объекты. Но согласно п. 2 статьи 1122 ГК РФ, указание в завещании на части неделимой вещи, предназначенные каждому из наследников в натуре, не влечет за собой недействительность завещания. Такая вещь считается завещанной в долях, соответствующих стоимости этих частей. Порядок пользования наследниками этой неделимой вещью устанавливается в соответствии с предназначенными им в завещании частями этой вещи.

В свидетельстве о праве на наследство в отношении неделимой вещи, завещанной по частям в натуре, доли наследников и порядок пользования такой вещью при согласии наследников указываются в соответствии с вышеназванной статьей ГК. В случае спора между наследниками их доли и порядок пользования неделимой вещью определяются судом.

Как поделить неделимую вещь?

По общему правилу, после определения доли в наследственном имуществе наследники вправе его разделить в натуре. Понятно, что неделимая вещь не может быть разделена на части без изменения назначения. В этом случае, «при невозможности раздела имущества между всеми участниками общей собственности либо выдела доли в натуре одному или нескольким из них суд по требованию выделяющегося собственника вправе обязать остальных участников долевой собственности выплатить ему денежную компенсацию, с получением которой сособственник утрачивает право на долю в общем имуществе». Подробнее о компенсации вместо выдела доли рекомендуем:

  • пункт. п. 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 6, Пленума ВАС РФ N 8 от 1 июля 1996 г. «О некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»;
  • статью «Компенсация вместо выдела доли в натуре. Практика применения пункта 4 статьи 252 ГК РФ»

Форма завещания. Закон предусматривает пять письменных форм завещания:

  • нотариально удостоверенное завещание;
  • завещание, приравненное к нотариально удостоверенному;
  • закрытое завещание;
  • завещание, составленное при чрезвычайных обстоятельствах;
  • завещание на денежный вклад в кредитном учреждении.

По общему правилу завещание должно быть составлено в письменной форме, собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено (ст. 1124 ГК РФ). При этом выясняется подлинная воля завещателя, ему разъясняется порядок наследования.

Завещание может быть удостоверено как нотариусом, так и иными должностными лицами, указанными в законе (см. статьи 1125, 1127, 1128 ГК РФ).

Несоблюдение требования об удостоверении завещания влечет его недействительность, за исключением случая составления завещания в чрезвычайных обстоятельствах, когда в присутствии свидетелей допускается составление завещания в простой письменной форме.

Порядок удостоверения завещания. Порядок составления и нотариального удостоверения завещания регламентируется нормами Гражданского кодекса РФ и Основами законодательства РФ о нотариате. Нормами данных законов, в частности, предусмотрено следующее:

  • нотариально удостоверенное завещание должно быть написано завещателем либо записано с его слов нотариусом;
  • при написании или записи завещания могут быть использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и т.д.);
  • завещание, записанное нотариусом со слов завещателя, должно быть до его подписания полностью прочитано завещателем в присутствии нотариуса;
  • если завещатель не в состоянии лично прочитать завещание, его текст оглашается для него нотариусом, о чем на завещании делается соответствующая надпись с указанием причин, по которым завещатель не смог лично прочитать завещание;
  • завещание составляется в свободной форме, а не по форме, на которой настаивает нотариус;
  • нотариус обязан разъяснить завещателю право на обязательную долю в наследстве несовершеннолетних и нетрудоспособных детей наследодателя, его нетрудоспособных супруга и родителей, а также нетрудоспособных иждивенцев наследодателя, указанных в п. п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ;
  • по желанию завещателя при составлении и нотариальном удостоверении завещания может присутствовать свидетель. Если завещатель в силу физических недостатков, болезни или неграмотности не в состоянии лично прочитать завещание, то присутствие свидетеля обязательно. Присутствие двух свидетелей обязательно при удостоверении закрытого завещания (п. 3 статьи 1126 ГК РФ). Завещание, приравненное к нотариально удостоверенному завещанию, должно быть подписано завещателем в присутствии лица, удостоверяющего завещание, и свидетеля, также подписывающего завещание (п. 2 статьи 1127 ГК РФ). Завещания при чрезвычайных обстоятельствах в простой письменной форме признается таковым, если завещатель написал и подписал документ в присутствии двух свидетелей (п. 1 статьи 1129 ГК РФ).

Отсутствие свидетеля в указанных случаях влечет за собой недействительность завещания.

