Понятие наследования. время и место открытия наследства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Понятие наследования. время и место открытия наследства». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Моментом открытия наследства является дата физической смерти или вступления в силу решения суда, которым устанавливается этот факт.

С этого времени наследники призываются к наследованию как по закону, так и по завещанию, и у них возникают права и обязанности по отношению к наследственному имуществу.

Также с этого момента кредиторы умершего имеют право заявить свои требования на имущество или погашение долговых обязательств.

Понятие наследования. Время и место открытия наследства. Наследование по закону.

Также немаловажно определить, что такое день открытия наследства, когда человек признан умершим по решению суда. По общим правилам, решение суда вступает в законную силу с момента окончания срока на апелляционное обжалование или с момента вынесения определения апелляционным судом об оставлении в силе решения суда первой инстанции.

Срок на апелляционное обжалование составляет один месяц с момента окончательного вынесения решения судом.

Днем открытия наследства может быть также дата вступления в силу решения суда о признании человека умершим по причинам длительного отсутствия по месту проживания, наличия сведений о его пребывании в опасности, что могло повлечь за собой смерть.

Как мы уже говорили, в судебном порядке может быть определен день гибели человека, который устанавливается как день смерти.

Факт гибели гражданина в судебном порядке устанавливается как констатация свершившегося действия при определенных обстоятельствах и не может рассматриваться как предположение.

Однако объявление лица умершим в судебном порядке является всего лишь предположением возможной гибели, и в случае объявления человека живым решение суда по его заявлению отменяется, а сохранившееся имущество возвращается.

Выше мы упоминали о том, что день открытия наследства совпадает с датой смерти человека или вступления в силу решения суда о признании его умершим. Так, если место пребывания человека неизвестно и он в течении пяти лет не появляется по основному месту жительства, по заявлению заинтересованного лица такой человек может быть признан умершим в судебном порядке.

Местом открытия наследства по общему правилу является последнее постоянное место жительства человека, подтвержденное документально:

  • сведения из домовой книги;
  • справка от управляющей компании или от работодателя;
  • сведения из военкомата или органов социальной защиты;
  • решение суда об установлении места, где будет открываться наследство.

Согласно п.2 ст. 1115 ГК РФ, если неизвестно последнее место проживания человека, обладающего имуществом на территории РФ, или такое место находится за границей, считается, что наследство открывается по месту нахождения такого имущества или самой ценной его части.

Зачастую происходит открытие наследства по месту нахождения недвижимого имущества, поскольку оно является самой дорогостоящей частью наследственной массы.

В сложившейся ситуации ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости или цены. Если недвижимость находится за пределами РФ, ее оформление происходит в согласии с законодательством страны, в которой оно находится и зарегистрировано.

Если невозможно определить последнее место жительства или нет сведений о регистрации человека на момент его смерти, для открытия наследства необходимо установить наличие у него в собственности какого-либо имущества, которое будет составлять наследственную массу.

Кроме того, если наследодатель не был зарегистрирован по месту жительства, но находился там длительный период времени, возможно признание этого места жительства фактическим в судебном порядке.

В момент, когда смерть гражданина юридически оформлена соответствующими документами, происходит открытие наследства. Существует только два основания для его открытия:

  • Смерть гражданина (когда выдано соответствующее свидетельство);
  • Постановление суда о признании наследодателя умершим.

Для дальнейшего документооборота и для успешного разрешения возможных спорных ситуаций по факту открытия наследства важно точно определить время открытия наследства и место его открытия. Наследники имеют возможность прийти к нотариусу ради получения свидетельства о праве на наследство, либо ради отказа от него только туда, где наследство открыто, то есть по месту открытия наследства.

В ГК РФ определено: место открытия наследства это последнее место жительства усопшего. Таким местом может оказаться адрес постоянного или преимущественного проживания. Если речь идет о несовершеннолетнем младше 14 лет, либо о гражданине, находившемся под опекой, тогда таким местом будет признан адрес родителей или опекунов.

В ситуации, когда место жительства умершего неизвестно, или же он постоянно проживал за границей, но владел имуществом в России, тогда местом открытия наследства в РФ будет признано место нахождения этого имущества. Если же речь идет о нескольких местах нахождения имущества в РФ, тогда местом открытия наследства будет признан адрес недвижимого имущества. Если же неизвестно, какое имущество наследодателя более ценное, тогда местом открытия наследства будет признано по решению суда место проживания наследника.

Принятие наследства это необходимое условие его приобретения. Исключением из этого правила является переход выморочного имущества в собственность государства. По сути, принятие наследства это односторонняя сделка, суть которой исполнение последней воли покойного и волеизъявление наследника, заключающееся в принятии наследства или в отказе от него.

Примечательно, что в ст. 1152 ГК РФ содержится запрет принимать наследство с какими-либо условиями или оговорками со стороны наследника. То есть наследник может принять наследство безусловно и безоговорочно, а в противном случае, если какие-то оговорки или условия в текст заявления все-таки будут включены, тогда и оно будет признано недействительным, и выданные впоследствии свидетельства о праве на наследство.

Существует два способа принятия наследства:

  • Способ первый. Считается самым надежным и заключается в подаче наследником нотариусу заявления о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство. Заявление подается по месту открытия наследства. Такое заявление можно подать лично или послать по почте, но тогда подпись заявителя должна быть заверена нотариально.
  • Способ второй. Второй способ заключается в выражении однозначным способом своего намерения принять наследство. Например, это может быть оплата долгов покойного. Однако, данный способ ненадежен, так как заинтересованные лица смогу при желании опровергнуть такую презумпцию в судебном порядке.

Как определяется время и место открытия наследства

Время открытия наследства

Открытием наследства называется возникновение наследственного правоотношения при наступлении определенных юридических фактов:

а) смерти гражданина;

б) объявления судом безвестно отсутствующего гражданина умершим.

До наступления указанных событий можно говорить только о возможных наследниках, которые никаких требований на наследство предъявлять не могут.

Момент смерти устанавливается на основании определенной совокупности биологических показателей, свидетельствующих о наличии необратимых изменений в организме человека. Таким образом, так называемая клиническая смерть или ситуации, когда жизнь человека поддерживается с помощью специальных аппаратов (искусственного дыхания, кровообращения и т.д.) не охватываются понятием смерти.

Обычно факт смерти устанавливается на основании медико-биологических данных и удостоверяется в свидетельстве о смерти, выдаваемом органом ЗАГСа, однако он может быть установлен и в судебном порядке. В последнем случае в судебном решении должны быть указаны причины, по которым органы ЗАГСа отказывали в регистрации события смерти и те доказательства, которые подтвердили смерть лица в определенное время и при определенных обстоятельствах. При этом не требуется соблюдения сроков, предусмотренных для объявления лица умершим. Поэтому заинтересованные лица могут в любое время обратиться с соответствующим заявлением в суд. В соответствии со ст. 64 Федерального закона «Об актах гражданского состояния» решение суда об установлении факта смерти, вступившее в законную силу, является основанием для государственной регистрации смерти.

Открытие наследства всегда происходит в определенном месте и в определенное время.

Исходя из ст. 1113 ГК временем открытия наследства признается день смерти гражданина, а при объявлении его умершим — день вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим. Это решение суда должно быть зарегистрировано в органах ЗАГС и там же получено свидетельство о смерти. В случае объявления умершим гражданина, пропавшего без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от определенного несчастного случая, суд может признать днем смерти этого гражданина день его предполагаемой гибели — день, указанный в решении суда.

Вопрос о времени открытия наследства является важным, поскольку с ним связано определение:

а) состава наследства;

б) сроков на принятие или отказа от наследства;

в) сроков на предъявление претензий к кредиторам;

г) момента возникновения у наследников права собственности на наследственное имущество;

д) срока для выдачи свидетельства о праве на наследство;

е) законодательства, которым следует руководствоваться.

Важно подчеркнуть, что временем открытия наследства является именно день, а не час или минута смерти. Так, в соответствии с п. 2 ст. 1114 ГК граждане, умершие в один и тот же день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга. При этом к наследованию призываются наследники каждого из них.

