Юридического лица по завещанию

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Юридического лица по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Особенности наследование долей в некоторых формах юридических лиц.

1. Акционерные общества

Закон не позволяет устанавливать запрет на переход акций по наследству. Однако согласно п. 5 ст. 7 ФЗ «Об АО» в уставе можно предусмотреть необходимость получения согласия акционеров на отчуждение (в том числе наследование) акций непубличных акционерных обществ. Но при этом данный запрет действует не более 5 лет с момента его установления.
Для ПАО нельзя предусмотреть какие-либо ограничения для передачи акций по наследству.
Таким образом, публичные АО наиболее благоприятная для наследования ОПФ – остальные акционеры не могут ограничить переход акций наследникам.

Однако в наследовании акций кроются подводные камни.
В ЕГРЮЛ содержится информация лишь об учредителях АО. Сведения о держателях акций находятся в реестродержателя АО. Это информация не находится в публичном доступе и наследники могут просто не узнать о том, что у умершего были акции.
Для получения акций наследники должны знать, акционером какого акционерного общества был наследодатель.
Если наследник считает, что наследодатель имел акции какого-либо АО, то он должен сообщить об этом нотариусу. Нотариус сделает запрос соответствующему реестродержателю, для проверки этой информации.

2. Общество с ограниченной ответственностью.
Доли в уставном капитале также как и акции наследуются в общем порядке. Однако в уставе может быть предусмотрено, что наследник может стать участником ООО только с согласия других участников.
В случае, если наследнику отказали в участии в ООО, то согласно п. 2 ст. 23 ФЗ «Об ООО» общество выплачивает ему действительную стоимость доли. Такая процедура также может существенно подкосить бизнес. Но тут уже решать партнерам: либо принимать наследников в свои ряды, либо выплачивать им причитающуюся долю. Суды никогда не ставят под сомнение право других участников отказать наследникам в участии в ООО, если это предусмотрено Уставом.4

Наследование бизнеса: в чем сложности?

Написать комментарий

      Оформить передачу бизнеса по наследству помогут юристы с опытом работы с наследственным и корпоративным правом. Обычно компании с такой специализацией не рекламируются активно, но о них можно узнать у нотариуса, который имеет дело с составлением и оформлением завещания.

      Если бизнес-активы очень большие и по наследству будет передаваться не просто доля, а целое предприятие как имущественный комплекс, включающий земельные участки, специалист составит схему передачи всех активов.

      Наследовать можно только долю в ООО или имущество ИП, которое в этом случае приравнивается к имуществу физического лица. Наследовать статус ИП невозможно, так как этот статус автоматически прекращается со смертью предпринимателя.

      Если наследство не было оформлено, доля умершего владельца перейдет к юридическому лицу — ООО или ПАО. После этого фирма обязана распределить долю между участниками или продать её третьим лицам.

      Чтобы облегчить процесс наследования:

      • составьте завещание или наследственный договор с чётким распределением наследования всех долей и активов собственника;
      • оформите согласие остальных собственников бизнеса и познакомьте их с наследником;
      • оформите все бизнес-активы и правоустанавливающую документацию.

      И завещательный отказ, и завещательное возложение обязывают наследников исполнить волю наследодателя. Отказ связан только с имущественными обязательствами, возложение — и с имущественными, и с неимущественными.

      При отказе наследники должны, например, оплатить расходы общества или исполнить требования перед контрагентами.

      При возложении наследники обязаны, например, содержать имущество фирмы, доля которой передается по наследству, или создать благотворительный фонд из активов компании.

      Основной плюс создания наследственного фонда — возможность наследодателя сохранить свой бизнес после смерти и распределить доли в бизнесе между наследниками для предотвращения корпоративных конфликтов.

      Наследственный фонд помогает компании избежать финансовых потерь, так как в этом случае ждать вступления наследников в наследство не нужно. Наследники сразу получают доход от имущества собственника благодаря работе фонда.

      Этот договор особенно важен, если наследуется 100%-ая доля бизнеса. Доверительное управление помогает сохранить наследуемое имущество на время передачи наследства и помогает бизнесу нормально функционировать. Так как наследство принимается в течение шести месяцев, а права на акции, доли и паи переходят в момент внесения записи в ЕГРЮЛ или реестр держателей акции, собственники не могут управлять бизнесом.

      Наследование предприятий, как и любого другого имущества, может происходить в соответствии с завещанием наследодателя или по закону, если соответствующий документ не был составлен.

      В случае наследования по завещанию наследодатель определяет список тех, кому достанется наследство. Наследование предприятий доступно для:

      • Физических лиц — родственников, компаньонов, знакомых.
      • Юридических лиц.
      • Государства.

