Проблемы наследства по завещанию

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Проблемы наследства по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Самый часто задаваемый вопрос при открытии наследственного дела по завещанию: «Почему я должен с кем-то делиться, если завещание целиком написано на мое имя? Я ухаживал, покупал дорогостоящие лекарства, целиком содержал, а вы мне говорите, что кто-то (как раз возникший обязательный наследник, согласно статье 1149 Гражданского кодекса Российской Федерации)488 имеет право на часть наследства?»

Эти вопросы не кончаются, непонимание растет, особенно у самих завещателей. «Мой сын пытался меня убить, но он у меня инвалид (попадает под определение нетрудоспособного лица), я все свое имущество хочу оставить только дочери, как мне быть? Ой, так у меня еще и супруг на пенсии…» И вот как быть? И что в таком случае ответить?

Предложить составить договор дарения дочери? И то, если на это даст согласие супруг, если квартира приобреталась в браке. Для многих, это совершенно не выход, да и не хотят они при жизни дарить свое имущество, «вдруг выселят из квартиры» – нервная фраза пожилых людей, страх и боязнь быть выброшенными на улицу, не привыкли они, что закон их защищает, так уж сложилось. Хотя с другой стороны под определение нетрудоспособного попадает лицо, достигшее пенсионного возраста (мужчины 60 лет, женщины 55 лет). И вроде бы именно 1149 статья Гражданского кодекса Российской Федерации перестраховывает таких нетрудоспособных граждан. Я хочу сказать, что у законодателя безусловно огромный тяжелый труд, связанный с сопоставлением всех нюансов и выявлением проблем, и рождением в дальнейшем утопического Закона. Но это все пока на каком-то облачном уровне мечты, и мы ушли далеко от истины и проблем.

Обязательная доля ограничивает свободу завещания (ст. 1119 Гражданского кодекса Российской Федерации) исключительно в интересах необходимого наследника, а потому передача права на обязательную долю другому лицу посредством направленного отказа невозможна. Так нам объясняет законодатель причину невозможности направленного отказа от обязательной доли в наследстве. Есть граждане, которых таким образом законодатель защитил и обезопасил, они испытывают нужду в насильственной помощи.

Звучит противоречиво, если задуматься. «Я нуждаюсь в той помощи, которую мне принудили.» Все это я пытаюсь привести к ответам на многие вопросы: 1. «Почему необходимые (обязательные) наследники не вправе совершить направленный отказ? Если он не хочет, чтобы его долю распределили между тремя оставшимися наследниками, а хочет, чтобы какой-то определенный наследник из оставшихся прирастил его долю к себе, по определенным его личным причинам, почему нет?» 2. «Зачем в круг лиц обязательных наследников вносить пенсионеров и инвалидов?» Пункт 2 статьи 10 Федерального закона О страховых пенсиях» говорит нам о том, что нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца признаются дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Федерации, если направление на обучение произведено в соответствии с международными договорами Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дальше чем до достижения ими возраста 23- х лет.489 Если категорично отнестись к ранее поставленным вопросам, то можно поставить под сомнение нетрудоспособность инвалидов и пенсионеров, но не детей. Совершеннолетие – восемнадцать лет.

Не зря у нас установлен этот возраст. Подразумевается, что в восемнадцать лет ребенок уже готов к взрослой жизни и должен обеспечивать сам себя, где бы и на какой форме обучения он не учился. В пункте 1 статьи 87 Семейного кодекса Российской Федерации сказано, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них.490 Вы скажете, что нужно выделить слово «трудоспособные», ведь если они еще обучаются, то ни о какой трудоспособности речи не может идти. В таком случае возникает следующий вопрос: «Как детям обеспечивать своих родителей, достигнув совершеннолетнего возраста, если он наступает через год, два или даже только на момент окончания школы?» Многие заканчивают школу только в 18 лет. Кто-то уже заводит семью, но нельзя забывать о платном образовании, мы пытаемся платить за институт, содержать своих уже нетрудоспособных родителей и своих еще несовершеннолетних нетрудоспособных детей.

То есть если ребенок без поддержки материальной родителей, он обязан поступить на бюджет, иначе он не сможет просто получать образование, но при всем при этом без диплома о высшем профессиональном образовании с нами не разговаривают при приеме на работу. Законодатель защищает инвалидов, которые сейчас умудряются продавать свою инвалидность, инвалидов, которым посчастливилось купить инвалидность, защищает пенсионеров, которые получают пенсию, и многие из них продолжают работать, но не защищает молодое поколение.

Да, вроде усилен контроль за несовершеннолетними, но ведь если подумать, то совершеннолетние – это те, кто только что закончил школу. Учиться хотят многие, а у кого-то просто нет возможности. Бюджетные места есть в каждом высшем учебном заведении, но сколько их? Десять? Пятнадцать? А сколько детей? А сколько умных детей? А что делать тем, кому дали плохое образование в школе и не могут они набрать так называемый проходной балл при поступлении в определенный институт на бюджетную форму обучения? Если устанавливать возраст совершеннолетия, то нужно смотреть правде в глаза. Восемнадцатилетний гражданин – полностью дееспособный, готовый зарабатывать деньги, помогать родителям, создавать уже свою семью и обеспечивать ее. Возможно тут как раз в начале предложения должно стоять «двадцатитрехлетний гражданин».