Таким образом, между лицами, связанными между собой родственными или брачными связями, либо когда один из них является наследником по завещанию другого и умершими в пределах одних календарных суток, пусть даже и с разрывом во времени 15-20 часов, правопреемство не возникает, т.е. наследство открывается после каждого из них. В то же время, если одно лицо умерло, допустим в 23 часа 55 минут (указанное обстоятельство подтверждено соответствующей медицинской справкой), а второе — в 0 часов 5 минут следующего дня, что также подтверждается соответствующим документом, возникает наследственное правопреемство и в соответствии с правилами о наследственной трансмиссии имущество первого гражданина будет наследоваться наследниками второго.

Граждане, связанные друг с другом брачными и родственными узами (т.е. являющиеся в другой ситуации наследниками либо по закону, либо по завещанию) и умершие в один день (коммориенты — в буквальном переводе умирающие одновременно), считаются в целях наследственного правопреемства умершими одновременно и не наследуют друг после друга.

Вместе с тем, возможны ситуации, когда значение имеет не только день, но и час открытия наследства. Допустим, в тот же самый день, но до или после момента наступления смерти прекращается родственная или семейная связь, являющаяся основанием для призвания к наследованию (усыновление, развод и т.д.) Возникает вопрос о том, нужно ли включать соответствующее лицо в число наследников (например, в случае смерти наследодателя в тот же день было вынесено решение об усыновлении его ребенка или им ребенка). Решение этого вопроса зависит от того, произошло ли это событие до или после момента смерти.

Время открытия наследства должно быть подтверждено свидетельством о смерти, которое выдается органами записи актов гражданского состояния (далее — органами ЗАГС), либо извещением или иным документом о гибели, выданным органом Министерства обороны РФ или другим компетентным органом.

Факт смерти, как и день смерти подтверждаются свидетельством о смерти, выдаваемым органом ЗАГС. При одновременной смерти завещателя и назначенного наследника по завещанию наследование не наступает. Такое завещание не порождает юридических последствий.

Место открытия наследства

Как и по ранее действовавшему законодательству, завещатель в соответствии с принципом свободы завещания вправе отменить или изменить составленное им завещание в любое время после его совершения и не обязан при этом указывать причины его отмены или изменения. При этом завещатель не обязан получать чье-либо согласие на отмену или изменение завещания, в том числе и согласие лиц, назначенных им наследниками в отменяемом или изменяемом завещании (п. 1 ст. 1130 ГК РФ).

Отмена и изменение завещания могут быть осуществлены следующими способами.

Первый способ – это составление нового завещания (п. 2 ст. 1130 ГК РФ). Об отмене первоначального завещания в этом случае можно говорить лишь тогда, когда в нём не остаётся ни одного распоряжения, не предусмотренного новым завещанием. Если же в первоначальном завещании содержатся такие отдельные завещательные распоряжения, которые новым вообще не затронуты, то можно говорить лишь о частичном изменении первоначального завещания, а не об его отмене. Поэтому при наличии двух следующих друг за другом завещаний необходимо всегда производить тщательное сопоставление в них каждого отдельного завещательного распоряжения, исходя из общего принципа, что действительной волей завещателя является та, которая выражена в его последующем завещании. Этот вопрос становится особенно сложным в тех случаях, когда речь идёт о сопоставлении не двух, а трёх или более последующих завещаний. Сам вопрос о сопоставлении в разное время составленных завещаний возникает в момент открытия наследства, когда необходимо установить действительную и окончательную волю завещателя.

Однако иногда при наличии нескольких завещаний, разновременно составленных одним и тем же лицом, не возникает необходимости в их сопоставлении. Это имеет место, когда завещатель в своём последующем завещании прямо указывает на то, что он им отменяет все свои предшествующие завещания. Такое завещание должно содержать в себе новые завещательные распоряжения взамен отменяемых. Невозможно такое последующее завещание, которое не содержало бы в себе никаких новых завещательных распоряжений, а лишь одно заявление о том, что он полностью отменяет все свои предшествовавшие завещания. Такого рода заявление не может рассматриваться как завещание, так как в нём полностью отсутствует необходимый признак завещания – назначение наследника.

Как и само завещание, отмена (изменение) завещания представляет собой одностороннюю сделку, имеющую личный характер. Эта сделка должна быть совершена в такой же форме, что и завещание (имеется в виду не конкретное отменяемое (изменяемое) завещание, а требования к форме завещания вообще; например, нотариально удостоверенное завещание может быть затем отменено завещанием, удостоверенным военнослужащим у командования воинской части.

Второй способ, используя который завещатель может отменить своё ранее составленное завещание, — это подача завещателем нотариусу либо должностному лицу, совершающему нотариальные действия или должностному лицу, удостоверяющему завещания, приравненные к нотариально удостоверенным, заявления об отмене завещания.

Подобным заявлением завещатель может лишь полностью отменить ранее составленное завещание, но этим путём он не может ни частично изменить, ни дополнить его. Для того чтобы изменить или дополнить своё ранее составленное завещание, у завещателя есть лишь один путь, а именно составление нового завещания.

Ранее в юридической литературе был спорным вопрос о том, куда должно быть подано такое заявление и какие должностные лица могут его удостоверить. По мнению одних авторов такое заявление об отмене завещания должно быть подано завещателем в ту нотариальную контору, которая удостоверила отменяемое завещание. Отмена составленного завещания без составления нового возможна путём подачи соответствующего заявления только в нотариальный орган. Поэтому завещание, вне зависимости от формы его удостоверения, не может быть отменено без составления нового завещания путём подачи заявления о его отмене, например, капитану корабля, на котором во время морского плавания находится заявитель, и т. п.

Другие же авторы считали, что заявление об отмене любого ранее сделанного завещания может быть подано не только в нотариальный орган, но и тому должностному лицу, которое вправе удостоверить или заверить завещание (упомянутому в ст. 1127 ГК РФ).

Соглашаясь с последней точкой зрения, следует отметить, что реализация первой позиции привела бы к ограничению свободы выбора места удостоверения завещания. Ведь граждане с просьбой об удостоверении завещания могут обращаться в любую нотариальную контору на всей территории РФ либо к иным должностным лицам, которые вправе удостоверять завещания. Почему же заявление об отмене ранее составленного завещания, равное по юридической силе и правовому значению новому завещанию, должно быть сделано в строго определённом месте и строго определёнными лицами?

Таким образом, предпочтительней является вторая точка зрения.

Принятие третьей части ГК РФ способствовало прекращению данного спора. Завещатель вправе заявить об отмене завещания тому же нотариусу, который удостоверил завещание, или любому другому. Новое завещание, равно как и заявление об отмене, может быть удостоверено и лицами, упомянутыми в ст.1127 ГК.

Если завещание удостоверено в другой государственной нотариальной конторе либо иными должно��тными лицами, имеющими право удостоверять завещание, заявление о его отмене должно быть направлено тому нотариусу, который в свое время удостоверил завещание.

Завещание совершается для того, чтобы оно было исполнено. В противном случае совершение завещания лишено смысла. Исполнение завещания затрудняется тем, что того, кто оставил завещание, уже нет в живых, а потому в спорных случаях, которые при исполнении завещания могут возникнуть, к нему нельзя обратиться. Правда, «присутствует» его воля, выраженная в завещании, и ею в первую очередь при исполнении завещания и надлежит руководствоваться. В ст. 1133 ГК РФ предусмотрено, что исполнение завещания осуществляется наследниками по завещанию. Закрепляя это положение, законодатель исходит из того, что при исполнении завещания разногласий между наследниками не возникает. Если же согласия нет, а это нередко бывает, то возникающие между наследниками при исполнении завещания споры как споры о праве гражданском подлежат разрешению в судебном порядке. Завещание исполняют сами наследники, кроме случаев, когда его исполнение полностью или в части осуществляет исполнитель завещания. При исполнении завещания как наследники, так и исполнители завещания должны стремиться к тому, чтобы завещание было надлежаще исполнено, чтобы воля завещателя была, насколько это возможно, полностью выполнена, они должны оказать друг другу всяческое содействие в исполнении завещания, не допуская при этом расточительства в расходовании средств. Словом, все лица, причастные к исполнению завещания, должны вести себя как добропорядочные рачительные хозяева, сверяя свои поступки с тем, как вел бы себя в подобной ситуации сам завещатель. Иными словами, при исполнении завещания и наследники по завещанию, и исполнитель должны вести себя достойно, не бросая тень ни на самих себя, ни на доброе имя завещателя. Если же при исполнении завещания выясняется, что в завещании есть какие-либо проблемы, неясности или неточности, то они подлежат восполнению или устранению путем толкования завещания и учета других, имеющих существенное значение для установления предполагаемой воли завещателя обстоятельств. Споры при исполнении завещания подлежат разрешению в судебном порядке не только тогда, когда они возникают между наследниками по завещанию, но и тогда, когда они возникают межу наследниками и исполнителем завещания.