      По завещанию может происходить наследование доли в уставном капитале ООО, наследование доли ООО или полного бизнеса. Доли для каждого из наследников определяет наследодатель. В случае, когда нет указания на величину наследства для каждого наследника, идет деление в равных долях. Также следует учитывать обязательных наследников, которые получат свою законную долю, даже если не указаны в завещании.

      Наследникам по завещанию отдается только то, что указал в документе наследодатель. При наличии оставшейся части имущества распределение будет происходить по закону.

      В случае распределения всего наследства по закону, наследование бизнеса происходит в соответствии с распределением наследников по степеням очередности. И наследство достается в равных долях представителям более высокой очереди.

      Как оставить бизнес или долю ООО в наследство

      Еще одним аргументом за то, что принятие наследства, включающего долю в ООО, должно обязательно осуществляться через нотариуса, является наличие уникального инструмента – управления наследственным имуществом.

      Фрагмент документа Статья 1173 ГК РФ

      Если в составе наследства имеется имущество, требующее не только охраны, но и управления (предприятие, доля в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества, ценные бумаги, исключительные права и тому подобное), нотариус в соответствии со статьей 1026 настоящего Кодекса в качестве учредителя доверительного управления заключает договор доверительного управления этим имуществом.

      В случае, когда наследование осуществляется по завещанию, в котором назначен исполнитель завещания, права учредителя доверительного управления принадлежат исполнителю завещания.

      Для чего нужно доверительное управление? Наличие управляющего может значительно усложнить манипулирование долями со стороны других участников общества и обеспечить возможность наследнику вой­ти в бизнес. Управляющий получает тот же объем прав, что и участник. Поэтому он может совершать все действия, необходимые для деятельности общества. Как правило, в договоре доверительного управления подробно описывают, какие конкретные решения и при каких условиях вправе принимать управляющий. Но в любом случае он не может распоряжаться управляемой долей, т.к. его основная задача – сохранение наследства.

      К сведению

      Договор о доверительном управлении действует до тех пор, пока наследник не вступил в наследство.

      Для заключения договора доверительного управления к нотариусу вправе обратиться и само общество. Такая практика подтверждается, например, постановлением Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11 по делу № А36 3192/2010. И она вполне оправданна, ведь отсутствие лица, заменяющего умершего, может затруднить деятельность общества. А когда размер доли велик, то общему собранию может не хватить кворума, и тогда работа компании будет просто парализована (например, в случае увольнения генерального директора). Если же решения будут приниматься без учета наследуемой доли, велик риск последующего судебного оспаривания таких решений (определение ВАС РФ от 17.05.2011 № ВАС 5659/11 по делу № А59 1043/2010, постановление Президиума ВАС РФ от 27.03.2012 № 12653/11).

      Еще хуже, когда наследодатель был не только участником, но и директором компании. В такой ситуации как минимум полгода будет невозможно проводить платежи, сдавать отчетность, совершать сделки.

      Законодательство не предъявляет требований к лицу, которое может стать доверительным управляющим. В ст. 1015 ГК РФ указано, что доверительным управляющим может выступать любое лицо, за исключением учреждения и государственного (муниципального) органа.

      На практике нотариус назначает доверительного управляющего исходя из предложений того, кто подал соответствующее заявление. Это может быть доверенное лицо из числа наследников либо кто-то из приближенных к самому обществу.

      Законодательство не содержит прямого запрета на осуществление доверительного управления одним из наследников либо кем-то из участников общества. Тем не менее на роль доверительных управляющих они вряд ли подойдут.

      В первом случае установлено ограничение на совмещение ролей доверительного управляющего и выгодоприобретателя по договору (п. 3 ст. 1015 ГК РФ). Наследник в данном случае имеет пограничный статус. Он может получить в будущем выгоду от такого договора.

      Во втором случае может возникнуть конфликт интересов между интересами лица как участника общества и лица как доверительного управляющего (см., например, постановление ФАС Северо-Западного округа от 17.05.2013 по делу № А56 24767/2011).

      При применении законодательства, регулирующего наследование доли, возникает немало вопросов. Большинство из них вызвано сложным переплетением норм наследственного, корпоративного и семейного права. Причем наиболее серьезные вопросы, на наш взгляд, возникают в процессе получения согласия участников.

      Например, кто и когда должен извещать общество об открытии наследства и запрашивать согласие участников на переход доли? Казалось бы, ответ очевиден – этим должен заниматься наследник. Но он просто не может знать ни актуальный состав, ни адреса участников общества.

      Еще одна проблема в том, что статус наследника на протяжении шести месяцев с момента открытия наследства остается неопределенным. Пока не выдано свидетельство о праве на наследство, могут измениться и количество, и личности наследников. Особенно это характерно при наследовании по закону. Вдруг найдется еще один ребенок либо горничная заявит права на том основании, что последние годы находилась на иждивении покойного? Еще больше усложнит ситуацию позиция остальных участников общества, которые могут возражать против одного из наследников, но согласны заменить его на другого. Простой пример: никто не хочет видеть в числе наследников жену покойного, но готовы принять в бизнес его внука.