При отсутствии завещания заинтересованные стороны могут оспорить разделение наследства по закону и защитить свои права в суде. Оснований, в связи с которыми можно обратиться в суд, два: доказательство своего родства с умершим либо признание наследника недостойным для отстранения его от доли.

Доказав свое родство с умершим, заинтересованная сторона может лишить остальных наследников права на получение наследства – частично или вообще. Это будет зависеть от степени родства наследодателя и подавшего исковое заявление.

Свидетельство о праве наследования выдается нотариусом на основании документов, подтверждающих родственные связи с наследником:

  • всех видов свидетельств (о браке, рождении, усыновлении и др.), зарегистрированных в ЗАГС;
  • внесенные в паспорт записи о супруге и детях (если заинтересованные лица – родители, супруги, дети);
  • справки с мест работы или жительства наследодателя или претендента о родственной связи;
  • документы из органов социального обеспечения, если они имеют отношение к подтверждению родства.

Но как установить родство, если таких бумаг заинтересованное лицо не может предоставить – возможно ли это? В таких случаях претенденты обращаются в суд, куда представляет другие доказательства, имеющиеся у него – заключения судебно-медицинской экспертизы, видеозаписи, фото, переписку и остальные документы, с помощью которых можно установить родственные связи.

Для пересмотра свидетельства о наследовании следует обращаться в суд. Подавать исковое заявление имеют право наследники, чьи права были ущемлены, либо их представители.

Законодательство определяет время, в течение которого можно поднять этот вопрос, – 3 года. Если за истекший срок претензии не были предъявлены, долю в наследстве отсудить будет уже невозможно.

Всем известно, что владелец имущества вправе владеть, пользоваться и распоряжаться собственностью по своему усмотрению. В том числе решать, кто станет собственником в случае его смерти. Волеизъявление наследодателя оформляется письменным, нотариально заверенным документом – завещанием. Больше о получении наследства по завещанию мы рассказали в этой статье.

Но бывают случаи, когда воля собственника не устраивает ближайших родственников – супруга или супругу, детей, родителей, сестер и братьев.

А особенно, если в отсутствие документа последние гарантированно получают собственность наследодателя.

И тогда возникает резонный вопрос – лишается ли родственник права на наследство, если не упомянут в завещании? Можно отсудить хотя бы часть наследственного имущества, которым распорядился владелец еще при жизни?

Действительно, закон предоставляет возможность обжаловать завещание. И сегодня мы об этом расскажем.

Однако хотим предупредить: собственность, при наличии завещания, отсудить можно. Но сделать это довольно сложно. Наши законы, равно как и законы иных государств, стоят на защите прав собственника по отношению к его личному имуществу. Обжаловать волю наследодателя можно, если только нарушен закон.

Актуальные вопросы наследования по завещанию

Лишение обязательной доли – не единственная причина для обжалования волеизъявления собственника. Преступление или незаконные деяния, совершенные будущим правопреемником, также служат причиной аннулирования завещания.

Суд признает наследника недостойным и лишит прав на имущество, если…

  • он совершил уголовно наказуемое деяние в отношении собственника либо других правопреемников, это доказано и подтверждается приговором;
  • оказывал психологическое воздействие на других правопреемников либо наследодателя, пытался стать единоличным получателем имущества или увеличить собственную часть;
  • не выполнял или ненадлежаще выполнял возложенные на него обязательства по обеспечению наследодателя (к примеру, не перечисляли положенные по закону алименты);
  • уклонялся от выполнения обязанностей по отношению к ребенку (нынешнему наследодателю), в результате чего лишен родительских прав.

Как мы отметили ранее, признать гражданина недостойным правопреемником, а также лишить его права на имущество можно только в судебном порядке.

В большинстве случаев истцами по данной категории дел становятся наследники, которые получили информацию, дающую право на обжалование воли завещателя.

Завещание – документ официальный, при его составлении следует соблюдать требования ГПК РФ. Если форма или текст противоречат закону, суд признает его недействительным – полностью либо частично.

Недействительность завещания – прекрасная возможность для родственников, лишенных имущества, получить свою часть в наследственной собственности.

В ст.ст. 168-179 ГК РФ перечислены обстоятельства, при наличии которых документ возможно аннулировать. Итак, завещание признается недействительным в суде, если…

  • документ не соответствует закону и другим нормативно-правовым актам;
  • содержит условия, которые нарушают правовой порядок и моральные ценности;
  • является мнимым (не соответствует своей основной цели) либо притворным (с его помощью реализуется иная сделка или иные правоотношения – с другими условиями);
  • подписано лицом, полностью или частично лишенным дееспособности, или дееспособность которого ограниченна (данный факт должен быть подтвержден соответствующим судебным решением);
  • подписано несовершеннолетним, который еще не приобрел дееспособность;
  • в момент оформления собственник не осознавал смысла происходящего и не отдавал отчет своим действиям – в результате тяжелой болезни, воздействия сильнодействующих препаратов, наркотических, психотропных средств, алкоголя;
  • собственника умышленно ввели в заблуждение касательно обстоятельств наследования;
  • относительно завещателя применялись угрозы, мошеннические действия, физическое или психическое воздействие;
  • имело место неблагоприятное стечение обстоятельств (к примеру, наследодатель находится в тяжелом материальном положении).