Завещатель может поручить исполнение завещания указанному им в завещании лицу, руководствуясь при этом самыми различными соображениями, никак их не мотивируя и не объясняя. Исполнение завещания завещатель может поручить указанному им в завещании гражданину, который именуется душеприказчиком или, что то же самое, исполнителем завещания. Исполнителем завещания может быть только физическое лицо, но не обязательно гражданин. Это может быть и лицо без гражданства (апатрид) и иностранец. А вот юридическое лицо исполнителем завещания быть не может. Исполнителем завещания может быть как наследник завещателя, причем как по завещанию, так и по закону, так и лицо, не относящееся к наследникам. Необходимо, однако, чтобы исполнитель завещания, по крайней мере, к тому моменту, когда он должен приступить к выполнению возложенных на него обязанностей, был полностью дееспособен. Если же на момент совершения завещания указанный в завещании исполнитель был полностью дееспособен, но к моменту открытия наследства дееспособность утратил или ограничен в ней, то он может, а то и должен быть освобожден от выполнения своих обязанностей (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). В случае назначения завещателем по одному и тому же наследственному делу нескольких душеприказчиков их функции должны быть установлены завещателем в завещании либо распределены ими самими. В этом случае на деятельность таких душеприказчиков будет распространяться правила ст. 312 ГК РФ об исполнении обязательства со множественностью лиц.

Однако воля завещателя не является императивом для гражданина, назначенного им исполнителем завещания. Исполнитель завещания выполняет свои обязанности только добровольно. Чтобы гражданин стал исполнителем завещания, необходимо получить на то его согласия. Однако это согласие может быть дано не только при жизни завещателя, путем собственноручной надписи гражданина на самом завещании или в приложенном к завещанию заявлении о согласии гражданина быть исполнителем, но и в заявлении, поданном гражданину нотариусом в течение месяца со дня открытия наследства. Таким образом, гражданин может узнать о возложенном на него завещателем поручении быть исполнителем завещания лишь после открытия наследства. Признается также, что гражданин дал согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца фактически приступил к исполнению завещания.

При отсутствии завещания наступает наследование по закону. Это означает, что к наследованию призываются лица, указанные в законе. Круг таких лиц и очередность призвания к наследству определяются законом в зависимости от степени родства и других обстоятельств. Степень родства является новым правовым институтом. Она определяется числом рождений, отделяющих родственников друг от друга. Рождение самого наследодателя в это число не входит .

Наследники первой очереди

В соответствии со ст. 1142 ГК в первую очередь наследуют дети, супруг и родители умершего, а также ребенок умершего, зачатый им при жизни и родившийся после его смерти. Внуки наследодателя и их потомки наследуют по праву представления.

Дети, рожденные от родителей, состоявших в зарегистрированном браке, наследуют после смерти каждого из родителей.

Как правило, дети, рожденные от родителей, не состоявших в зарегистрированном браке, при отсутствии записи в свидетельстве о рождении об отце наследуют только после смерти матери.

Исключениями из этого общего правила являются два случая.

Во-первых, дети, рожденные до вступления в силу Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 г. от лица, с которым их мать не состояла в зарегистрированном браке, но которое было записано отцом в книге записей актов гражданского состояния, наследуют как после смерти своей матери, так и после смерти своего отца.

Во-вторых, отцовство лица, не состоявшего в браке с матерью ребенка, может быть установлено путем подачи в орган загса совместного заявления отцом и матерью ребенка. В случае смерти матери, признания ее недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или лишения ее родительских прав отцовство устанавливается по заявлению отца ребенка с согласия органа опеки и попечительства, а при отсутствии такого согласия — по решению суда.

При наличии обстоятельств, дающих основания предполагать, что подача совместного заявления об установлении отцовства может оказаться после рождения ребенка невозможной или затруднительной, родители будущего ребенка, не состоящие между собой в браке, вправе подать такое заявление в орган загса во время беременности матери. Запись о родителях ребенка в этом случае производится после рождения ребенка (ст. 48 СК).

В-третьих, в случае рождения ребенка от родителей, не состоящих в браке между собой, при отсутствии совместного заявления родителей или заявления отца ребенка отцовство может быть установлено в судебном порядке (ст. 49 СК).

В-четвертых, в случае смерти лица, которое признавало себя отцом ребенка, но не состояло в браке с матерью ребенка, по правилам гражданского процессуального законодательства может быть установлен юридический факт — факт признания отцовства (ст. 50 СК).

В случае, если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в течение 300 дней с момента расторжения брака, отцом ребенка признается супруг (бывший супруг) матери ребенка, если не доказано иное (п. 2 ст. 48 СК).

Если брак между родителями ребенка признан недействительным, на права ребенка (в том числе и на наследственные) это не влияет, если ребенок рожден в таком браке либо в течение 300 дней со дня признания брака недействительным (п. 3 ст. 30 СК).

Что касается ребенка, в отношении которого его родители (один из них) были лишены родительских прав, то он сохраняет право на получение наследства.

Пасынки и падчерицы наследодателя наследуют после смерти отчима (мачехи) в том случае, если в отношении них имело место усыновление; если такового не было, призываться к наследованию в порядке первой очереди они не могут.

Переживший супруг является наследником первой очереди, если он состоял с наследодателем в зарегистрированном браке или находился в фактических, признанных в судебном порядке брачных отношениях, возникших до 8 июля 1944 г. и продолжавшихся после 8 июля 1944 г. до смерти одного из супругов. Это обстоятельство должно быть подтверждено в судебном порядке в соответствии с нормами гражданского процессуального законодательства.

В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Факт состояния (нахождения) в фактических брачных отношениях устанавливается судом в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством. Следует иметь в виду, что такой факт может быть установлен только при наличии следующей совокупности обстоятельств:

  • только в случае смерти одного или обоих супругов;
  • только в случае, если фактические брачные отношения возникли в период с 1926 г. по 8 июля 1944 г.;
  • только если фактические брачные отношения продолжались до смерти одного из лиц, состоявших в них;
  • никто из супругов до смерти не должен был состоять в другом браке.

При доказанных в таком порядке фактических брачных отношениях выдача свидетельства о праве на наследство также возможна, хотя встречается сейчас, естественно, крайне редко. В качестве документа, подтверждающего фактические брачные отношения, нотариус принимает копию решения суда, вступившего в законную силу.

Наследниками третьей очереди в соответствии со ст. 1145 ГК являются братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя).

Они могут быть призваны к наследованию в следующих случаях:

  • при отсутствии наследников первой и второй очереди;
  • при непринятии наследства наследниками первой и второй очереди;
  • если все наследники первой и второй очереди были лишены завещателем права наследования;
  • если все наследники первой и второй очереди были признаны недостойными наследниками;
  • при безоговорочном отказе от наследства всех наследников первой и второй очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников первой и второй очереди;
  • в случае отказа в их пользу наследников по завещанию (если только не все имущество наследодателя было завещано назначенным им наследникам);

К наследованию в порядке третьей очереди призываются как полнородные (родные) братья и сестры родителей наследодателя, так и неполнородные (связанные с родителем наследодателя только одним общим родителем).

