Недвижимость по завещанию в браке

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Недвижимость по завещанию в браке». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Если в ходе проживания в завещанной квартире и активного ее использования супругами были сделаны значительные улучшения, то второй супруг вправе претендовать на долю указанной квартиры при разводе.

В числе улучшений могут быть:

  1. Перепланировка.
  2. Капитальный ремонт с заменой коммуникаций, окон, дверей.
  3. Установка встраиваемой мебели, являющейся неотделимым улучшением квартиры.
  4. Личное участие в улучшении (например, когда муж по профессии строитель и лично производил все строительные работы в квартире жены).

Как делится квартира по завещанию при разводе

Доказательствами участия в улучшении квартиры могу быть:

  1. Чеки на покупку строительных материалов, сантехники, встраиваемой мебели.
  2. Договор на оказание услуг, подряда.
  3. Оплата работ строительно-ремонтных организаций.
  4. Свидетельские показания о личном участии супруга в улучшении недвижимости.
  5. Документы, подтверждающие квалификацию супруга, если им лично проводились все ремонтные работы.

Вложение совместных средств не подразумевает обязательную занятость второго супруга и получение им дохода. Жена вполне может находиться в декретном отпуске в период улучшения квартиры, но по правилам СК РФ все вложения в жилье будут считаться сделанными за совместные средства.

Если только муж не сможет доказать обратное в суде, подтвердив, что в улучшение были вложены его личные деньги.

Если же предметом спора выступают личные средства второго супруга, которые были вложены в улучшение жилья, то в качестве доказательств того, что они не являются совместно нажитым имуществом, могут быть использованы:

  1. Справки и выписки по счету, подтверждающие, к примеру, поступление средств до даты заключения брака.
  2. Свидетельские показания родственников, передавших указанные денежные средства в дар.

При наличии обоюдного согласия супруги могут в письменном соглашении определить дальнейшую судьбу квартиры, которую первый супруг унаследовал на основании завещания.

Закон не устанавливает каких-либо ограничений или препятствий к добровольному разделу имущества, за исключением строгого контроля за соблюдением прав несовершеннолетних.

При добровольном разделе квартиры нельзя лишить единственной жилой площади малолетнего ребенка или же ухудшить условия его проживания по сравнению с теми, в которых он проживал до развода супругов.

В случае если факт нарушения прав ребенка будет выявлен, органы опеки и попечительства не дадут своего согласия на проведение сделки (если в спорной квартире имеется оформленная доля ребенка) или же оспорят уже проведенную сделку через суд.

Как может быть решена судьба завещанной квартиры при добровольном разделе?

№ п/п Ситуации, когда квартира может быть признана совместной
1 Квартира может быть признана совместно нажитым имуществом и разделена по долям
2 Квартира может быть зачтена при разделе другого имущества и передана в его счет другому супругу
3 Квартира может быть передана другому супругу в обмен на иное имущество, безвозмездно или же за денежную компенсацию

Делится ли при разводе наследство, полученное в браке

По общему правилу Семейного кодекса имущество, которое супруги приобрели в браке, считается их совместной собственностью. Законный режим может быть изменен брачным договором, если такой был составлен партнерами перед свадьбой или позднее, в период брака. В состав такого имущества включаются:

  • денежные доходы мужа и жены: заработная плата, пенсии, пособия, доходы от предпринимательской, интеллектуальной деятельности;
  • недвижимость, вещи, предметы, ценные бумаги, купленные во время совместного проживания;
  • любое другое имущество: доли в уставном капитале ООО, паи в кооперативы, вклады в банке.

Помимо того, что переживший супруг, имеет возможность выделить после смерти другого свою половину, он также входит в круг наследников первой очереди. При наследовании совместно нажитого имущества по закону его доля определяется наравне с другими наследниками. К первоочередным правопреемникам также относятся дети, родители, супруги умершего наследодателя.

Если умерший составил при жизни завещание, то наследство распределяется в соответствии с его распоряжением. Когда в документе указана не вся собственность, принадлежащая супругу, а только ее часть, переживший партнер получает право наследования одновременно по трем основаниям:

  1. он может выделить свою супружескую долю, или 1/2 имущества, нажитого в браке;
  2. получить часть, причитающуюся ему по завещанию;
  3. участвовать в распределении незавещанной собственности на равных с другими наследниками основаниях.

Чтобы выделить свою половину семейной собственности, переживший супруг должен обратиться к нотариусу по месту открытия наследства. Как правило, это район (город), где наследодатель проживал перед смертью. Реже, когда он не имел постоянной прописки, дело открывается по месту нахождения его недвижимости, например, квартиры.

По заявлению нотариус производит раздел собственности и выдает свидетельство о праве на супружескую половину (часть) наследства. Одновременно он сообщает об этом наследникам, которые обратились с заявлением о принятии наследства. Поскольку документ выдается только на совместно нажитое имущество, обратившийся к нотариусу супруг должен представить документы, свидетельствующие о приобретении собственности в период брака.

Если речь идет о недвижимости (дома, земля, жилые помещения), нотариус в течение одного дня после выдачи свидетельства направляет в органы Росреестра заявление о государственной регистрации права на имущество и о внесении изменений в ЕГРН. Выписка из Реестра поступает в нотариальную контору, нотариус заверяет ее и вручает собственнику.