Помимо этого, воля наследодателя может быть обжалована не только в суде, но и непосредственно у нотариуса. Речь идет о ничтожном завещании, которое признается таковым, если…

  • при его оформлении допущены нарушения – не указаны дата и место, отсутствует подпись наследодателя;
  • нотариально не удостоверено, либо отсутствует подпись должностного лица, которое имеет право заверения;
  • подписано несколькими наследодателями;
  • подписано лицом, представляющим интересы собственника;
  • оформлено при чрезвычайных обстоятельствах, но при этом отсутствую какие-либо свидетели;
  • оформлено закрытое завещание и оно предоставлено нотариусу без свидетелей;
  • оформлено закрытое завещание, однако отсутствовали чрезвычайные условия.

Данный перечень оснований, которые дают право аннулировать завещание, неисчерпывающий. Если родственники имеют подозрение, что при оформлении документа нарушены их права, следует сразу же обратиться в суд или к нотариусу и добиваться его отмены.

Обратите внимание: основания для отмены воли наследодателя должны быть вескими. Например, некоторые наследники ошибочно полагают, что им положена часть собственности только потому, что они являются ближайшими родственниками или заботились о завещателе.

Иск составляют с учетом требований ГПК РФ. Так, в документе указывается следующая информация:

  • название, адрес получателя (судебная инстанция, полномочная рассматривать иск);
  • ФИО, место жительства, контактные телефоны заявителя и ответчика;
  • стоимость собственности, вошедшей в наследственную массу;
  • ФИО, адрес последнего места жительства наследодателя, дата смерти;
  • подтверждение родства с завещателем либо данные о нахождении заявителя на обеспечении у наследодателя;
  • информация, касающаяся завещания (дата, где оформлено, в какой нотариальной конторе заверено), на каких условиях происходит наследование;
  • информация о наследственной собственности;
  • основания для признания завещания недействительным (в чем выражаются допущенные нарушения закона);
  • факт нарушения прав заявителя (если заявителем выступает родственник, претендующий на обязательную долю);
  • какое противозаконное деяние совершило лицо, указанное в завещании (для исков о признании правопреемника недостойным).

Далее следует изложить требования:

  • признать право обязательной доли в наследстве;
  • признать завещание полностью либо частично недействительным;
  • признать правопреемника недостойным.

В завершении указывается перечень документов и иных доказательств, прилагаемых к заявлению.

Завещание – это документ, в котором человек указывает, как надлежит распределить его имущество после смерти. Данный акт является односторонней сделкой и не требует согласия других лиц на ее исполнение.

В последнее время люди задаются вопросом, нужно ли составлять завещание на кремацию. Закон не предусматривает, что просьба о кремации должна быть выражена отдельным документом, удостоверенным нотариусом. Зачастую гражданин выражает свою волю о способе захоронения, составляя документ в простой письменной форме без удостоверения у нотариуса. Также в нем фиксируется просьба о месте захоронения. Такой вариант волеизъявления рассматривается как духовное завещание.

Наследник может подтвердить свое право на имущество усопшего, имея на руках свидетельство о праве на наследство. Официальная бумага позволяет ее владельцу переоформить собственность умершего на себя.

В результате наследник сможет продавать имущество, потребовать возврат собственности при использовании ее другими лицами, получить денежные средства c банковского счета, компенсационные и иные выплаты от юридических лиц.

В свидетельстве указываются:

  • данные о наследодателе;
  • дата открытия наследства;
  • передаваемое имущество;
  • информация о наследнике;
  • доля наследования.

В некоторых случаях волеизъявление усопшего может быть признано недействительным:

  • нарушение требований к составлению;
  • нарушений условий, выдвигаемых к завещателю;
  • наличие угрозы или обмана со стороны заинтересованных лиц в момент волеизъявления собственником.

Завещание может быть ничтожным (отменяется без решения суда) или оспоримым. Недействительным полностью либо в определенной части его признает суд.

Распространенность завещания требует рассмотрения проблемы наследования по завещанию и пути их решения. Практика показывает, что чаще всего осуществить волю покойного невозможно в следующих ситуациях:

  • завещатель указал правопреемника без учета обязательных наследников;
  • не внесены изменения в документ при рождении детей, утрате части имущества;
  • условия исполнения воли усопшего неприемлемы для исполнения: например, рождение первого ребенка определенного пола или поступление в определенное учебное заведение.

Чтобы родственники в дальнейшем не сталкивались c подобными проблемами, при составлении завещания следует предварительно проконсультироваться c нотариусом или специалистом по наследственным делам. Это позволит сформулировать текст документа таким образом, чтобы не допустить двойственного толкования или обращения в суд c признанием завещания недействительным.