Определенные требования предъявляются как к свидетелям, так и к рукоприкладчикам, то есть лицам, подписывающим завещание вместо завещателя(п. 3 статьи 1125 ГК РФ). В частности, ими согласно п. 2 статьи 1124 ГК РФ не могут быть указанные в нем категории граждан. Несоответствие свидетеля требованиям, установленным в указанной норме права, может являться основанием признания завещания недействительным.

Возможны два варианта недействительности завещания в зависимости от его основания (ст. 1131 ГК РФ):

  • в силу признания его таковым судом (оспоримое завещание);
  • независимо от признания его судом (ничтожное завещание).

При этом завещание может быть признано недействительным по общим основаниям, установленным Гражданским кодексом РФ для признания сделок недействительными (ст. 168 — 179 ГК РФ).

Так, в зависимости от обстоятельств может быть признано недействительным завещание:

  • не соответствующее закону или иным правовым актам (статья 168 ГК РФ);
  • совершенное гражданином, признанным недееспособным (статья 171 ГК РФ);
  • совершенное гражданином, не обладающим дееспособностью в полном объеме (статья 171 ГК РФ);
  • совершенное гражданином, ограниченным судом в дееспособности (статья 176 ГК РФ);
  • совершенное гражданином, не способным понимать значение своих действий или руководить ими (статья 177 ГК РФ);
  • совершенное под влиянием обмана, насилия, угрозы и т.п. (статья 179 ГК РФ).

Вместе с тем в законе определены и некоторые специальные основания для признания завещания недействительным.

Ничтожные завещания. В п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» названы случаи, при которых завещания ничтожны (т.е. недействительны и без признания их таковыми судом).

«Завещания относятся к числу недействительных вследствие ничтожности при несоблюдении установленных ГК РФ требований:

  • обладания гражданином, совершающим завещание, в этот момент дееспособностью в полном объеме (пункт 2 статьи 1118 ГК РФ);
  • недопустимости совершения завещания через представителя либо двумя или более гражданами (пункты 3 и 4 статьи 1118 ГК РФ);
  • письменной формы завещания и его удостоверения (пункт 1 статьи 1124 ГК РФ);
  • обязательного присутствия свидетеля при составлении, подписании, удостоверении или передаче завещания нотариусу в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 1126, пунктом 2 статьи 1127 и абзацем вторым пункта 1 статьи 1129 ГК РФ (пункт 3 статьи 1124 ГК РФ);
  • в других случаях, установленных законом.

Отказ нотариуса в выдаче свидетельства о праве на наследство в связи с ничтожностью завещания может быть оспорен в суде в соответствии с главой 37 ГПК РФ».

Оспоримые завещания. В том же пункте 27 Постановления ВС РФ указано, что завещание может быть признано недействительным по решению суда, в частности, в случаях:

  • несоответствия лица, привлеченного в качестве свидетеля, а также лица, подписывающего завещание по просьбе завещателя (абзац второй пункта 3 статьи 1125 ГК РФ), требованиям, установленным пунктом 2 статьи 1124 ГК РФ;
  • присутствия при составлении, подписании, удостоверении завещания и при его передаче нотариусу лица, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруга такого лица, его детей и родителей (пункт 2 статьи 1124 ГК РФ);
  • в иных случаях, если судом установлено наличие нарушений порядка составления, подписания или удостоверения завещания, а также недостатков завещания, искажающих волеизъявление завещателя.

Не могут служить основанием недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом установлено, что они не влияют на понимание волеизъявления завещателя.

Завещание может быть оспорено только после открытия наследства. В случае если требование о недействительности завещания предъявлено до открытия наследства, суд отказывает в принятии заявления, а если заявление принято — прекращает производство по делу (п. 27 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9).

Иск о признании завещания недействительным может быть предъявлен любым наследником по закону или по завещанию, отказополучателями, исполнителями, а также их представителями.

Глава 2. Особенности наследования по завещанию

  • Рубрикатор по предметам
  • Рубрикатор по типам работ
  • Пользовательское соглашение
  • Размещение рекламы

Отношения в сфере наследования, как и любые другие имущественные отношения, являются объектом гражданского права. Им отведено существенное место в гражданском законодательстве, а их проблемам уделяется значительное внимание в научной литературе. Право наследования – это одна из составляющих конституционного статуса личности, гарантированное Конституцией РФ (ст. 35, ч. 4).

Темой данной курсовой работы является одна из форм наследования – наследование по завещанию. Завещание играет важную роль в определении собственником судьбы его имущества, поэтому изучение связанных с завещанием вопросов является в настоящее время чрезвычайно актуальным. Право наследования по завещанию дает возможность самостоятельно, по своему усмотрению определить судьбу частной собственности после своего смерти, обозначив круг наследников согласно своим предпочтениям. В Гражданском Кодексе РФ нормы о завещании поставлены на первое место: наследование по закону имеет место постольку, поскольку оно не изменено завещанием (статья 1111).