Кроме выделения супружеской доли, переживший партнер может использовать и другие способы увеличить свою долю при наследовании имущества умершего супруга. Это особенно важно, когда речь идет о квартире. Существует минимум два основания, которые можно использовать, чтобы оставить за собой жилое помещение полностью, а не делить долю в праве с другими наследниками:

  • если квартиру невозможно разделить в натуре (неделимая вещь) и переживший супруг имел долю в собственности на нее;
  • если муж и жена проживали вместе в жилом помещении на день смерти одного из них, и второй не имеет другого жилья.

В перечисленных случаях брачный партнер может заявить нотариусу о желании использовать свое преимущественное право наследования и получить квартиру полностью в счет своей доли наследства. Если ее стоимость превышает положенную ему часть, он должен выплатить другим претендентам денежную компенсацию.

Кроме того, допускается составление нотариального соглашения о разделе наследства по соглашению. Наследникам неудобно иметь доли в праве собственности на разные виды имущества, например, дом, гараж, квартиру земельный участок. По взаимному согласию они вправе разделить наследственное имущество как им удобно, в том числе, не соблюдая положенные по закону доли. При регистрации имущества на свое имя в Росреестре они должны предъявить свидетельство о праве на наследство и соглашение о его разделе.

Делится ли наследство при разводе

Умерший родственник в наследство может оставить любую собственность. Если получатель состоит в браке, то имущество закрепляется только за ним. При разводе оно не делится. Но существует ряд нюансов, которые влияют на процесс.

Не важно, что за собственность была оставлена:

  • недвижимость;
  • автомобиль;
  • долги;
  • деньги и пр.

Только в особых случаях законы РФ позволяют поделить наследство, полученное в браке. Чаще всего процесс дележки при таких обстоятельствах бесполезен. Потребуется доказать свое право на ½ доли.

Если супруги согласовали, урегулировали возникшие разногласия после обращения в судебную инстанцию, но еще до разбирательств и окончательного вердикта, то по закону они могут пойти на мировое соглашение.

Оно составляется под взором юридических экспертов с соответствующим заверением, пишется произвольно, отражая главные аспекты поднятого в суде вопроса. В ходе мирового соглашения правопреемник может предложить супругу финансовую компенсацию вместо предъявления прав на перешедшую во владение наследственную собственность.

В соответствие со статьей 1112 ГК РФ наследством признается любая собственность вне зависимости от способа её выражения – материальный или нет. Развод с имущественным спором дело не простое и долгое.

Регулирует этот процесс Семейный кодекс РФ. Всего существует 13 нормативно-правовых актов, относящихся к расторжению брака и последующему делению имущества:

  • 4 глава Семейного кодекса – определяет порядок развода;
  • 7 глава – регулирует порядок раздела собственности супругов;
  • 8 глава – отвечает за имущественный спор.

Необходимо учесть, что имущественное разделение может зависеть от законодательства в области:

  • земельного оборота;
  • квартир, домов, дач, гаражей;
  • кредитов и пр.

Поэтому далеко не всегда процесс раздела регулируется только вышеупомянутыми правовыми актами.

Если имущество было получено в результате наследования, то в редких случаях оно может быть разделено. Согласно пункту 1 статьи 36 СК РФ, собственность, которую получил один из супругов через безвозмездную сделку считается его личным владением.

Но в соответствие со статьей 37 СК РФ при совместных затратах на объект наследования, он может быть признан общей совместной собственностью.

Имущество, которое получил один из супругов по наследству чаще всего не подлежит разделу. Но на сегодняшний день в нормативно-правовых актах имеется достаточно разъяснений при каких условиях может быть поделена собственность.

Также немаловажно какого вида имущество. Предмет спора оказывает большое влияние на процесс раздела. Многое зависит от особенностей получения наследства.

В соответствие со статьей 1118 ГК РФ, каждый человек в праве распорядиться собственностью на случай смерти через завещание.

Но завещатель должен быть полностью дееспособен на момент составления документа. Само завещание – это своеобразная сделка одной стороны, создающая права после оглашения. По завещанию любое имущество, полученное в наследство, останется у того, кто получил наследство.

Наследование совместно нажитого имущества

Супруги могут решить свои проблемы с разделом имущества более спокойным способом. Например, составив перед разводом или сразу после него добровольное соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Данный документ оформляется по их совместному желанию. На тех же основаниях в нем прописывается система раздела, по которой имущество, полученное одним из супругов в наследство, может участвовать в дележе. Это еще одна ситуация, когда наследство делится с супругом, не имеющим прав на данное имущество.
Подобное соглашение не требует обязательного заверения у нотариуса, но для большей гарантии это стоит сделать, поскольку в таком случае документ будет иметь полноценную юридическую силу. Однако, стоит помнить, что в случае, когда законный наследник, получивший имущество умершего по завещанию или по закону, решит отказаться от условий, прописанных в данном соглашении, придется решать вопрос в судебном порядке. И тогда суд с большей вероятностью будет на стороне истца, заявляющего свои права на наследство и желающего вернуть его себе.

Наследством считается все, что было получено в качестве подарка или наследства. Бывает двух видов:

  1. Материальное
  2. Нематериальное.

К материальному относят:

  • деньги в любом виде (счета, вклады, электронные);
  • облигации, акции, ценные бумаги;
  • земельные наделы;
  • любая недвижимость;
  • автомобили;
  • мебель;
  • драгоценные металлы и украшения из них;
  • бытовая техника;
  • домашние питомцы.

Нематериальные:

  • литературное творчество;
  • авторские права;
  • музыка;
  • видео.