Обзор
судебной практики по делам о наследовании

Введение

Одним из самых распространенных оснований возникновения права собственности граждан является наследование.

Как получить наследство по завещанию

К структуре завещания предъявляются требования, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ. Среди них:

  • завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
  • обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
  • документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
  • воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
  • рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;

Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.

После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.


Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:

  • паспорт, либо его заменяющий документ;
  • заявление о принятии наследства — составляется, как правило, по факту обращения

Дальнейшие действия полностью аналогичны с порядком наследования по закону. То есть, по истечении полугода с момента открытия наследства, наследникам по завещанию будут выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию. После его получения, гражданам необходимо обратиться в территориальный Росреестр для регистрации перехода права собственности на имущественную массу, права на которую подлежат регистрации (недвижимость и т.д.).


Законодательством допускается оформление завещания на один объект, без определения долей нескольких наследников. Такой механизм встречается редко, и в большинстве случаев завещатели указывают в документе, кому и какое имущество перейдёт на правах наследования.

Пример:
Умерший гражданин оставил после себя завещание, в котором указал, что его квартира должна быть унаследована сразу несколькими наследниками. Конкретные доли в завещании указаны не были. Что делать в таком случае?

В этом случае, после завершения полугодичного срока, наследникам будет выдано свидетельство о праве на наследство, предполагающее переход имущественной массы в общую собственность. То есть, каждый из наследников будет обладать равным объемом прав по отношению к данной квартире. В последствии, как вариант, между ними может быть заключено соглашение о разделе квартиры (об определении долей), которое будет передано в территориальный Росреестр одновременно со свидетельством о праве на наследство.

Если завещается автомобиль, а наследников несколько, то рыночная цена транспортного средства делится на количество наследников. Вопрос владения автомашиной может быть решён путём его реализации и последующего разделения вырученной стоимости на всех лиц, либо путём выплаты соразмерных возмещений со стороны одного наследника по отношению к другим. При невозможности достичь консенсуса самостоятельно, стороны могут перенести решение вопроса в суд.


Нередко наследники по завещанию пропускают полугодовой срок для обращения к нотариусу. На подобные ситуации распространяются правила статьи 1154, в соответствии с которыми восстановление срока будет возможно только через суд. Сложность решения вопроса связана с отсутствием информации у потенциальных наследников о том, что где-то с их участием было составлено завещание, и что они имеют права на определённую имущественную массу. Следовательно, на более частыми причинами пропуска срока могут являться:

  • фактическое отсутствие информации — когда наследник не знал, и не мог знать о приобретении соответствующего статуса;
  • незаконные действия наследников по закону — сокрытие завещания; не предоставление информации о смерти завещателя; фальсификация в процессе регистрационных действий; незаконные операции с наследственным имуществом; прочие обстоятельства;
  • прочие объективные причины — тяжёлое физическое заболевание; нахождение в беспомощном состоянии.

Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка. То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право. Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.

Если наследник по завещанию один, то в случае пропуска им положенного срока, имущественная масса перейдёт к наследованию в порядке очерёдности. Права на обращение к нотариусу за принятием наследства перейдут подназначенным наследникам (ст. 1121 ГК РФ), а в случае отсутствия таковых — наследникам первой очереди. А если отсутствуют и таковые, то наследственные права передаются дальше, в порядке очерёдности.

К примеру, завещание было составлено на одного наследника, который вовремя не обратился к нотариусу за реализацией своего права. Как и полагается, права наследования перейдут наследникам первой очереди.

Если наследник по завещанию обратится к нотариусу в течение полугода после того, как отпали объективные причины пропуска срока, то ранее совершенные регистрационные действия будут полностью отменены, и имущественная масса будет передана ему полностью.

Получение какого-либо согласия со стороны воспользовавшихся своим правом наследников по закону — не требуется. Наследник по завещанию имеет право приоритета по отношению к наследнику по закону.

Если за это время имущество было реализовано, то при положительном исходе процесса, суд может обязать наследников по закону возместить стоимость имущественной массы в соразмерной части в любом допустимом виде.

Как оспорить завещание на квартиру

Исходя из ст. 1118 Гражданского кодекса РФ, завещанием считается односторонний акт гражданина, в котором он выражает свою волю по поводу распоряжения собственным имуществом на случай смерти.

Право составить завещание имеют лишь совершеннолетние дееспособные лица, которые выражают свою волю лично – составлять его через посредников и представителей запрещено.

В завещании может содержаться воля лишь одного гражданина, распоряжение одновременно нескольких субъектов недопустимо.

Согласно ст. 1124 ГК, документ составляется письменно и подлежит обязательному нотариальному оформлению – в противном случае его следует считать недействительным.

Исключения составляют завещания, составленные в чрезвычайных обстоятельствах и с соблюдением ст. 1129 ГК. В остальных случаях дата и место нотариального удостоверения отражаются на самом документе.

Наследование по завещанию осуществляется в том же порядке, что законное принятие имущества. Отличие лишь в том, что вместо документов, свидетельствующих о степени родства наследника и отдающего, нужно предоставить в нотариальную контору завещание.