Если к наследованию призваны наследники третьей очереди и при этом кто-либо из них умер ранее наследодателя или одновременно с ним, наступает наследование по праву представления. К наследованию призываются дети братьев и сестер родителей наследодателя (двоюродные братья и сестры наследодателя). Наследование при этом происходит по общим правилам:

  • двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы при наследовании по закону их умершему родителю;
  • отказ от наследства в пользу двоюродных братьев и сестер наследодателя допустим в случае, если родитель указанных лиц, который мог бы являться наследником по закону, умер ранее наследодателя или одновременно с ним;
  • двоюродные братья и сестры наследодателя не наследуют по праву представления, если их родитель был лишен наследодателем права на наследство либо был признан недостойным наследником.

Наследники четвертой очереди

Наследниками четвертой очереди в соответствии с п. 2 ст. 1145 ГК являются прадедушки и прабабушки умершего как со стороны дедушки, так и со стороны бабушки наследодателя. Для призвания их к наследованию как наследников четвертой очереди необходимо их кровное родство с правнуками-наследодателями.

Как уже отмечалось, наследники каждой последующей очереди призываются к наследованию по закону лишь при отсутствии наследников предшествующей очереди или при непринятии ими наследства, а также в случае, когда все наследники предшествующей очереди лишены завещателем права наследования. В соответствии с п. 2 ст. 1154 ГК лица, для которых право наследования возникает лишь в случае непринятия наследства другими наследниками, могут заявить о своем согласии принять наследство в течение оставшейся части срока для принятия наследства, а если эта часть менее трех месяцев, то она удлиняется до трех месяцев.

Наследники пятой, шестой и седьмой очередей

Круг наследников пятой, шестой и седьмой очередей установлен п. 2 и 3 ст. 1145 ГК. Они призываются тогда, когда нет наследников предшествующих очередей.

В качестве наследников пятой очереди призываются к наследованию родственники четвертой степени родства — дети родных племянников и племянниц наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки).

В качестве наследников шестой очереди призываются к наследованию родственники пятой степени родства — дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные племянники и племянницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек (двоюродные дяди и тети).

Если нет наследников предшествующих очередей, в качестве наследников седьмой очереди по закону к наследованию призываются пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Установление факта родственных отношений наследодателя и наследников

Доказательствами родственных отношений с наследодателем для наследников первой и второй очереди являлись свидетельства органов загса о заключении брака, о рождении и усыновлении. С учетом увеличения круга наследников по закону и связанного с ним усложнения сбора необходимых документов, очевидно, следует расширить перечень возможных средств доказывания и подтверждения родственных отношений между наследодателем и наследниками. Так, в качестве документов, подтверждающих родственные отношения с наследодателем, возможно в зависимости от конкретных обстоятельств использовать справки о родственных отношениях, выданные органами загсов на основании соответствующих копий актовых записей; аналогичные справки, выданные организациями (по месту работы либо по месту жительства наследодателя или наследников), в которых подобные сведения имеются; записи в паспортах о супруге; домовые книги и т.п. Вместе с тем при использовании документов, лишь косвенно подтверждающих родство, следует, очевидно, применять принцип комплексности оценки: факт родственных отношений должен быть подтвержден не одним документом, а их совокупностью.

При недостаточности доказательств, подтверждающих родственные отношения и их степень, нужно истребовать решение суда об установлении необходимых юридических фактов (факта родственных или брачных отношений, факта регистрации тех или иных событий, факта иждивенчества и т.п.).

При наследовании по закону, если наследственное имущество переходит к двум и более наследникам, и при наследовании по завещанию, если оно завещано двум и более наследникам без указания конкретного имущества, наследственное имущество поступает в общую долевую собственность наследников (ч. 1 ст. 1164 ГК). Далее оно может быть разделено.

Соглашение о разделе наследства, в состав которого входит недвижимое имущество, может быть заключено наследниками после выдачи им свидетельства о праве на наследство. Государственная регистрация прав наследников осуществляется в этом случае на основе данного соглашения и свидетельства о праве на наследство. Если же государственная регистрация прав наследников на недвижимое имущество была осуществлена до заключения ими соглашения о разделе наследства, — на основании такого соглашения. При наличии зачатого, но еще не родившегося наследника раздел наследства возможен только после его рождения. Наследник, проживавший на день открытия наследства совместно с наследодателем, имеет при разделе наследства преимущественное право на получение в счет своей наследственной доли предметов обычной домашней обстановки и обихода (ст. 1169 ГК).

Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут быть предъявлены к исполнителю завещания или к наследственному имуществу. В последнем случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства или перехода выморочного имущества к РФ. Срок исковой давности, установленный для требований кредитора, не подлежит перерыву, приостановлению и восстановлению (ст. 1175 ГК).

Охрана наследства.

Меры по охране наследства принимаются исполнителем завещания или нотариусом. Нотариус может принять такие меры только по заявлению одного или нескольких наследников либо других лиц, действующих в интересах сохранения наследственного имущества. Исполнитель завещания может принять такие меры по своей инициативе. В целях выявления состава наследства и его охраны банки, другие кредитные организации и иные юридические лица обязаны по запросу нотариуса сообщать ему об имеющихся у этих лиц сведениях об имуществе, принадлежавшем наследодателю (ст. 1171 ГК).

Нотариус осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, определяемого с учетом характера и ценности наследства, а также времени, необходимого для вступления во владение наследством. Исполнитель завещания осуществляет меры по охране наследства и управлению им в течение срока, необходимого для исполнения завещания.

Мерами по охране наследства являются: опись наследственного имущества, внесение входящих в состав наследства наличных денег в депозит нотариуса, передача на хранение в банк валютных ценностей, драгоценных металлов и камней, изделий из них и не требующих управления ценных бумаг. Также возможна передача (на хранение) иного имущества, если оно не требует управления, кому-либо из наследников, а если это невозможно — другому лицу по усмотрению нотариуса.

Наследственное право – единственная отрасль права, регулирующая отношения, в которых человек участвует после смерти. Смерть прекращает существование человека как в физическом смысле, так и как субъекта всех правоотношений. В связи с этим возникает необходимость урегулировать судьбу тех его прав и обязанностей, которые переходят к другим лицам. (Что такое Право)

Наследственное правопреемство не всегда возможно и необходимо. Так, не переходят по наследству те права, которые тесно связаны с личностью умершего, некоторые личные неимущественные права (право авторства, например) и некоторые права имущественного характера (право на алименты и т. п.).

Наследственные отношения возникают в связи с имуществом, которое принадлежало умершему лицу, регулируются нормами наследственного права по вопросам открытия и принятия наследства и совершения других, связанных с приобретением наследства действий.

Структура наследственных правоотношений представлена тремя элементами:

  • субъектом;
  • объектом;
  • содержимым.

Субъектами наследственных правоотношений являются лица, которые участвуют в отношениях по поводу наследства и наследования.Круг субъектов наследственных правоотношений состоит из:

  • наследодателя;
  • наследника;
  • государства.

Объект наследственных правоотношений – это имущество наследодателя, переходящее к наследникам в соответствии с законодательством.