Читать статью, о добровольном возмещении материального ущерба. О возмещении судебных расходов в арбитражном процессе. Подробнее тут.

Наследованием в гражданском праве признается переход прав собственности на имущество от умершего лица иным лицам, которые являются наследниками. Вместе с данным правом переходят и обязанности.

Для определения дальнейшей судьбы имущества, полученного по наследству, совершенно не важно, при каких обстоятельствах лицо стало наследником. Осуществить эту процедуру можно:

  1. По завещанию. Это значит, что наследодатель, будучи дееспособным, оформил завещание на одно или нескольких лиц.
  2. По закону. При отсутствии завещания или при невозможности его реализовать в полном объеме (например, если оно нарушает права граждан, установленные законом) наследники вступают в права собственности после смерти наследодателя в порядке очередности.

Если наследник вступил в права, т.е. оформил право собственности на имущество в регистрирующем органе, то с этого момента оно считается его собственностью. Супруг владельца не может претендовать на данное имущество. При этом не важно, получено наследство до брака или в период существования брачных отношений. Такое имущество принадлежит только наследнику и разделу не подлежит.


В любом правиле может быть исключение. Имеется оно и в вопросе раздела между супругами унаследованного имущества. Для понимания необходимо обратиться к ст. 37 СК РФ. Она устанавливает, что подлежит разделу то личное имущество, в которое были вложены средства из общего семейного бюджета или личные накопления, сделанные одним из супругов до брака или после продажи своей собственности в период существования семьи.

Для примера рассмотрим следующую ситуацию. Муж получил в наследство от бабушки двухкомнатную квартиру через год после свадьбы. Молодая семья въехала в нее и прожила в квартире 9 лет. За это время в ней был сделан капитальный ремонт с перепланировкой, стоимость которого составила половину стоимости самой квартиры. Деньги на ремонт муж и жена тратили совместные. Через 10 лет совместной жизни супруги подали на развод. Раздел наследства в ходе процедуры также был произведен. Квартира был признана собственностью бывшего мужа, но жена получила в качестве компенсации сумму, которая покрывала стоимость ремонта, поделенную пополам.

В таких случаях суд не ориентируется на приблизительные расчеты. Во-первых, будут затребованы документы, в которых указывается стоимость объекта на момент вступления в наследство. Проще, если это произошло в период существования семьи. Иначе необходимы подсчеты, которые смогут отобразить, сколько имущество могло стоить на момент вступления в брак. Плюс судья потребует провести независимую экспертизу оценщиком – членом СРО, чтобы иметь представление о стоимости объекта при разводе.

Если разница между первоначальной и последней стоимостью будет существенной, то второму супругу могут выделить долю в наследуемой квартире при разделе имущества.

Теперь разберем, какое же наследство при разводе не делится в 2021 году ни при каких обстоятельствах. Имущество, которое не будет разделено, включает в себя три категории:

  • долги наследодателя, которые перешли к наследнику вместе с правами собственности. Конечно, вряд ли найдутся желающие, которые в добровольном порядке будут претендовать на часть долговых обязательств. Но также не получится и вручить их в качестве нагрузки при разделе в суде унаследованного имущества. Т.е. квартиру, полученную в наследство от папы, поделить можно, а его кредит будет выплачивать лишь наследник;
  • авторские права. Редкость, но и она встречается. Получивший в наследство их может не опасаться, что таковые будут поделены;
  • любое наследство, полученное одним из супругов, в которое не вкладывались средства из семейного бюджета;
  • денежные вклады и накопления, перешедшие к наследнику, также не могут быть разделены.

Решение вопроса о разделе унаследованного имущества чаще всего происходит через суд. Если обратиться к судебной практике за последние несколько лет, то становится очевидным, что такая собственность разделу подвергается очень редко. Только при наличии серьезных документальных доказательств того факта, что в имущество были вложены общие средства.

Нужны чеки, банковские выписки со счетов и т.п. Иначе судьи принимают решение о передаче имущества стороне, которая является наследником. Бремя сбора доказательств будет всецело лежать на истце.

Совместно нажитая собственность принадлежит супругам в равных долях. К ней не относится личное имущества каждого их них, которое включает в себя вещи, приобретенные до брака, полученные в дар или по наследству. Этот порядок может быть изменен условиями брачного договора.

Хотя наследуемое имущество не является общим имуществом супругов, суд может признать совместной личную собственность, которая была существенно улучшена за счет семейного бюджета или вложений второго супруга.

Перед тем, как начать разговор о том, как наследство делить при разводе и возможно ли это, необходимо понять, что юристы понимают под словом «наследство». Для этого обратимся к Гражданскому кодексу России.

Под наследственной массой либо, иными словами, наследством, как определяет статья 1112, понимаются любые вещи, имеющие как материальное, так и нематериальное выражение.

Для наглядности примеры материальных и нематериальных активов сведены в одну таблицу

Тип актива Примеры
Материальные Денежные средства (как наличные, так и безналичные); ценные бумаги; животные; недвижимость и земельные участки; движимое имущество (например, автомобили); предметы роскоши.
Нематериальные Включает в себя такие интеллектуальные права, как авторское право на художественные произведения, предметы искусства, музыкальные произведения; патенты на изобретения либо промышленные образцы; права на коммерческие обозначения или товарные знаки.

Считается ли совместно нажитым имущество, наследство которого было оформлено по закону? Может ли супруг, желающий развестись, иметь права в отношении активов, приобретённых другим участником семейных отношений в качестве наследства?