Данное требование связано с тем, что завещание – это документ, выражающий волю человека по распоряжению принадлежащим ему имуществом на случай его смерти. И так как это распоряжение совершается в одностороннем порядке, то наследование должно быть согласовано с лицом, указанным в завещании.

Вывод тот же — необходимо завещание. Цель данной работы – рассмотрение и анализ понятия и правовых последствий наследования по завещанию.

В соответствии со статьей 1154 Гражданского кодекса РФ наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня его открытия.

Чтобы оспорить завещания, требуется обратиться к юристу в Ижевске, который поможет составить иск и собрать доказательства. В заявлении указывается название суда, данные инициатора разбирательств и ответчика, размер государственной пошлины, причины обжалования завещания, требования. Иск относится в канцелярию районного суда. Дальше остается ждать решение суда, попутно предоставляя необходимые сведения и бумаги.

Завещание признается недействительным, если оно неправильно составлено, отсутствует дата, печать нотариуса или подпись наследодателя. Документ аннулируется, если завещатель был невменяемым – пьяным, под воздействием психотропных препаратов, наркотиков, больным или страдающим старческим слабоумием. Последнее волеизъявление становится недействительным, если было составлено под давлением или подпись завещателя поддельная.

Получить квартиру по завещанию могут только те, кто был указан в документе лично наследодателем. Другим категориям родственников, в том числе и самым близким, ничего не перейдет по наследству. Но в число приемников могут попасть родственники, относящиеся к первой очередности наследования при некоторых обстоятельствах.

  • Дети наследодателя – если им нет 18 лет либо они имеют статус нетрудоспособных (по состоянию здоровья).
  • Родители умершего – если они являются нетрудоспособными в силу инвалидности либо преклонного возраста.
  • Супруг или супруга погибшего – если он или она нетрудоспособный (в силу возраста или болезни).

Вышеперечисленные категории родственников имеют право на получение части наследства наравне с приемниками, которые указаны в завещании. В данной ситуации статья 1149 ГК РФ дает право на получение 50% от доли, которая могла бы отойти к указанным близким при отсутствии завещания.

Обязательная доля положена в случае, если претендент был признан иждивенцем наследодателя: проживал вместе с ним на одной территории и материально от него зависел. Выделение собственности в пользу иждивенца производится из неунаследованных владений. Если такового имущества нет, то обязательная доля рассчитывается за счет уменьшения размеров наследства других получателей.

Супруг или супруга может получить 50% долю в квартире и в другом имуществе, если такое было приобретено в период брака и является общими (совместными) владениями.

Далее предлагаем разобраться, нужно ли вступать в наследство, если есть завещание. Дело в том, что, согласно ст. 1152 ГК, чтобы приобрести наследство, его необходимо принять.

В соответствии со ст. 1153 ГК, законом предусмотрены два способа принятия наследственной массы:

  • подача соответствующего заявления в нотариальную контору;
  • фактическое овладение наследственной собственностью: вселение, ремонт, смена замков, уплата долгов.

Учитывая, что гл. 64 ГК определен порядок вступления в наследство по завещанию, вступать в наследство придется в любом случае и по завещанию, и по закону. Даже в случае фактического принятия имущества без обращения к нотариусу и получения свидетельства, подтверждающего наследственные права, не обойтись.

Он рассматривается в качестве структуры, которая используется для распоряжения имуществом, принадлежащим конкретному лицу. Распоряжается таким фондом непосредственно завещатель. Он указывает, кто входит в состав такого фонда. В том числе, это могут быть отдельные граждане или юридические лица. Граждане, которые отвечают за управление таким фондом, наделяются конкретными правами и обязательствами. В фонд переходит имущество, отнесенное к составу имущественной массы. В частности, речь идет о личном капитале гражданина. Это могут быть бизнесы или благотворительные фонды.

В ситуации, когда происходит создание фондов, тогда вступление в правомочия собственности будет сдвинуто по времени. К примеру, права на квартиру после 6 месяцев, согласно законам. Однако, при организации фонда оформление наследственной массы происходит в день или через день после его формирования. На сотрудника нотариальной конторы ложится обязанность относительно проверки информации по базам, в том числе о том, имел место фонд или нет. Они связываются с тем, кто управляет такой организацией.

ВНИМАНИЕ !!! Стоит отметить, что о проведении процесс необходимо уведомить всех лиц, которые претендуют на получение имущества, принадлежащего покойному. Они должны согласиться на проведение данной процедуры. Если же формирование рассматриваемого фонда не происходит, то применяются правила, что действовали ранее. У наследников есть обязанность в течение полугода подать заявление и указать, что они желают стать собственниками имущества, оставшегося после смерти родственника.

После указанного момента происходит деление имущества согласно законодательным положениям или по завещательному акту. По прошествии полугодичного срока происходит формирование свидетельства, отражающего правомочия собственности на имущество.