Выделяются следующие виды завещаний:

  1. закрытое завещание – при составлении закрытого завещания, так как оно составляется без чьего-либо ведения, ни на кого не возлагается обязанность по хранению данного завещания. Нотариусом в присутствии не менее двух свидетелей завещание запечатывается в конверт, на котором ставят свои росписи свидетели. На конверте, в котором содержится закрытое завещание, нотариусом делается надпись о месте и времени принятия завещания, фамилия, имя, отчество, а также место жительства завещателя в соответствии с удостоверяющими личность документами. После принятия закрытого завещания завещателю выдается документ, подтверждающий принятие закрытого завещания. По предоставлению свидетельства о смерти лица, совершившего закрытое завещание, нотариус не позднее чем через 15 дней со дня представления свидетельства вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух свидетелей, а также пожелавших наследников. После вскрытия завещания его текст оглашается и составляется протокол, который подписывается свидетелями и нотариусом;
  2. завещательные распоряжения в банках – завещатель определяет, какие денежные средства, с какого счета в банке и кому должны отойти в наследство. При этом нет необходимости прибегать к помощи нотариуса, а достаточно воспользоваться правом на завещательное распоряжение, где и будет указано, кому причитаются данные денежные средства. Завещательное распоряжение правами на денежные средства в банке должно быть собственноручно подписано завещателем с указанием даты его составления и удостоверено служащим банка, имеющим право принимать к исполнению распоряжения клиента в отношении средств на его счете. Права на денежные средства, в отношении которых в банке совершено завещательное распоряжение, входят в состав наследства и наследуются на общих основаниях в соответствии с положениями ГК РФ;
  3. завещания в чрезвычайных обстоятельствах – при составлении завещания в чрезвычайных ситуациях должны быть соблюдены следующие требования: завещатель должен находиться в положении явно угрожающем его жизни, обладать полной дееспособностью, завещание должно быть подписано лично завещателем, а также двумя свидетелями. При несоблюдении предъявляемых требований завещание теряет юридическую силу и является ничтожным. Если чрезвычайная ситуация миновала, то в течение месяца завещатель должен совершить завещание в строго надлежащей форме. Несоблюдение данной процедуры влечет недействительность завещания. Для того чтобы завещание, составленное в чрезвычайных ситуациях, могло быть исполнено, наследникам необходимо обратиться в суд для удостоверения смерти завещателя при чрезвычайных обстоятельствах.

Принципами наследственного права признаются основополагающие идеи, начала, закрепленные в действующем законодательстве, в соответствии с которыми осуществляется государственное регулирование общественных отношений в сфере наследственного права.

В наследственном праве выделяют следующие принципы:

  1. принцип универсального наследственного правопреемства;
  2. принцип свободы завещания;
  3. принцип обеспечения прав и интересов необходимых наследников;
  4. принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя;
  5. принцип свободы выбора наследников;
  6. принцип охраны наследства от чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств и т. д.

Принцип универсального правопреемства заключается в том, что в порядке наследования переходит имущество умершего к другим лицам в неизменном виде как единое целое в один и тот же момент.

Принцип свободы завещания вторит принципу диспозитивности. Завещатель обладает правом совершить завещание, при этом не разглашая его содержимое. Завещатель в завещании может оставить кому-то наследство, а может лишить наследников права наследования, а также имеет право в любой момент изменить или отменить завещание. Однако свобода завещания имущества наследодателя ограничена невозможностью наследования права получения процентов перепродажной цены по завещанию, невозможность получения ренты с имущества юридическим лицом, а только лишь гражданином и некоммерческими организациями, если это не противоречит закону и целям организации.

Принцип обеспечения прав необходимых наследников также ограничивает принцип свободы завещания, поскольку, несмотря на то что завещатель определяет самостоятельно наследственную долю каждого наследника, государство обязывает учитывать категорию лиц, признанных необходимыми наследниками (несовершеннолетние, иждивенцы, нетрудоспособные лица). Если завещатель не определил наследственную долю необходимым наследникам, она определяется в судебном порядке. При признании недостойными необходимых наследников они лишаются обязательной наследственной доли.

Принцип учета не только действительной, но и предполагаемой воли наследодателя выражается в том, как определен круг наследников. Если в завещании не указаны конкретные наследники, а также указано не все имущество наследодателя, то оставшееся имущество будет распределено между наследниками, призываемыми на основании закона.

Принцип охраны наследстваот чьих бы то ни было противоправных или безнравственных посягательств воплощается в системе норм, обеспечивающих охрану не только наследства, но и порядка управления им, а также возмещения связанных с этим расходов, раздела имущества между наследниками и др.

Источники наследственного права представляют собой иерархическую систему нормативных актов, содержащих нормы наследственного права и регулирующих наследственные правоотношения.

Первоисточником наследственного права является Конституция РФ. Право наследования гарантируется ст. 35 Конституции РФ. Из данной статьи следует, что государством гарантируется переход права собственности от наследодателя к наследникам, если не по завещанию, то праву наследования в силу закона; право передавать в наследство любое принадлежащее наследодателю имущество; государством устанавливается ограничение свободы завещания посредством определения обязательной доли. Однако законом могут быть установлены ограничения свободы завещания имущества, принадлежащего наследодателю (имущество, ограниченное в гражданском обороте, а также изъятое из гражданского оборота).

Наследственные правоотношения также регулируются Федеральными законами, принимаемыми в соответствии с нормами Конституции РФ. К данному виду источников относится:

  1. нормы Гражданского кодекса Российской Федерации часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ и часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ (ГК РФ.);
  2. нормы Налогового кодекса Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. № 117-ФЗ (НК РФ);
  3. нормы Земельного кодекса Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (ЗК РФ);
  4. нормы Основ законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I, которые регулируют правила и порядок совершения завещания нотариусом;
  5. нормы законов об интеллектуальной собственности (невозможна передача права авторства на произведение в порядке наследования и т. д.);
  6. иные нормативные акты.

На практике при возникновении наследственных правоотношений немало возникает спорных ситуаций (неправильное толкование норм права, коллизии закона и др.). Для правильного разрешения вопросов, связанных с применением норм наследственного права, необходимо прибегать к разъяснениям Пленума Верховного суда, а также Конституционного суда. Не все авторы придерживаются точки зрения о том, что определения и постановления Верховного суда и Конституционного суда являются источниками наследственного права, так как суды не имеют права законодательной инициативы, т. е. постановления и определения не носят нормативный характер, а носят лишь рекомендательный и разъяснительный характер. Несмотря на то что многие авторы не считают разъяснения Верховного и Конституционного судов источниками наследственного права, они являются необходимым материалом при разрешении спорных ситуаций при применении норм наследственного права.

В нормах ГК РФ не содержится дефиниции наследодателя, а также наследников. Только в юридической литературе теоретиками разработаны понятия «наследник» и «наследодатель». Многие указывают, что наследник и наследодатель являются субъектами наследственных правоотношений. Однако данное суждение неверно.

Наследодатель не является субъектом наследственных правоотношений просто потому, что его нет уже в живых на момент призвания наследников к наследованию. Несмотря на то что субъектом наследственных правоотношений наследодатель не является, он занимает не последнее место в наследственном праве.

Наследодателем признается лицо, чье имущество (материальные и нематериальные блага) переходят к другому лицу или лицам (наследникам) в порядке наследования как на основании завещания, так и на основании закона. Наследодателем может быть только физическое лицо, при этом не имеет значение его возраст, дееспособность и иные физические недостатки. Необходимо сразу отметить, что данное правило касается наследодателей по закону. Что же касается совершения завещания, то законом предусмотрено ограничение. Так как завещание является односторонней сделкой, к лицам, совершающим завещание, предъявляются требования: физическое лицо, достигшее возраста совершеннолетия (18 лет, за исключением эмансипации и вступления в брак), обладающее полной дееспособностью. Наследодатель должен обладать полной дееспособностьюна момент совершения завещания, в противном случае оно будет признано недействительным и не будет иметь какой-либо юридической силы. Если наследодатель признан судом недееспособным в силу своей болезни, но на момент совершения завещания наблюдалось просветление болезни, то независимо от его состояния завещание будет признано недействительным. Завещание может быть составлено лицом, в последующем признанным недееспособным. Данное завещание будет иметь юридическую силу, если наследниками не будет доказано, что, совершая указанное завещание, наследодатель уже находился в помутненном состоянии.

Ограниченным в дееспособности наследодателям также не разрешается составление завещания. Совершение завещания опекуном ограниченного в дееспособности или полностью недееспособного наследодателя законом не допускается.

Если наследодатель признан недееспособным или ограниченным в дееспособности, то завещание не может быть составлено, а, следовательно, наследование может осуществляться только по закону.

Наследодателем может быть не только гражданин конкретной страны, например РФ, но лицо без гражданства (апатрид), лицо с двойным гражданством (би-патрид), иностранный гражданин, имеющий определенное место жительства, а также и не имеющий определенного места жительства. Местом жительства лица признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей наследодателя (наследства) к наследникам по факту наступления события (смерти наследодателя) в соответствии с нормами наследственного законодательства.