И вновь законодательство категорически отрицает любые притязания супруга, не являющегося наследником, на вещи и ценности, полученные в порядке наследования другим супругом, поскольку считается, что супруги их совместно не нажили.

Тем не менее, в семейном законодательстве есть юридически тонкий момент, который позволяет обойти наложенные ограничения. В статье 37 Семейного кодекса РФ прописано исключение, подлежащее исполнению даже в случае унаследованного имущества, которое относится к личной собственности мужа либо жены.

Как делится наследство при разводе между супругами

Помимо исключения, предусмотренного статьёй 37 Семейного кодекса РФ и рассмотренного выше, можно поделить имущество, унаследованное одним из участников семейных отношений, если перед судебным процессом по разделу активов либо непосредственно во время него супруги договорятся друг с другом и подпишут добровольное соглашение, по условиям которого поделят имущество, приобретённое в брачном союзе.

Если супруг-наследник согласится, то он может включить в состав имущественной массы, подлежащей разделу, активы, которые он получил по наследству. Поскольку характер договора является добровольным, то поделить вещи супруги могут так, как посчитают необходимым или, как вариант, могут договориться о выплате денежных средств одним супругом на банковский счёт другого супруга вместо передачи доли имущества в натуре. Таким образом, по закону возможен раздел активов, при котором вещи, унаследованные, например, женой, могут перейти в собственность мужа.

Для придания соглашению юридической силы, достаточно будет составить его в письменной форме. Если вы не уверены в бывшем супруге и думаете, что он может оспорить договорённость между вами, потребуйте нотариального заверения документа.

При этом учитывайте особенности российской судебной практики. Суды очень редко не удовлетворяют требования бывших супругов-наследников, желающих отказаться от ранее достигнутого соглашения, и, как правило, возвращают им унаследованное имущество. Из этого можно сделать следующий вывод: если вы не являетесь наследником, то прибегайте к подписанию добровольного соглашения только тогда, когда абсолютно уверены в добросовестности вашего бывшего супруга. В противном случае существует очень высокий риск потерять через суд часть вашей собственности.

Заключая брак, молодые супруги не подозревают, какие препятствия готовит им судьба, поэтому со временем некоторые семьи распадаются. За время супружеских отношений они успели приобрести имущество, которое по закону признается совместно нажитым и должно быть разделено.

Однако некоторая собственность считается личной, поэтому разделу не подлежит. Это касается не только предметов быта, приобретенных до брака, оставленных в наследство или подаренных непосредственно в период совместного проживания, но и недвижимого и движимого имущества, которое чаще всего является предметом спора.

Когда дело между супругами доходит до развода и раздела имущества, необходимо четко понимать, на что каждый из них сможет претендовать, если они не смогут договориться. К личной собственности, которая не подлежит разделу (ст. 36 СК), относятся:

  • дом, квартира, транспортные средства и любое другое имущество, приобретенное супругом до заключения брачного союза;
  • если у супруга были денежные сбережения до брака, и он за их счет приобрел движимое или недвижимое имущество после официальной регистрации отношений, эта собственность является личной;
  • недвижимость, переданная по дарственной, или унаследованное имущество;
  • собственность, полученная в результате заключения безвозмездных сделок (приватизация, клад и т.д.).

Случаи, когда наследниками имущества становятся одновременно оба супруга – очень редки. Гораздо чаще происходит так, что имущество наследует только один из супругов. В таком случае второй супруг не может претендовать на раздел. Или все-таки может?

В некоторых случаях – может.

Например, если наследственное имущество, принадлежащее одному из супругов, было значительно улучшено благодаря вложению денежных средств, времени, труда со стороны второго супруга.

Только суд может принимать решение о переводе наследственного имущества из категории личной собственности одного супруга в категорию совместной супружеской собственности. На основании этого судебного решения возможен раздел имущества между супругами-совладельцами.

Как уже говорилось, основанием для этого служит улучшение и повышение стоимости наследственного имущества благодаря усилиям и денежным средствам второго супруга.

Правда, суд не поверит голословным заявлениям. К исковому заявлению потребуется приложить доказательства:

  • Оценка первоначальной стоимости наследственного имущества;
  • Документы, подтверждающие выполнение действий, направленных на улучшение имущества (фотографии, свидетельские показания, чеки, квитанции, договора);
  • Оценка стоимости имущества после улучшений;
  • Расчет разницы между первоначальной стоимостью наследственного имущества и его стоимостью после улучшения (с учетом денежных вложений, затрат времени, приложенных усилий, износа, актуальной рыночной ситуации).

Насколько реально это осуществить? Как много мужей или жен создают фотоколлажи в стиле «до и после», сохраняют квитанции на покупку стройматериалов и заключают письменные договоры со строительными бригадами? Большинство улучшений не фиксируются документально, а значит, не могут быть доказаны в суде. Неужели это значит, что поделить наследство в законном порядке не получится?

Хотя в законе все предусмотрено очень подробно и точно, это не значит, что супруги не имеют права на «шаг -вправо-шаг-влево». Муж и жена вполне могут сами решить – делить им наследство или не делить. Делается это путем составления брачного договора или соглашения о разделе имущества при разводе.

Рассмотрим эти документы подробнее.

Еще задолго до свадьбы или уже в разгар семейной жизни муж и жена могут заключить брачный договор. В этом документе они вправе определить, какое имущество будет личной, а какое – совместной собственностью.