Статья 256 ГК РФ указывает на то, что у супружеской пары есть возможность оформить совместный завещательный акт. Однако, в него может вписываться только то имущество, которое отнесено к общей собственности. Указанные изменения прописаны в новом законе. Вступление в силу произойдет в начале июня 2021 года. Сколько стоит оформление такого акта в полной мере зависит от того, в какую нотариальную контору обратятся муж и жена. У них есть возможность выбрать любую организацию по своему желанию. Тарифы везде разнятся.

Чтобы составленный акт признавался действительным, должны приниматься во внимание некоторые условия. В том числе, у обоих граждан должна быть дееспособность. Это оценивается на момент, когда они составляют распоряжение. Кроме того, дается оценка того, заключен ли официально брачный союз между ними. Учитывается только такой брак, который оформлен при обращении в органы ЗАГС. Прописать обязательно сведения о лицах, которым передается имущественная масса.

ВНИМАНИЕ !!! Если у одного из граждан есть личное имущество, то он имеет возможность распорядиться им при формировании указанного документа. Если предусматривается несколько правопреемников, то в акте отражается размер долей относительно каждого человека.

Иногда возникают ситуации, что брачный союз признается несоответствующим действительности. Также, когда отношения между супругами расторгаются, то рассматриваемый документ подлежит расторжению. Если двумя гражданами сформировано единое завещание, то после гибели одного из них, оно подлежит изменению.

Статья 1154 ГК РФ говорит о том, как определить предельный период для вступления в наследственные правомочия. В законе ранее прописывалось, что граждане, претендующие на имущество, должны посетить нотариальную контору в течение полугодичного срока. Отсчитываться он начинается с момента, когда погиб собственник. В настоящее время изначально выделяется полгода для того, чтобы наследники первой группы смогли оформить свои права. Если они не обратились в нотариат или отказались от имущественной массы, то по прошествии этого времени у последующей очереди появляется возможность претендовать на массу. Для каждой из категории правопреемников теперь установлен срок в размере полугода.

Новые правила указывают на то, что при формировании наследственного соглашения или при формировании фондов, правомочия собственности на массу передаются намного раньше. К примеру, правомочия передаются в течение нескольких дней. Такие положения особенно важны для тех, кто владеет бизнесом. Это нужно для того, чтобы фирма не перестала функционировать. У гражданина всегда остается возможность использовать стандартный вариант деление имущественной массы.

С 2006 года перестал применяться налог на вступление в наследственные правоотношения. С этого времени используется так называемая налоговая пошлина. Это говорит о том, что непосредственно налоги не взимаются. В это же время наследникам придется внести пошлину. Ее величина определяется в законодательных актах. Внесение пошлины предусматривается в нотариальной конторе. Величина такого взноса полностью зависит от того, какова близость родства с покойным и что входит в наследственную массу.

ВНИМАНИЕ !!! Указывается, что граждане, отнесенные к первым двум категориям правопреемников, должны оплатить сбор в размере 0,3 процента. Они отсчитываются от стоимости на имущественную массу.

В законе отражено ограничение по сумме для такой пошлины. Она не может превышать более 100 тысяч рублей. Для остальных категорий правопреемников величина повышается вдвое. Это говорит о том, что заплатить им придется 0,6 процента.

В рассматриваемой ситуации не имеет значения, какое имущество подлежит передаче. В том числе это могут быть элементы недвижимости или личные вещи усопшего. Кроме того, установлено, что потребуется внести указанные суммы при получении в собственность счетов, акций или недвижимых объектов, транспортных средств. Эти же правила касаются и других объектов собственности. В законе отражены группы лиц, которые имеют возможность не оплачивать такие сборы.

  • Семейное право
  • Наследственное право
  • Земельное право
  • Трудовое право
  • Автомобильное право
  • Уголовное право
  • Недвижимость
  • Финансы
  • Налоги
  • Льготы
  • Ипотека

Вступление в наследство по завещанию: изменения с 2021 года

  • Зачем оформляется закладная на квартиру при ипотеке и какие возможности она предоставляет банку
  • С карты Сбербанка украли деньги – что делать
  • Вклады в Сбербанке: какие бывают, как выбрать, можно ли открыть через Сбербанк Онлайн
  • ТОП-10 популярных материалов из категории «Конституционное право», 07.10.2020
  • ТОП-10 популярных статей из категории «Исполнительное производство», 08.09.2020
  • Подборка материала за декабрь 2020 года
  • Подборка материала за октябрь 2020 года, 01.11.2020
  • Подборка материала по теме: «Некоммерческие организации», 21.09.2020

Законодательно устанавливается общее правило относительно принятия наследства. Срок составляет шесть месяцев и отсчитывается со дня открытия наследства. Эта дата берется из мед. свидетельства.

Гражданин может быть признан умершим по решению суда. Тогда датой открытия устанавливается день, когда решение суда вступает в законную силу.

Существуют и специальные сроки относительно процедуры принятия наследства. Например, родственники наследодателя в трех месячный срок от даты открытия или вступления в силу решения суда могут вступить в наследование. Это возможно, если кто-либо из упомянутых в завещании лиц официально отказываются от него.

Для начала родственники умершего должны знать, есть ли завещание. Получить данную информацию можно только в нотариальной конторе. Нужно посетить нотариуса, находящегося по последнему месту жительства умершего, и поинтересоваться существованием документа. В случае, когда он имеется, наследники должны принять оставленное имущество или отказаться.