Наследствомпризнается совокупность материальных и нематериальных прав, а также обязанностей, которые переходят от наследодателя к наследникам в порядке наследственного правопреемства. В порядке наследования переходят все права и обязанности наследодателя, кроме тех, которые не могут быть в силу своей правовой природы переданы (авторское право). Существует также имущество, которое ограничено в обороте, но может быть передано в порядке наследования. Для получения наследником имущества, ограниченного в гражданском обороте, необходимо также иметь разрешение на его хранение, пользование. Имущество, изъятое из гражданского оборота, не может быть передано в качестве наследства.

Значение наследования проявляется в том, что лицо, обладающее определенной собственностью (будь то материальные или нематериальные блага), должно быть уверено, что вся его собственность перейдет согласно его воле к указанным в завещании наследникам или же в силу закона имущество получат наследники по закону, если иное не будет предусмотрено завещанием или нормами законодательства. Отсутствие института наследования внесло бы хаос в различные сферы отношений. Прежде всего при наступлении смерти гражданина с непогашенным кредитом. Кредитные организации не знали бы, к кому обращатьсяс предъявленными требованиями. Ближайшие родственники умершего лица лишились бы средств на дальнейшее существование.

Справочно: Кредит по наследству.

Существует 2 формы основания наследования: завещание и закон. Для того чтобы состоялся факт наследования независимо от основания наследования, необходимо по крайней мере наличие двух юридических фактов: момент открытия наследства и лицо, которое призывается к наследованию. Необходимо отметить, что при совершении завещания завещатель определяет лицо, которому переходит то или иное имущество, когда при наследовании по закону необходимо еще определить, кто является наследником по закону и может ли он принять наследство. Наследодатель может указать в завещании, что его имущество не перейдет ни к одному из наследников как по завещанию, так и по закону. Таким образом, завещатель лишает всех наследников права на наследование. Согласно ГК РФ все имущество, принадлежащее наследодателю, отойдет в собственность РФ, т. е. приобретет статус выморочного имущества.

Таким образом, независимо от того, имеется завещание или нет, наследование возможно только при наличии юридических фактов.

Легальное определение наследования содержится в ст. 1110 ГК РФ: при наследовании имущество умершего (наследство, наследственное имущество) переходит к другим лицам в порядке универсального правопреемства, т.е. в неизменном виде как единое целое и в один тот же момент, если из правил ГК РФ не следует иное. Права и обязанности переходят по наследству со всеми способами их обеспечения и лежащими на них обременениями.

В соответствии со ст. 1112 ГК РФ в состав наследства входят принадлежавшие наследодателю на день открытия наследства вещи, иное имущество, в том числе имущественные права и обязанности. Таким образом, в наследство включаются, в частности, вещи, принадлежавшие наследодателю на праве собственности или ином вещном праве (квартира, жилой дом, земельный участок, находившиеся в собственности наследодателя или в его пожизненном наследуемом владении, акции участника акционерного общества и др.), доля участника полного товарищества, товарищества на вере, общества с ограниченной ответственностью в складочном (уставном) капитале соответствующего юридического лица, имущественные права и обязанности по гражданско-правовым договорам наследодателя и пр.

Принятие наследства. Наследственная трансмиссия

Дата, с которой человек считается умершим, должна быть подтверждена соответствующим свидетельством, субъектом выдачи которого является ЗАГС. Момент открытия наследства определяется с соблюдением требований, указанных в ст. 1114 ГК.

В случае невозможности установления конкретного дня смерти, за его установлением необходимо направиться в суд.

В большинстве случаев фиксация факта смерти осуществляется представителями государственных органов без лишних вопросов. День, в который умер человек, должен фиксироваться медицинскими органами, с передачей такой информации ЗАГСу для ее указания в соответствующих книгах.

Наличие особых обстоятельств может создавать препятствия к установлению дня смерти, в результате чего без проведения судебного разбирательства не обойтись.

В качестве доказательства того, что человек умер, используется ряд биологических показателей, свидетельствующих о том, что его организм претерпел необратимых изменений.

Нельзя признавать смертью период нахождения человека в состоянии клинической смерти, поддержания его жизни, путем подключения к специальным аппаратам. Исходя из правил ФЗ № 323, принятого 21.01.2011 г., смерть связана с наступлением смерти мозга лица. Констатировать этот момент может только работник медицинской сферы.

Поводом для признания лица таким, которое пропало без вести, могут стать природные или рукотворные обстоятельства, а также те события, в результате наступления которых человек мог умереть.

Право определения дня смерти, в указанной ситуации, предоставлено суду. День, который указан в судебном решении в качестве даты происшествия, будет являться моментом смерти.

По общему правилу, отраженному в ст. 1115 ГК, наследство открывается в том территориальном месте, где в последнее время проживал умерший.

Законом определено, что местом открытия наследства является тот адрес, по которому умерший проживал на время смерти.

Могут возникнуть обстоятельства, при которых место проживания определить невозможно или же наследники вступают в спор, относительно его определения. В указанном случае, разрешить возникшее недоразумение может суд. В качестве доказательной базы могут быть использованы свидетельские показания или имеющаяся документация.

Обязательным условием определения последнего места проживания усопшего, является признак постоянного проживания в конкретном жилье.

Юридическое значение открытия наследства

Наследники могут столкнуться и с такой ситуацией, которая выражается в невозможности определения адреса проживания, к примеру, если он находится в ином государстве. В таком случае, открытие происходит по принципам фактического расположения имущества.

Статья 1115 ГК имеет прямое указание на то, что в случае расположения имущества, вошедшего в наследственную массу, в различных муниципальных образованиях, у наследников возникает право обращения к тому нотариусу, на территории обслуживания которого имеется недвижимость усопшего. При выявлении нескольких недвижимых объектов, место открытия определяется исходя из его стоимости. Преимущество, в указанном случае, необходимо отдавать более дорогостоящей недвижимости.

Если усопший не владел при жизни недвижимостью, открытие произойдет в том месте, где размещена наиболее ценная имущественная доля.В каждой из ситуаций наследнику будет необходимо подавать заявление о месте открытия наследства.

Наследование заграничного имущества осуществляется на основании местного закона, это означает, что налоговые обязательства будут возложены на наследников в соответствии с зарубежным законодательством.

Осуществление указанной процедуры является единственным законным способом оформления перехода прав умершего на лиц, признанных его наследниками.

Выполнить все необходимые шаги, связанные с принятием положенного после смерти наследодателя имущества, можно путем обращения к нотариусу. Данное должностное лицо уполномочено на ведение наследственных дел, итогом которых становится выдача свидетельств о праве наследования.

Обращаться стоит к тому нотариусу, в обслуживании которого находится территория, в пределах которой проживал усопший, а при невозможности установления такого места – по территориальной принадлежности имущества, оставшегося от умершего.

К сожалению, не всегда удается легко и быстро определить место, где открылось наследство. Как быть в ситуации, если к моменту смерти наследодателя никто ничего не знает о том, где он жил? Если он нигде не был зарегистрирован? Или если он проживал за границей?

При таких обстоятельствах используется принцип его установления по месту нахождения всего наследуемого имущества или той его части, которая имеет наибольшую стоимость.

К примеру, наследодатель имел в собственности два объекта недвижимости: дом стоимостью 3 млн. рублей и квартиру в другом городе, оцененную в 1,4 млн. рублей. Дело о наследстве будет заведено по месту расположения дома, так как его стоимость выше стоимости квартиры.

Такие правила применяются не только к недвижимости. По такому же принципу можно узнать место открытия любого наследства: транспорта или иного движимого имущества. И там открыть наследственное дело. Оценка имущества производится независимыми профессиональными оценщиками или государственными структурами.

Наследство открывается только после смерти лица или признания его умершим судом (т.е. необходимо установить факт смерти в медицинском учреждении, затем получить свидетельство о смерти либо обратиться в суд для объявления лица умершим при наличии на то законных оснований).

Для надлежащего осуществления своих наследственных прав необходимо верно установить место открытия наследства. В зависимости от конкретной ситуации им может быть последнее место жительства наследодателя или место нахождения его имущества (в том числе и на территории иностранного государства).