Целью настоящей работы является изучение и раскрытие сущности наследования по завещанию в Гражданском законодательстве. Для достижения поставленной цели в процессе работы необходимо выполнить следующие задачи:

  • изучить понятие и сущность наследования;

  • определить его основания и рассмотреть возможный состав наследства;

  • рассмотреть виды завещания;

  • выявить порядок изменения и отмены завещания;

  • выяснить, в каких случаях завещание является недействительным.

  1. Конституция – Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993

    ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ

    ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ

    ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ

    ЗК – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ

    НК– Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ

    СК – Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ

    УК – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ

    Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства РФ о нотариате, утверждены Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1

    гл. – глава (-ы)

    орган ЗАГСа – орган записи актов гражданского состояния

    разд. – раздел (-ы)

    РФ – Российская Федерация

    ст. – статья (-и)

    Наследство (наследственное имущество, наследственная масса) – это имущественные и некоторые личные неимущественные права и обязанности наследодателя, которые после его смерти переходят к наследникам.

    Наследование– это процесс передачи имущества (наследства, наследственного имущества) умершего к другим лицам.

    То лицо, чье имущество передается после смерти, называется наследодателем. Наследодателями могут быть любые граждане Российской Федерации, в том числе и недееспособные или ограниченно дееспособные, а также иностранные граждане.

    Наследниками могут быть физические лица, указанные в завещании или в законе и находящиеся в живых в день открытия наследства, а также зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства дети. Зти лица являются правопреемниками наследодателя. При этом закон не ограничивает круг наследников дееспособностью, по возрасту, отношением к гражданству какой-либо страны. Зто значит, что наследниками могут быть не только совершеннолетние, но и несовершеннолетние лица, а также дееспособные и недееспособные граждане. Призываться к наследованию могут граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства.

    Данные положения относятся к наследованию по закону и по завещанию.

    Пример

    После смерти Л. остались его мать– гражданка Израиля, жена, находящаяся на шестом месяце беременности, и сын. Через три месяца после смерти Л. родилась его дочь. В данном случае к наследованию призываются мать Л., его жена, сын, а также дочь, зачатая при его жизни, но родившаяся уже после смерти наследодателя.

    В ситуациях, когда граждане, являющиеся наследниками друг друга, умирают в один и тот же день, они не наследуют друг после друга. В этом случае к наследованию призываются наследники каждого из них.

    Наследодатель вправе завещать свое имущество или его часть в пользу юридического лица – государственной, общественной, религиозной организации или объединению, а также иному юридическому лицу. При этом к наследованию могут призываться только юридические лица, указанные в завещании и существующие на день открытия наследства.

    Пример

    Б. в своем завещании распорядилась передать по наследству антикварную коллекцию краеведческому музею г. Р., откуда она была родом. На момент открытия наследства краеведческий музеи существовал как юридическое лицо и был призван к наследству на основании завещания.

    Наследником может быть и государство. В том случае, если отсутствуют наследники по закону и по завещанию либо никто из наследников не имеет права наследовать, либо все наследники отстранены от наследования, а также если никто из наследников не принял наследства либо все наследники отказались от наследства без указания, в чью пользу происходит отказ, то имущество умершего будет считаться выморочным и переидет в порядке наследования по закону в собственность Российской Федерации.

    Российская Федерация, субъекты РФ., другие населенные пункты, а также иностранные государства могут быть наследниками, если в отношении них наследодателем совершено завещание.

    2.3 Признание завещания недействительным

    Cостав наследства – это имущество и все вещи, которые принадлежали наследодателю на день его смерти (ст. 1112 ГК). Передаваться по наследству может как движимое имущество (например, деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы быта и другие вещи), так и недвижимое имущество, которое принадлежало наследодателю. Под недвижимым имуществом понимаются земельные участки, здания, квартиры, гаражи и другие объекты, которые прочно связаны с землей и перемещение которых невозможно (ст. 130 ГК). Также к недвижимому имуществу приравниваются автотранспортные средства, поскольку право собственности на них и другие вещные права подлежат обязательной государственной регистрации.

    Кроме того, в состав наследства входят имущественные права и обязанности наследодателя. То есть передаваться по наследству могут долговые, кредитные обязательства наследодателя, а также право на получение долга или кредита, залоговые обязательства и другие права и обязанности.