Например, брачный договор может содержать условие, согласно которому имущество, унаследованное одним из супругов (не только на данный момент, но и в будущем!), является не личным, а общим. Значит, в случае чего – делится поровну.

Этот документ тоже может быть составлен супругами во время брака, а также после развода.

Вопреки распространенному мнению, все разводящиеся люди исполнены ненависти, зависти, мелочной меркантильности. Некоторые способны поделить имущество, сохранив взаимоуважение и избежав скандалов. Такие люди составляют соглашение о разделе имущества.

В этом документе супруги могут определить, как будет разделено совместное и личное имущество, в том числе, унаследованное одним из них. Единственное отличие соглашения от брачного договора – делить можно только имеющееся имущество, не предсказывая вероятность получения наследства в будущем.

Читайте другие наши статьи на эту тему:

Раздел наследства таит в себе множество противоречий. Судебная практика знает немало случаев, когда супругу удавалось доказать, что наследство второго супруга должно быть поделено на две равные части. Но также известны и обратные примеры — наследство оставалось за одним супругом, а второй не получал ничего. Разобраться во всех тонкостях данного процесса очень сложно. Даже если вы ориентируетесь на законы, не факт, что удастся правильно их истолковать, а затем перенять на реальную жизнь. Запутанные ситуации выбивают из колеи, что ставит людей в тупик.

  • В связи с частыми изменениями в законодательстве информация порой устаревает быстрее, чем мы успеваем ее обновлять на сайте.
  • Все случаи очень индивидуальны и зависят от множества факторов. Базовая информация не гарантирует решение именно Ваших проблем.

В нашем обществе тема недвижимости была и остается болезненной: строить коммерческое жилье дорого, десятилетиями стоять в очереди нуждающихся бессмысленно, если нет льгот или четверых несовершеннолетних детей. Когда уже есть недвижимость и дело доходит до ее раздела — опять больно, потому что делиться не всем приятно. Можно не делить и завещать жилье кому-то одному, но и тут, оказывается, подстерегают неприятности: в законодательстве прописано, когда квартиру могут разделить, даже если она завещана одному лицу. И вот почему:

— Завещание — это способ изменить определенный законом круг наследников. В Гражданском кодексе закреплен принцип свободы завещания. Это значит, что лицо может завещать свое имущество или его часть кому угодно: одному или нескольким лицам, которые входят в круг наследников по закону или не входят в него. Наследниками могут быть не только граждане, но и юридические лица и даже Республика Беларусь, ее административно-территориальные единицы, — рассказала председатель Минской городской нотариальной палаты Елена Метельская.

Супруги могут составить совместное завещание. Зачем это нужно?

В своем завещании наследодатель может указать в качестве наследников любых лиц (одно, несколько), тех, кто назван в законе и нет. Также можно завещать юридическим лицам, Республике Беларусь и ее административно-территориальным единицам.

— Как часто люди завещают свое имущество и недвижимость государству?

— Бывает, но нечасто. При этом не обязательно, что у человека нет наследников по закону. Чаще такие ситуации бывают, когда хотят завещать произведения искусства, библиотеки, когда есть имущество, которое, например, имеет ценность для музея или человек считает, что имущество имеет художественную или историческую ценность. Поскольку закон обязывает нотариусов сохранять сведения о завещании в тайне, говорить о конкретных случаях в практике не смогу, но в общем такое бывало.

Узнать, переходило ли что-то государству по такого рода завещаниям, можно у того органа, который ведет учет такого имущества — Госкомимущества.

— Закон не ограничивает завещателя в том, кому завещать свое имущество. Говорят, обычные люди иногда завещают свои квартиры президенту. Есть разница президенту или физлицу?

У завещания, как и у любой другой сделки, есть нюансы. Например, изменившиеся обстоятельства, о чем говорилось выше.

— Завещание составляется, когда завещатель жив, бодр и весел и планирует еще долго жить. Но проходит какое-то время, и обстоятельства могут меняться. Например, он решает, что какой-то объект недвижимости, в отношении которого составлено завещание, нужно подарить или продать, или передать по договору ренты за уход за собой. Естественно, распорядившись при жизни чем-то (продав квартиру), к моменту открытия наследства (смерти), независимо от того, что квартира указана в завещании, если ее не будет в собственности у наследодателя, то и наследоваться она не будет. То есть наследование — это переход тех прав и обязанностей, которые наследодателю принадлежали ко дню смерти. В завещании может быть указана масса имущества, но если ко дню смерти оно не будет принадлежать наследодателю (все продал и промотал), то не важно, что на него составлено завещание. Такое, к сожалению, тоже бывает. Впрочем, это может сработать и наоборот: если в завещании будет указано «все мое имущество» и за период жизни оно прирастет — все достанется наследнику, но с учетом статьи 1064.

Гражданский кодекс и закон о нотариате говорят об обязанности сохранить тайну завещания. То лицо, которое удостоверяет — нотариус, работник сельисполкома или консульское должностное лицо, — не может никому разглашать даже сам факт того, что завещание составлялось.

— Более того, пока завещатель жив, сведения о завещании могут быть выданы только завещателю. Даже правоохранительным органам и судам такие сведения не могут выдаваться, — рассказала Елена Владимировна и добавила, что круг лиц, которым сведения о завещании выдаются, расширяется только после смерти завещателя, когда этот факт подтверждается документально. — Например, мать составила завещание в пользу одного из своих сыновей. Второй этому крайне не рад и говорит, что будет оспаривать завещание в суде, так как считает, что пожилая мать не отдавала отчет своим действиям, когда его составляла. Однако пока женщина жива, сведения о составленных ею завещаниях сын получить не сможет. Неразглашение дает возможность сохранить волю завещателя в неприкосновенности и не портить отношения в семье. Поровну все делит закон, а завещание составляется для того, чтобы отойти от тех стандартных правил наследования, которые прописаны в законе.