Место открытия наследства играют важнейшую роль в реализации прав участников наследственных правоотношений. Его правильное установление гарантирует реализацию прав как наследодателя (т.к.

будет правильно исполнена его воля в отношении его имущества), так и наследников, к которым перейдут права в отношении имущества наследодателя в надлежащем порядке.

Нормы ст. 1115 ГК РФ гласят, что наследство открывается по последнему месту жительства наследодателя . Место жительства гражданина определяется местом, где он жил постоянно или большую часть времени.

В качестве места жительства могут выступать:

Время и место открытия наследства, как оно открывается и кто определяет факт установления

Правильное определение места и времени открытия наследства — первоначальный этап в процедуре вступления в наследственные права. С момента открытия начинают течь установленные для принятия наследства сроки. На эту дату определяется круг наследников и объём имущества умершего. По месту открытия ведутся все предусмотренные действия по принятию наследства, включая рассмотрение споров.

Наследство открывается в тот момент, когда имущество умершего переходит в статус наследственной массы, а у наследников появляется право претендовать на него. Это время определено однозначно — момент смерти наследодателя.

Однако дата фиксации такого момента в документах зависит от ряда обстоятельств. С биологической точки зрения смертью является прекращение деятельности мозга, что должно быть подтверждено с медицинских позиций. В общем случае день смерти отражается в медицинском заключении.

Документ оформляется медорганизациями любых форм и частнопрактикующими врачами, констатировавшими наступление смерти, и заполняется на особом бланке.

Медзаключение выступает первичным документом и служит основанием для последующего оформления свидетельства о смерти в органах ЗАГСа, которое потребуется для представления нотариусу.

3 761 просмотров

В случае гибели собственника его имущество передается наследникам. Гражданин может самостоятельно определить состав получателей, или имущество будет передано его родственникам.

Особое значение при вступлении в наследство имеет порядок исчисления сроков. Точной отсчета является дата открытия наследства. С этого момента появляется возможность претендовать на имущество покойного.

Рассмотрим, что считается датой открытия и где находится место открытия наследства.

Под открытием наследства понимается возникновение у наследников возможности заявить о своих правах на получение имущества покойного гражданина.

Юридически значимыми моментами являются:

  • дата открытия наследства;
  • место открытия наследства.

Основанием для открытия наследства является смерть физического лица (ст.1113 ГК РФ).

Наследнику предстоит пройти несколько этапов во время оформления наследуемого имущества.

Первым из них будет открытие наследства, которое может осуществляться двумя способами:

  • в нотариальной конторе;
  • через суд.

Стандартно открытие дела о наследстве происходит при обращении наследника в нотариальную контору по последнему месту жительства наследодателя или нахождению наиболее ценного имущества. Необходимо проявлять осторожность, ведь на наследство могут претендовать сразу несколько близких людей умершего.

Важно! В настоящее время законодательство предусматривает, что вести дело о наследстве может только один специалист. Множество дел по одному наследственному разбирательству заводить также не допускается.

Открытие наследства через нотариальную контору возможно независимо от того, оставил ли умерший завещание или нет. Для начала процедуры потенциальный наследник должен будет предъявить стандартный комплект документов. Конкретный список бумаг можно уточнить у любого нотариуса.

Если был пропущен срок вступления в права наследства или нарушены права кого-то из потенциальных наследников, то они могут обратиться в суд. В этом случае, рассмотрев все обстоятельства дела и приложенные документы, судья имеет право принять решение об открытии наследства или восстановлении срока вступления в права наследства.

После того, как все документы будут проверены нотариусам, он заводит наследственное дело. Заявителю при этом сообщается дата вступления в права наследства и список недостающих документов, например, на право собственности покойного на имущество.

В отдельных случаях дата вступления в права наследства может изменяться, например, при появлении заявлений от других потенциальных наследников, установлении факта, что имеются еще не рожденные дети покойного, зачатые им.

Время и место открытия наследства

Потенциальному наследнику, который обращается в нотариальную контору или суд для открытия наследственного дела необходимо подготовить и собрать пакет документов. Обычно он достаточно стандартен и зависит от наличия или отсутствия завещания.

Сравним в следующей таблице пакеты документов для открытия завещания при наличии и отсутствии завещания.

Документ Необходимость при наличии завещания Необходимость при отсутствии завещания
Паспорт заявителя Да
Заявление от потенциального наследника
Свидетельство о смерти
Листок снятия с регистрации покойного по последнему месту жительства
Завещание Да, с отметкой о действительности Нет
Документы, подтверждающие родственные связи Нет Да (свидетельство о рождении, браке и т.д.)

С момента открытия наследства до вступления в права наследства обычно проходит полгода. Хотя, этот срок при определенных обстоятельствах, например, при наличии зачатого, но еще не родившегося ребенка покойного может быть изменен. За это время нотариус соберет все заявления от потенциальных наследников и примет решение о разделении долей.

Если все наследники смогли договориться между собой, то остается только собрать все необходимые документы, список которых озвучил нотариус. Например, на недвижимое имущество потребуется подтверждать права собственности умершего человека документально, аналогичная ситуация и с автотранспортом.

Лучше не откладывать в долгий ящик сбор необходимых документов, так как без полного комплекта бумаг нотариус не сможет выдать свидетельство о праве на наследство, а соответственно стать полноправным собственником ценностей также не выйдет.

Иногда родственники покойного специально не информируют других потенциальных наследников о его смерти с целью увеличения собственных долей в имуществе. Необходимо понимать, что в этом случае имеется возможность восстановить срок вступления в права наследства через суд.

Обращаться в судебные инстанции придется также, если кто-то из наследников не согласен с решением нотариуса и выделенной ему долей в имуществе наследодателя.

ГК РФ также определяет все предметы и права, которые могут входить в состав наследства, при этом все вещи должны были принадлежать наследодателю на тот день, когда был сформирован последовательный документ. Также сюда относят вещи, которые принадлежали умершему на основе права собственности или другого документа, подтверждающего вещное право лица на владение или совладение этим предметом (в эту категорию предметов также относят недвижимость и земельные участки, которые могут одновременно принадлежать нескольким лицам).

Замечание 1

Частью наследства также считаются пожизненные наследуемые владения умершего и все его акции, если человек был участником определенного акционерного общества, ООО и других.

Однако не все права и обязанности можно приписать к составу наследства. Примером таких прав являются те, которые напрямую связывают личность наследодателя – возможность получать или уплачивать алименты, возмещать понесенный вред, который человек причинил жизни или здоровью другого гражданина. Также существует универсальный перечень прав и обязательств, которые не могут быть внесены в состав наследства согласно указу законодательства. Сюда же нельзя включить права, не относящиеся к имуществу и другие блага, не являющиеся материальными.

Чтобы права и обязанности гражданина могли быть унаследованы другим лицом, необходимо создать определенное основание на базе сложного фактического состава – все эти принципы уже предусмотрены нормами права о наследовании. Чтобы наследовать определенную вещь или право, нужно предъявить доказательство смерти наследодателя (принимается документ, где человек объявляется умершим), а также право наследника на получение этого наследства. Если процедура получения наследства основывается на завещании, то к юридическому составу, помимо двух вышеуказанных документов нужно также прикрепить завещание – в данном случае сделка будет рассматриваться как односторонняя.

В российском наследственном законодательстве предусмотрено два правовых основания для того, чтобы получить наследство: в первом случае весь процесс регулируется согласно закону, в другом все решается на основе завещания (ст. 1111 ГК РФ). Однако же рассмотрение дела касаемо наследования может регулироваться законодательством даже в случаях наличия завещания. К примеру, наследники были лишены наследства законным путем, при этом сам наследодатель не вписал в завещании других законных наследников или других лиц, которые имеют право получить наследуемые вещи. После этого все имущество будет считаться выморочным – в обязательном порядке производится передача наследства в собственность РФ до момента законного рассмотрения дела.

Определение 1

Предпосылки открытия наследства – ситуация, которая приводит к возникновению наследственных правоотношений касаемо получения наследства (смерть наследодателя или предоставление документа, в котором человек является умершим).