    Не могут быть переданы по наследству те права и обязанности, которые были неразрывно связаны с личностью наследодателя. ГК к ним, в частности, относит право на получение алиментов либо обязанность по их выплате, обязанность возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, либо право на получение такого возмещения, обязанность возмещение морального вреда и др.

    Личные неимущественные права и блага (право авторства, право личной неприкосновенности, свободы перемещения, честь, доброе имя и другие) не входят в состав наследства.

    Пример

    В. был признан судом виновным в причинении вреда здоровью С. и должен был ежемесячно в возмещение этого вреда выплачивать ей определенные денежные суммы. После смерти В. гражданка С. потребовала от наследников В. продолжения выплаты денежных средств в возмещение причиненного ей вреда. Обязанность выплаты денежных средств в пользу С. в состав наследственного имущества включена не будет, поскольку прямо связана с личностью В. и прекратилась в связи с его смертью.

    Не может быть включено в состав наследства недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если какие-либо граждане или юридические лица добросовестно и открыто владели им как собственники на протяжении 15 лет (недвижимое имущество) или пяти лет (иное имущество), так как в указанном случае эти лица приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю (п. 1 ст. 234 ГК). Не могут также наследоваться самовольно возведенные и не оформленные в собственность строения и помещения, так как они признаются не принадлежащими наследодателю на законных основаниях.

    Процесс наследования начинается с открытия наследства. Временем открытия наследства считается день смерти гражданина, т. е. день, когда гражданин фактически умер. Исходя из медицинских показании должен быть определен момент смерти, а именно – необратимые изменения, произошедшие в мозге человека. Порядок установления факта смерти урегулирован Инструкцией по констатации смерти человека на основании смерти мозга (утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2001 № 460). Зтот порядок согласуется с общими принципами, установ– ленными в Законе РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». До тех пор пока жизнедеятельность человека поддерживается различными техническими средствами (например, аппаратом искусственного дыхания), смерть считается не наступившей, а человек – живым, и наследство после него открыться не может.

    Юридическими основаниями, позволяющими открыть наследство, является либо констатированная в описанном выше порядке смерть гражданина, либо объявление гражданина умершим.

    В том случае, если гражданин пропал без вести, только суд может объявить такого гражданина умершим и при условии, что по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Днем открытия наследства в таких случаях считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.

    Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая (например, во время стихийных бедствий, при катастрофах, несчастных случаях), то он может быть объявлен судом умершим по истечении шести месяцев с момента наступления такого обстоятельства. При этом суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели.

    Объявление судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями, может иметь место не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Зто связано, в частности, с возможностью нахождения пропавшего человека в плену.

    В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя (п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 302 ГК).

    Имущество гражданина, объявленного умершим, приобретенное другим лицом по возмездной сделке, подлежит возврату, если в случае явки гражданина, объявленного умершим, будет доказано, что приобретатель имущества знал о нахождении этого гражданина в живых. При этом если невозможно возвратить имущество в натуре, то возмещается его стоимость.

    В соответствии с ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом под местом жительства закон признает место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, в соответствии со ст. 20 ГК признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.

    В случаях, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или он проживал за рубежом, но обладал имуществом на территории нашей страны, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества (здания, квартиры, жилые дома и т. д.) или наиболее ценной его части. В том случае, если не ясно, в каком из нескольких мест находится наиболее ценная часть имущества, то место открытия наследства устанавливается судом по месту жительства наследника. Если по наследству передается только движимое имущество, то местом открытия наследства признается место нахождения этого имущества или наиболее ценной его части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.

    Пример

    1. После смерти наследодательницы М., проживавшей последние годы жизни в Германии, в России остались квартира в г. Москве и дача в Тверской области. Местом открытия наследства в данном случае признается место нахождения квартиры в г. Москве, так как она является наиболее ценной частью недвижимого имущества, входящего в состав наследства.

    2. Судом было принято решение об объявлении Г. умершим. Сведений о его последнем месте жительства не имелось. Г. обладал домом в деревне в Ивановской области, предметами быта, находящимися в этом доме, а также денежным вкладом в одном из банков г. Санкт-Петербурга. В дэнном случэе местом открытия наследства признается место нахождения дома в Ивановской области, т. е. место нахождения недвижимого имущества.