Разберем процедуру вступления в наследство пошагово:

Общие положения о наследовании по завещанию

За выдачу свидетельства о праве на наследство взимается тариф нотариуса или госпошлина за нотариальные действия пункт 22 статьи 333.24 НК РФ. Государственная пошлина находится в прямой зависимости от степени родства и оценочной стоимости наследуемого имущества.

Установлены следующие размеры:

  • для близких родственников, к которым относятся супруги, родители, родные и усыновленные дети, а также братья, сестры — 0,3 % с общей суммы имущества, определенного в составе наследства. Максимальный предел пошлины установлен в 100 тысяч рублей и не может его превышать;
  • иные лица, вступающие в наследные права, — 0,6 % от стоимости, не превышая 1 млн. рублей.

Полностью освобождены от уплаты госпошлины, согласно ст. 333.35 НК РФ:

  • дети, находящиеся на день открытия наследства в возрасте, не достигшем совершеннолетия;
  • наследники квартиры, на день смерти проживавшие с наследодателем совместно и продолжающие там проживать;
  • участники и инвалиды ВОВ;
  • Герои СССР и РФ;
  • кавалеры Ордена Славы;
  • наследники лиц, погибших при исполнении гос.обязанностей, долга по охране правопорядка, государственной собственности и спасению жизней, а также умершие в течение года по этим обстоятельствам;
  • наследники лиц, признанных политическими репрессированными;
  • наследники, являющиеся недееспособными и находящиеся под опекой или попечительством;
  • в отношении средств банковских вкладов умершего, авторских вознаграждений, а также полученных после его смерти сумм зарплаты и недополученной пенсии.

Инвалиды 1 и 2 групп оплачивают только половину нотариального тарифа (ст. 333.38 НК РФ).

Чтобы пользоваться льготой, необходимо предъявить соответствующий подтверждающий документ об отнесении к одной из категорий.

Законодательно установлены случаи, когда родственники могут оспорить текст завещания, открытого после смерти наследодателя. Такая процедура возможна только в судебном порядке на основании следующих доказательств:

  • недееспособности гражданина в момент составления завещания или воздействия на него со стороны сторонних лиц, действия под угрозой жизни, здоровью, введения в заблуждение;
  • документ не содержит нотариального заверения, данные не занесены в реестр, чем нарушены нормы законодательства в отношении составления завещания.

Родственники могут считать, что при оформлении завещания были нарушены их права и интересы, или присутствовали иные основания, когда документ был составлен не в их пользу. Однако оспаривание возможно только после открытия наследства.

Следует знать, что потребовать признания недействительным документ можно как целиком, так и частично. При этом аргументировать причину и доказать ее документально или с привлечением свидетелей.

Сроком исковой давности по оспариванию текста завещания принято считать один календарный год с момента открытия истцом обстоятельств, являющихся основанием для признания недействительным документа, но не ранее даты открытия наследства.

Правопреемником по завещанию может выступать любое лицо, независимо от родства с умершим, находящееся в живых на момент открытия наследства и не признанное недостойным наследником. Если помимо ФИО и адреса, в документе присутствует дополнительное условие, его потребуется доказать. Например, при наличии указания «завещаю имущество своей сестре М.», правопреемница должна будет предъявить не только паспорт, но и свидетельства родственной связи.

Получение завещанного наследства не отменяет возможности наследовать не завещанную часть имущества по закону наравне с другими правопреемниками.

  • Паспорт или справка, удостоверяющая личность.

  • Свидетельство о смерти завещателя, выданное органом ЗАГС.

  • Справка, подтверждающая постоянное место жительства умершего.

  • Завещание или нотариально удостоверенная копия протокола о вскрытии закрытого завещательного распоряжения.

  • Данные о составе имущества (свидетельства о собственности, выписка ЕГРН, ПТС на автомобиль и др.).

  • Документы, подтверждающие, что наследство фактически было принято (при необходимости).

  • Отчет об оценке стоимости имущества (если эта информация отсутствует в представленных технических выписках).

Приведенный перечень документов должен быть у нотариуса на момент выдачи свидетельства о праве. При подаче заявления о принятии собственности и вступлению в права, достаточно представить свой паспорт и свидетельство о смерти наследодателя. В нотариальной конторе заявитель получит информацию, что он должен принести дополнительно и в какие сроки.

С полученной по завещанию собственности налог не взимается. При ее оформлении необходимо оплатить государственную пошлину и нотариальные услуги (УПТХ). Размер госпошлины за выдачу свидетельства о праве установлен ст.333.24 ГК РФ и одинаковый по все территории Российской Федерации. Сумма рассчитывается от стоимости наследуемого имущества:

  • близкие родственники (родители, супруги, дети) — 0,3 % (но не более 100 тыс. руб.);

  • все другие наследники — 0,6 % (но не более 1 млн руб.).

От уплаты пошлины освобождаются несовершеннолетние дети, а также лица, наследующие квартиру (дом), если они проживали в помещении вместе с завещателем и продолжают жить после его смерти.