Как правильно составить завещание:

1. Завещание — это односторонняя сделка. Пока человек жив, он может составить завещание в отношении имущества, которое существует как к моменту составления завещания, так и того, которое он может приобрести в будущем.

Часто на практике встречается, когда лица, например, строят еще квартиру, она еще не окончена строительством и не зарегистрирована как объект недвижимости. Но они понимают, что когда-нибудь это случится, и уже могут сейчас завещать эту квартиру своим наследникам.

2. Завещание обязательно составляется в письменной форме и удостоверяется нотариусом.

— Наше законодательство говорит об этом четко, в отличие от законодательства других стран, где завещанием признается и то, что человек назвал завещанием, написал от руки и в стол положил. У нас если такой документ будет найден, он не будет считаться завещанием в том смысле, как говорит наш ГК, и не будет иметь тех последствий.

То есть по ГК РБ завещание — это сделка, которая удостоверяется нотариально. Нотариально — это значит тремя категориями субъектов: нотариусами, должностными лицами местных исполнительных и распорядительных органов — как правило, председателями или управляющими делами сельисполкомов (в тех населенных пунктах, где нет нотариусов). Третья — должностные лица наших загранучреждений за рубежом — к ним граждане, пребывающие за пределами страны, могут обратиться, если хотят составить завещание.

Составленные этим тремя субъектами завещания будут иметь юридические последствия. И наследование в случае, когда откроется наследство, будет осуществляться на основании этого завещания.

Если же завещания не будет (или будет признано судом недействительным, или отменено завещателем), наследование будет осуществляться по закону. Наследники по закону и очередность их призвания к наследованию определены в Гражданском кодексе. Как правило, это родственники разных степеней родства. Первая очередь — супруг, дети, родители.

3. Именно в течение шести месяцев, а не позже нужно обратиться за принятием наследства.

— Частое, как ни странно, заблуждение: все знают о шестимесячном сроке, но думают, что за оформлением нужно обращаться по его истечении. На самом деле именно до истечения этого срока необходимо обратиться к нотариусу, он и дается для того, чтобы выявились все наследники, которые хотят принять наследство после умершего. А вот документ уже выдается после истечения шестимесячного срока.

Кстати, сам нотариус не уведомляет наследников о том, что есть завещание. Если сообщение об этом пришло кому-то из родственников, это значит, что кто-то из наследников уже объявился у нотариуса и заявил о своем праве на наследство. К слову, тот, кто обратился за оформлением наследства, должен уведомить нотариуса о том, что кроме него могут быть еще и другие наследники, особенно те, которые могут претендовать на обязательную долю. Это, напомним, несовершеннолетние или нетрудоспособные дети и нетрудоспособные родители, супруг.

Новости по теме

Обращение к Лукашенко от 640 семей: «Обещанных страховых выплат половина дольщиков не получила»

«Терпимость — тоже пропаганда». В церковных лавках собирают подписи против демонстрации гомосексуализма

В исключительных случаях второй супруг может иметь право на долю в завещанной квартире. Кроме того, никто не мешает супругам договориться о добровольном разделе имущества путем заключения соглашения и определении в нем судьбы спорной квартиры, полученной по завещанию. Аналогичные правила действуют и при разделе подаренной квартиры.

[1]

Относится ли наследство супруга к совместно нажитому имуществу

Итак, согласно общей нормы статьи 34 Семейного кодекса РФ, к совместному имуществу супругов законодатель относит все, что приобретено супругами в период брака.

При этом, в статье 36 Семейного кодекса РФ законодатель определил, что имущество, которое принадлежало супругам (каждому из супругов) до брака, а также то имущество, которое перешло супругам (каждому из супругов) по любой безвозмездной сделке, в том числе по порядке наследования или дарения, является их личной собственностью, а, следовательно, не может делиться между ними.

Как видим, применение к имуществу, приобретённому супругами в период брака, режима совместной собственности супругов ставится в зависимость от возмездности или безвозмездности сделки, на основе которой приобретено имущество супругов в период брака.

Понятия возмездного и безвозмездного договора вы найдете в статье 423 Гражданского кодекса РФ:

  • Возмездность сделки предполагает плату за переданное имущество или иное встречное предоставление
  • Безвозмездная сделка – это та, по которой одна сторона передает другой стороне имущество без получения от нее платы или иного встречного предоставления

Следует знать, что к безвозмездным сделкам относятся:

  • Наследование
  • Дарение
  • Приватизация (договор безвозмездной передачи квартиры (дома) в собственность гражданина)

Касательно приватизации необходимо отметить следующее.

В данном случае следует отличать приватизацию жилья, когда между гражданином и государством в лице районной администрации заключается сделка о безвозмездной передаче жилья гражданину, и приватизацию земельного участка, т.е. оформление в собственность земли, ранее предоставленной в пользование на основании постановления государственного органа или органа местного самоуправления.

Если в первом случае основанием для возникновения собственности является сделка с государством, то во втором случае – это акт государственного органа, на основании которого впоследствии оформляется собственность. Это абсолютно разные основания возникновения собственности.