    Открытие наследства осуществляется в государственной нотариальной конторе по месту последнего жительства наследодателя или, как и в указанных выше случаях, по месту нахождения имущества. Документами, подтверждающими место открытия наследства, могут быть:

    1) справка из жилищно-коммунальных органов по месту жительства наследодателя или справка о его месте жительства от местной администрации;

    2) справка из отделения милиции;

    3) справка с места работы наследодателя о месте его жительства;

    4) выписка из домовой книги;

    5) справка адресного бюро;

    6) справка военкомата о месте жительства наследодателя во время призыва на службу в российскую армию;

    7) копия актовой записи из органов ЗАГСа о смерти наследодателя, в которую внесены сведения о месте постоянного жительства умершего на основании данных его паспорта.

    Если не удается подтвердить документально место открытия наследства, то наследникам следует обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании ст. 264 ГПК. Тогда документом, подтверждающим место открытия наследства, будет вступившее в законную силу решение суда по этому факту.

    В том случае, если наследодатель значительное время проживал вне постоянного места жительства, то местом открытия наследства все равно будет считаться его постоянное место жительства – там, где он зарегистрирован.

    Так, после смерти лица, находившегося на обучении вдали от дома, военнослужащего срочной военной службы либо лица, находившегося в местах лишения свободы, а также лица, работающего по контракту вне места проживания, местом открытия наследства будет считаться последнее постоянное место жительство такого лица.

    Место жительства наследодателя, по общему правилу, определяется по месту государственной регистрации гражданина. В то же время бывают случаи, когда гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. В таких случаях определяется место, где гражданин преимущественно проживал.

    В том случае, если имущество наследодателя или его основная часть находится вне места открытия наследства, то нотариус, открывший наследство, посылает нотариусу по месту нахождения имущества поручение о принятии мер к его охране.

    При получении сведений об открытии наследства, т. е. о смерти наследодателя, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, обязан известить об этом тех наследников, место жительства которых ему известно. Нотариус принимает от наследников заявления о принятии наследства или об отказе от него. Кроме того, нотариус может принять меры для охраны наследственного имущества, которые могут выражаться в опечатывании жилых или дачных помещении, составлении описи имущества и передачи его наследникам или специально назначенному лицу на хранение. Зтот же нотариус выдает наследникам свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном законодательством.

    Наследование по завещанию осуществляется в том же порядке, что законное принятие имущества. Отличие лишь в том, что вместо документов, свидетельствующих о степени родства наследника и отдающего, нужно предоставить в нотариальную контору завещание.

    Данное требование связано с тем, что завещание – это документ, выражающий волю человека по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай его смерти. И так как это распоряжение совершается в одностороннем порядке, то наследование должно быть согласовано с лицом, указанным в завещании.

    Вывод тот же — необходимо завещание. Цель данной работы – рассмотрение и анализ понятия и правовых последствий наследования по завещанию.

    В соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

    Чтобы оспорить завещания, требуется обратиться к юристу в Ижевске, который поможет составить иск и собрать доказательства. В заявлении указывается название суда, данные инициатора разбирательств и ответчика, размер государственной пошлины, причины обжалования завещания, требования. Иск относится в канцелярию районного суда. Дальше остается ждать решение суда, попутно предоставляя необходимые сведения и бумаги.

    Завещание признается недействительным, если оно неправильно составлено, отсутствует дата, печать нотариуса или подпись наследодателя. Документ аннулируется, если завещатель был невменяемым – пьяным, под воздействием психотропных препаратов, наркотиков, больным или страдающим старческим слабоумием. Последнее волеизъявление становится недействительным, если было составлено под давлением или подпись завещателя поддельная.

    Правила наследования на основании завещания предполагают единственное исключение из принципа свободы и главенства последней воли наследодателя – они ограничиваются правом обязательных наследников на обязательную долю в наследственной массе.

    Согласно ст. 1149 ГК, таким правом обладают нетрудоспособные:

    • или не достигшие 18 лет дети усопшего;
    • родители и супруги;
    • иждивенцы.

    Обязательная доля указанных лиц составляет не меньше половины того, что бы они получили при наследовании в общем порядке. Право на нее не зависит от состава и сути завещания, а также от круга избранных усопшим наследников.

    Изначально доля удовлетворяется за счет незавещанной части собственности. При ее недостаточности доля распространяется и на завещанную часть, даже если право наследования имущества по завещанию после смерти наследодателя будет нарушено.

    К слову, объем такой доли может быть урезан судом или же в ее выделении вообще может быть отказано в случае, если выделение обязательной доли лишит наследника по завещанию жилья или основного источника дохода.

    Больше на эту тему расскажет статья «Обязательная доля по завещанию».


    Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]