Правовые и технические услуги (УПТХ) оплачиваются по тарифам, установленным региональной нотариальной палатой. Поэтому их стоимость отличается в разных городах. Цена зависит от вида имущества (недвижимость, банковский вклад, другие вещи). Рассчитать, сколько стоит вступление в наследство (независимо по завещанию или по закону), можно на сайте областной нотариальной палаты

Актуальные тарифы вы можете узнать в соответствующей таблице ниже.

Завещание вступает в законную силу одновременно с открытием наследства, то есть со дня смерти наследодателя. С этого момента у назначенных преемников появляется возможность принять имущество, права и обязанности, определенные для них завещателем при жизни.

Дата открытия наследства подтверждается датой, указанной в медицинском заключении и впоследствии в свидетельстве о смерти. Если же такой информации нет (тело наследодателя найдено не было), день его гибели устанавливается судом. Происходит это в случае, когда:

  • завещатель не появлялся в месте своего жительства и члены его семьи ничего о нем не слышали в течение пяти лет;
  • прошло полгода с тех пор, как он исчез при угрожающих жизни обстоятельствах;
  • военнослужащий не вернулся к своему месту жительства и никоим образом не дал знать о себе со дня пропажи и по прошествии двух лет со дня окончания военных действий.

Это интересно: Какие документы нужны для завещания приватизированной квартиры 2020 год

Наследополучателям важно помнить об ограничении срока законной силы документа шестью месяцами со дня смерти его составителя. По истечении этого периода наследство считается непринятым и права на него переходят к подназначенным преемникам, распределяется между уже оформившими имущество покойного или теми, кто в таком случае обретает возможность наследования по закону.

Срок можно продлить только если пропуск его был совершен по уважительным причинам, и «непунктуальный» гражданин сможет доказать это суду. Или понадеяться на доброжелательность остальных наследников, которые после оформления своих прав дадут единогласное разрешение на включение опоздавшего преемника в свой круг.

Правила, определяющие допустимые варианты принятия наследства, указаны в разделе 5 ГК РФ. Одним из наиболее часто упоминаемых в завещании условий выступает пожизненное проживание родственника, близкого человека или абсолютно постороннего человека. Имущество может наследоваться одним человеком или делится между несколькими наследниками. Не установлено и принципов определения долей выгодоприобретателей.

Главное ограничение – отсутствие противоречий законодательству или ущемление прав и свобод других граждан.

Статьей 1137 ГК РФ установлено, что наследникам со стороны завещателя могут ставиться разные требования, неисполнение которых лишается наследства.

Условия могут быть связаны с распоряжением имуществом, либо лежать вне имущественных характеристик.

Среди возможных требований, выставляемых завещателями, обычно используют следующие формулировки:

  • совершеннолетие (получить наследство после достижения 18 лет);
  • получение образования (могут описываться разные варианты учебных заведений);
  • регистрация брака (для детей, молодых родственников);
  • запрет на последующий брак (для супруга);
  • выдача денежной суммы лицам, упомянутым завещателем;
  • пожизненное проживание других лиц при наследовании недвижимости;
  • передача части оставшихся активов отказополучателям;
  • выполнение конкретного поручения, услуги в пользу указанного выгодополучателя;
  • делать выплаты в пользу упомянутых граждан;
  • предоставить право пользоваться жильем отказополучателю ограниченный период времени, либо всю жизнь;
  • заботиться о питомцах умершего, осуществлять регулярный уход.

Не всегда правила, поставленные завещателем легко исполнить, но это влечет невозможность получения наследства. В таких ситуациях наследнику приходится оспаривать последнюю волю человека, либо отказываться от имущества умершего. Завещание с условием не продавать квартиру может ухудшить положение наследника, поскольку делает принятие наследства неприемлемым или невыгодным (при проживании в другой стране или удаленном регионе нет возможности следить и поддерживать техническую исправность наследуемой недвижимости).

Во избежание подобных проблем нотариусы не рекомендуют вносить в документ правила, осложняющие процесс получения наследства, и отказаться от сомнительных формулировок, поскольку высока вероятность обращения в суд для признания волеизъявления наследодателя недействительным.

Отдельные неудобства приносит решение завещателя разрешить конкретным лицам, не являющимся членами семьи пожизненное проживание в квартире по завещанию.

Если возникла необходимость принятия квартиры наследодателя по выраженному волеизъявлению, а отказ от наследства невозможен, проблему решают через:

  • предоставление жилья для отказополучателя и организация раздельнго проживания;
  • стороны договариваются и оформляют через нотариуса отказ от использования жилья независимо от воли умершего;
  • чтобы не отказываться от всей наследственной массы, наследник передает свою часть квартиры в аренду;
  • выгодоприобретатель выплачивает предполагаемому жильцу некоторую денежную компенсацию с оформлением нотариального отказа от площади;
  • квартира, домовладение делится с организацией раздельного проживания через перепланировку.

В любом случае, если невозможно оспорить волю умершего, приходится договариваться с отказополучателем и фиксировать договоренность через нотариуса.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]