Если мы вновь обратимся к статье 36 Семейного кодекса РФ, то увидим, что в ней говорится именно о сделках, и это является одним из ключевых моментов: к личному имуществу супруга относится то, что приобретено им в период брака по безвозмездной сделке. Об актах государственных органов и органов местного самоуправления, как основаниях возникновения собственности, в данной статье речи нет.

Расторжение брачных уз, как правило, связано с дележом нажитого. Разведенным людям не хочется терять ранее построенный достаток и комфорт. Поэтому приходится разрешать обычные и не очень имущественные вопросы. И если с нажитым совместно добром все ясно, то как относится к наследственному имуществу? В чью пользу таковое отходит по закону?

Давайте разбираться, делится ли наследство при разводе, что по этому поводу говорит Семейный кодекс (СК) и в каких случаях на полученное в наследство одним партнером может предъявить права второй.

В главе 7 СК разъясняются все вопросы совместного и раздельного имущества мужа и жены. В частности, статья 36 гласит: «1. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из супругов), является его собственностью».

Таким образом, необходимо для начала выяснить, считается ли наследство совместно нажитым имуществом. Ведь в указанном параграфе законодательства ясно сказано, что полученное по наследству является личным, но так бывает не всегда. Судебная практика показывает, что в некоторых ситуациях у второго партнера появляется право на собственность наследника.

Отдельно СК РФ описывает ситуации, при которых значительно изменяется стоимость унаследованного. Ведь имущество может быть улучшено:

  • вложением определенных средств, принадлежащих партнёрам совместно;
  • личным трудом (физическим или интеллектуальным).

Это учел законодатель, разбирая, делится ли, между бывшими партнерами наследство, полученное в браке, при разводе. Дело рассматривается таким образом:

  • полученные персонально (по завещанию, к примеру) предметы считаются личной собственностью;
  • при этом они имеют определенную стоимость;
  • в процессе работы с ними происходят изменения (улучшения);
  • вкладываются в рост стоимости средства, принадлежащие обоим.

Вывод: повышенная ценность должна разделяться. Поэтому в России ее решили включить по закону в перечень общего добра (статья 37).

Например, к юристу пришла женщина со следующим вопросом: «Я развожусь с мужчиной, с которым прожила 25 лет. Совместное проживание невозможно по моральным соображениям. Может ли этот человек претендовать на дом, возведенный на участке, полученном мной от бабушки в период брака?».

  1. Разбирать это дело необходимо с даты оформления собственности.
  2. Она получена за 20 лет до разлада в семействе. В момент получения участка на нем существовало всего одно строение – небольшая времянка.
  3. Если бы так и оставалось, то наследство при разводе осталось бы у собственности, мужчина на него претендовать не смог.
  4. Однако за прошедшие 20 лет произошли серьезные изменения:
    • супруги возвели большой дом;
    • построили сауну;
    • облагородили местность, в том числе посадили и вырастили сад.
  5. Таким образом, как объяснил юрист, владения являются уже совместными.
  6. Для подтверждения этого факта необходимо предоставить документы введения в строй зданий и сооружений.
  7. Кроме того, придется провести оценку улучшения участка. Бывший муж может претендовать только на разницу в цене до и после перемен. Она оказалась значительной. Стоимость участка, по оценке специалиста, увеличилась более чем в 10 раз.
  8. На практике данной паре рекомендуется продать участок с домом и приобрести раздельное жилье.

[2]

Для справки: значительно проще отстоять свою собственность при заключении семейного контракта. Тогда режим отношений переходит в договорной. А при его действии владения делятся на основании пунктов документа.

Юрист разъяснил заявительнице, что необходимо было настаивать на заключении брачного договора, как только она поняла, что муж решил ее бросить. Сделать этого нельзя только после развода.

В статье 36 Семейного Кодекса РФ сказано, что имущество, полученное в качестве наследства, является личным. Как следствие, разделу оно не подлежит. В данном случае не играет роли, было ли оно получено до брака или уже в семейной жизни. Касается это правило любых объектов, в том числе и квартиры. Однако из любого правила есть исключения.

В обычной ситуации – наследство не делится. Наследство, даже полученное в браке, разделу не подлежит. Однако если оно будет признано совместно нажитым, тогда уже муж или жена могут претендовать на половину.

Делится ли наследство при разводе?

Ранее законодательство предусматривало возможность получения наследства по завещанию, лично составленное одним гражданином, либо, при его отсутствии, в порядке очередности в зависимости от степени родства к умершему. Возможность написать распоряжение обоими супругами совместно появилась сравнительно недавно – с 1 июня 2021 года. Порядок и условия совершения такого волеизъявления регламентированы ст. 1118 ГК РФ.
Обязательным условием для составления документа является то, что брачные отношения должны быть оформлены официально. В противном выразить совместную волю о распоряжении своим имуществом в случае смерти не получится.

Самые горячие и психологически сложные тяжбы возникают, когда семье приходится делить имущество скончавшегося родственника. Цель нового закона — свести к минимуму такие конфликты и максимально упростить споры, особенно в случаях с несколькими наследниками.

Представим нередкую для нашего времени ситуацию. Мужчина женился, купил квартиру, завел детей. Через несколько лет семья распалась, наш герой повторно вступил в брак, приобрел еще одну квартиру и снова завел детей. А потом скончался. Вторая жена вынуждена сражаться с наследниками от предыдущего брака, которые, естественно, претендуют на большую долю наследства, а в идеале — на все. В этом случае защитить интересы жены поможет совместное завещание, в котором будет четко прописан порядок наследования.