Факт открытия наследства прямо связан с другими юридическими обстоятельствами, являющимися очень важными для наследников. Именно после открытия наследства определяется круг правовых наследников или лиц, которые, согласно завещанию, получили право на наследование той или определенной его части (согласно ст. 1156 ГК РФ это называется наследственной трансмиссией). В тот же момент наследственное имущество разделяется на объемы, которые указаны в документе, а также решаются все нотариальные действия, связанные с процессом принятия наследства либо же отказом от своей доли.

Общие положения о наследовании

Местом для открытия дела о посягательстве на наследство по законодательству считается пункт, где наследодатель проживал в последнее время перед смертью, при этом он должен был иметь определенное имущество в пределах Российской Федерации. Если же нет точной информации, проживал ли человек где-то за пределами страны, то в таких случаях место открытия назначается относительно пункта нахождения наследуемого имущества. Случаются ситуации, когда такое имущество территориально разделено по всей России, поэтому в таком случае место определяется на основе самой ценной части всего наследия в плане недвижимости; если такого имущества нет, тогда на оценку берется движимое имущество и определяется его наиболее ценная часть. За основную оценочную единицу измерения берется рыночная стоимость продукта; если в этих случаях возникают спорные ситуации, проблему можно решить либо через суд либо с помощью специальной экспертизы, которую должны провести независимые эксперты.

Если же человек, проживающий в данном месте открытия наследства, не достиг 14 лет, либо же он находился под опекой по ряду причин, тогда место назначается по адресу проживания его официальных попечителей – это могут быть родители, опекуны, родственники и т.д.

Замечание 2

Стоит учитывать разницу между понятием места жительства и места пребывания. В первом случае это должна быть квартира или жилой дом в месте, где можно получить прописку. Другая же ситуация касается гостиниц, санаториев или пансионатов, т.е. мест, где человек находится определенное количество времени с какой-то целью без возможности остаться на постоянной основе.

Все лица, которые являются наследниками, должны в обязательном порядке подтвердить место открытия наследства. Для этого им необходим один из нижеперечисленных документов:

  • справка, предоставленная жилищными органами в местах регистрации наследодателя (прописка места жительства);
  • подтверждение от местной администрации или с рабочего места о месте жительства наследодателя;
  • справка о подтвержденном месте жительства наследодателям от райвоенкомата;
  • актовая запись о смерти наследодателя или ее копия должны заверять универсальную графу с указанным местом постоянного проживания умершего. Ее заполнением занимаются работники ЗАГСа, а информация поступает из паспорта о регистрации умершего.

Если же информации о месте жительства в вышеперечисленных документах нет, тогда пункт назначается на основе локализации имущества. Не всегда получается предоставить все нужные документы, поэтому главным фактором будет решение суда касаемо законного места открытия наследства на основное имущество (на момент принятия решения о наследовании закон уже должен иметь силу). Важно уделить должное время определению наследственного места, так как от этого зависит реализация права человека на унаследование своей части имущества на основе перехода этой вещи. Это играет большую роль именно потому, что все заявки касаемо регистрации наследодателя принимаются нотариусом при предоставленных документах с правильно указанным местом открытия наследства. Также на основе этих данных поступают отказы от доли наследства, претензии от кредиторов или различные детали касаемо охраны самого участка.

В статье 61 Основ законодательства РФ о нотариате указывается, что при получении нотариусом сообщения об открытии наследства, ему необходимо известить тех наследников, о месте жительства которых ему уже известно, однако чаще всего такой информации у выполняющего лица нет. Поэтому нотариус поступает следующим образом: он запрашивает непосредственно у наследников заявление о принятии наследства. При желании наследник может в данном заявлении уточнить контактные данные всех других лиц, которые имеют право на свою часть имущества о которым ему известно, однако это не обязательно и ни в коем случае не является противоправным действием. Та же самая ситуация работает и в отношении нотариуса – он не несет никакой ответственности за то, что не все наследники приняли свою долю наследства из-за определенного ряда причин.

Классическим правилом для определения места открытия определяется, что наследство открывается там, где проживал перед смертью владелец собственности. Причем имеют место два важных момента:

  • собственник должен был проживать постоянно;
  • место жительства должно совпадать с местом регистрации (постоянной).

Однако достаточно часто реальность не соответствует прописанному в нормативных актах стандарту. Человек может умереть, находясь на лечении или в командировке, в отпуске или временно проживая далеко от места регистрации.

В данном случае все достаточно просто: место открытия наследства определяется по «штампу» с адресом регистрации.

Ну а если в силу каких-либо обстоятельств у человека не была оформлена регистрация? Есть два варианта решения проблемы.

Первый — выясняется адрес собственности, принадлежавшей умершему. Он и будет местом открытия наследства. Если же собственность находится по разным адресам, действия такие:

  • Все имущество оценивается (по рыночным стандартам).
  • Устанавливается наиболее ценная его часть.
  • В том месте, где она находится, открывается наследство.

Второй — родственники пишут заявление о подтверждении последнего места жительства наследодателя в суд. В суд, соответственно, представляются фактические или документальные доказательства того, что он проживал именно по этого адресу, причем длительный период (постоянно), а не пребывал там временно. И уже судебное решение будет основанием для установления места открытия наследства.

Еще несколько лет назад этот вопрос регулировала четкая императивная норма, гласившая, что родственники должны подавать заявление и материалы, касающиеся оформления прав на наследуемую собственность, только по месту открытия наследства. То есть им нужно было обращаться к нотариусу, который ведет данный дом, улицу или район. Сегодня в отдельных городах (например, в Москве, Санкт-Петербурге) введены программы под названием «Наследство без границ». Их положения гласят, что родственники умершего обладают правом подачи документов любому нотариусу, на свой выбор.

И если раньше все, что связано с наследством, были исключительной прерогативой государственных отделений, то сейчас (правда, в особых случаях) можно обратиться по данному вопросу и к частному специалисту. Таким образом, родственники умершего определяют сами, к какому нотариусу обратиться с вопросом открытия наследства. Да и само такое обращение, как и выбор нотариуса — это исключительное право, но никак не обязанность родственников умершего, то есть каждый из них решает сам, воспользоваться этим правом или нет.

Нередкими являются ситуации, когда законные наследники не владеют информацией относительно того, где найти нотариуса, который должен заняться ведением конкретного наследственного дела (статья 1115 ГК РФ).

При возникновении таких обстоятельств возможным вариантом будет указать адрес требуемого нотариуса двумя способами:

  • Обратиться за помощью в любую нотариальную контору города, где нотариус сможет подсказать к кому следует обращаться, исходя из сведений о наследодателе.
  • Обратиться за помощью в Нотариальную палату населённого пункта. Эта инстанция, которая занимает главную роль относительно всех практикующих нотариусов, которые осуществляют свою деятельность в границах данной территории. Там смогут сказать, кто является нотариусом, который обязан заниматься конкретным наследственным делом.

Среди полномочий, которыми наделён нотариус, следует отметить следующие:

  • Принятие заявлений относительно принятия или отказа от наследства.
  • Принятие претензий от кредиторов наследодателя.
  • Принятие мер относительно охраны наследственного имущества и т.д.

Таким образом, определившись с нотариусом, в полномочия которого входит ведение конкретно вашего наследственного дела, требуется написать и подать заявление, считающегося основанием для вступления в наследство.

Открытие наследства следует считать особенным правовым состоянием, наступление которого «запускает» процедуру оформления прав наследования. Без открытия наследства, ни один из наследников не может получить полагаемых ему имущественных прав. Исходя из положения ст. 1153 ГК, открытие наследства предполагает визит наследника к нотариусу и прохождение пошаговой процедуры.

Согласно ст. 1153 ГК, открыть наследство может лишь тот нотариус, офис которого находится по месту открытия наследства, т.е. в округе по последнему месту проживания наследодателя. Наследственное дело в отношении одного наследодателя может вестись исключительно одним нотариусом, что следует учитывать при наличии нескольких наследников.

Таким образом, всем наследникам необходимо обращаться к одному нотариусу по месту открытия наследства . При этом им необходимо будет пройти пошаговую процедуру, каждый этап которой целесообразно рассмотреть по отдельности.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]