Введение новеллы о возможности семейной пары оформить свое волеизъявление совместно имеет свои плюсы и минусы.
Так, плюсы такого способа передачи имущества наследникам следующие:

  • отсутствие необходимости составлять два разных документа;
  • упрощение процедуры раздела имущества наследниками;
  • возможность совместным решением определить судьбу своего имущества;

Недостатками данного варианта распоряжения имуществом мужа и жены являются:

  • при принятии наследства пережившим супругом (как правило по изложенным условиям в случае смерти одного из них) остальные наследники, указанные в документе, получают право унаследовать имущество лишь после смерти второго супруга, что зачастую приводит к судебным спорам;
  • сложности распоряжения имуществом пережившим супругом с учетом наличия указанных в завещании прямых наследников данной собственности;
  • предусмотренное законодательством право пережившего супруга оформить последующее распоряжение или отменить имеющееся, что не гарантирует исполнение воли умершего.

При расторжении брака между наследодателями оформленное волеизъявление прекращает свое действие.

Совместное завещание не заменяет личное завещание и брачный договор, но в некотором смысле соединяет и расширяет функции обоих документов.

В нем супруги могут:

  • определить имущественную долю каждого и завещать ее кому угодно;
  • завещать общее имущество кому угодно;
  • разделить имущество на доли и завещать каждую долю кому-либо из наследников;
  • указать, что будет с имуществом после смерти одного из супругов;
  • лишить кого-либо из наследников права на имущество без указания причин.

При этом совместное завещание не влияет на распределение обязательных долей. Если среди наследников есть несовершеннолетние, нетрудоспособные или иждивенцы, они получают свою долю независимо от того, что указали завещатели.

Форма данного вида распоряжения законодательно не установлено, поэтому оно пишется в свободном стиле, но при обязательном включении в него следующих пунктов:

  • наименование документа;
  • основание написания совместного распоряжения;
  • персональная информация о наследодателях;
  • сведения о наследниках, их личные данные;
  • перечень передаваемого по наследству имущества (совместная и индивидуальная собственность супругов указываются отдельными перечнями);
  • условия и порядок наследования и распределения долей;
  • дата и место составления документа.

Как делится имущество, полученное по наследству, между супругами при разводе

  • Составляется обоими супругами. В одиночку написать общее завещание на себя и супруга категорически нельзя.
  • Составляется супругами, состоящими в официальном браке (имеется свидетельство о браке).
  • Обязательно заверяется нотариусом. Закон разрешает привести свидетелей или снимать процесс на видео.
  • Может быть в любое время изменено одним из супругов. В этом случае второй супруг получает от нотариуса уведомление, что в завещание внесены поправки. Что именно изменилось, нотариус не сообщает.
  • Может быть оспорено одним из супругов при жизни или после смерти второго.
  • Может быть оспорено наследниками, если есть законный повод.
  • Вступает в силу после смерти одного из супругов/обоих супругов.
  • Теряет силу после развода или если брак был признан фиктивным до или после смерти одного из супругов.

В случае если после составления совместного завещания супруги примут решение изменить текст документа, то это можно сделать в стандартном порядке – путем обращения обоих супругов к нотариусу.

Изменение условий завещания в одностороннем порядке не предусматривается. В случае если один из супругов обратился к нотариусу для внесения изменений в завещание, то нотариус обязан уведомить о данном факте второго супруга.

Внесение изменений в завещание после смерти одного из супругов также не допускается.

Завещание о совместной собственности, составленное супругами и заверенное нотариально, теряет юридическую силу при официальном расторжении брака.

В вопросах распределения наследства чаще всего возникают спорные моменты так как при разделе собственности всем кажется, что их обделяют. А в случаях с супружескими долями то вообще все сложно. Так как в период брака один другому может подарить дорогие вещи, не относящиеся к личным и в соответствии с законом подлежащие разделу. Но одариваемый считает их личными так, как это подарок и конечно же это правильно, но для того чтобы суд признал это необходимо подтверждение данного факта, например, дарственная. И вот тогда начинаются сложности.

Выделение части положенного имущества может быть осуществлено несколькими способами:
  • посредством заключения соглашения или брачного договора, при наличии подобных бумаг выделение доли будет осуществлено в соответствии с данными указанными в них;
  • в судебном порядке, в таком случае потребуется подать в соответствующую инстанцию исковое заявление. При данном варианте раздела может случиться так, что судом будет принято решение отказать в выделении части, но при наличии на то веских обстоятельств.

В зависимости от ситуации и настроя наследников выбирается путь решения данной проблемы.

Внимание: законом не предусмотрено выделение долей в случае если вопрос касается имущества приобретенного для нужд ребенка, или если вопрос касается финансовых средств необходимых для того чтобы помогать реабилитироваться ребенку с ограниченными возможностями.

Но если между претендентами на имущество нет ни каких разногласий, и они готовы добровольно распределить наследство, то законом (ГК, 241 статьей) предусмотрена такая процедура. Добровольный раздел должен быть закреплен документально, путем составления мирного соглашения и заверения его у нотариуса. Без подобного действия у документа не будет никакой силы.

Бумага составляется в произвольной форме и в ней может быть указана доля, положенная супругу. По факту в тексте указывается то, что родственники готовы разделить имущество без претензии друг к другу и, то каким образом это будет сделано.


Похожие записи:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

Для любых предложений по сайту: [email protected]