      Однозначного решения проблемы, к сожалению, нет. Есть ряд рекомендаций, которые могут помочь в разрешении этой ситуации. Можно обратиться к Методическим рекомендациям по теме «О наследовании долей в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью» (утв. на заседании Координационно-методическим советом нотариальных палат ЮФО, С-К ФО, ЦФО РФ 28 29.05.2010, без номера). Там сказано, что при отсутствии необходимости учреждения доверительного управления долями целесообразнее адресовать обществу обращение после получения наследником свидетельства о праве на наследство.

      Обращение направляется наследником умершего участника в адрес общества. Это логично, ведь он не может знать адреса его участников (они являются персональными данными и охраняются законом). После этого директор рассылает обращение участникам (п. 5 ст. 21 Закона об ООО).

      Образец обращения приведен в Примере 4.

      При переходе доли в уставном капитале к наследнику в регистрирующий орган представляется заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ. Подать заявление необходимо в течение трех дней с момента получения согласия (п. 16 ст. 21 Закона об ООО).

      В соответствии с п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее – Закон о госрегистрации) заявление представляется по форме Р14001 (утв. приказом ФНС России от 25.01.2012 № ММВ 7 6/[email protected]). Оно должно быть подписано заявителем, а подлинность подписи засвидетельствована нотариусом (п. 1.2 ст. 9 Закона о госрегистрации). К заявлению нужно приложить нотариальную копию свидетельства о праве на наследство.

      Наследник, которого не принимают в общество, имеет право требовать выплату действительной стоимости доли (п. 5 ст. 23 Закона об ООО). Она определяется на основании отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню смерти участника общества.

      Вместо выплаты наследник может договориться о передаче имущества такой же стоимости. Выплата производится в течение одного года с даты перехода доли к обществу, если меньший срок не предусмотрен уставом (п. 8 ст. 23 Закона об ООО).

      Выплата производится за счет разницы между стоимостью чистых активов и размером уставного капитала. Если такой разницы недостаточно, общество обязано уменьшить свой уставный капитал на недостающую сумму. Если в результате такого уменьшения уставный капитал может стать меньше минимального, то в расчет принимается нижняя возможная граница уставного капитала.

      К сведению

      Минимальный размер уставного капитала в данном случае определяется в зависимости от даты создания общества. До 1 сентября 2009 г. минимальный уставный капитал определялся как 100 МРОТ, а после – как 10 000 руб. (п. 1 ст. 14 Закона об ООО). На практике есть незначительная разница только для ООО, зарегистрированных до 1 января 2000 г. Тогда МРОТ был 83,49 руб. и минимальный уставной капитал соответственно – 8 349 руб. После этой даты МРОТ вырос до 100 рублей и уставный капитал не мог быть меньше 10 000 руб.

      Если выплата ведет к возникновению признаков банкротства организации (а такое вполне возможно, особенно при больших номинальных величинах долей), оплата не производится. В такой ситуации руководитель обязан подать заявление о введении процедуры банкротства (ст. 9 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»).

      Тянуть с выплатой действительной стоимости доли не в интересах компании. При просрочке наследник может потребовать взыскания не только суммы долга, но и процентов за пользование чужими денежными средствами (ст. 395 ГК РФ, п. 18 постановления Пленумов ВС РФ и ВАС РФ от 09.12.1999 № 90/14).

      Стоит отметить, что очень часто представления наследников о размере денежной выплаты совершенно не соответствуют реальному положению дел, ведь за внешней ширмой респектабельности часто скрываются кредиты и долги. В результате суды рассматривают множество споров о размере действительной части доли. Как правило, в этом случае все решает судебная экспертиза (см., например, постановления Арбитражного суда Московского округа от 25.02.2016 № Ф05 838/16 по делу № А40 182013/2013, Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 23.03.2015 № Ф08 1190/15 по делу № А32 30241/2013, ФАС Уральского округа от 29.06.2012 № Ф09 4622/11 по делу № А47 3556/2009).

      Как передать бизнес по наследству

      • Свежие
      • Посещаемые
      • Наследование по закону и по завещанию
      • Как проверить наличие завещания
      • Вступление в наследство по завещанию: порядок действий
        • Фактическое вступление в права наследования
      • Обязательная доля в наследстве при завещании
      • Оформление наследства по завещанию после смерти
        • Документы на наследство квартиры по завещанию
        • Получение нотариального свидетельства о праве
      • Пошлина на наследство по завещанию
      • Оформление недвижимости на имя наследника
      • Если пропущен срок принятия наследства по завещанию

      С развитием частной собственности в России граждане чаще стали составлять завещательное распоряжение на случай смерти. Для правопреемников вступление в наследство по завещанию — более простая процедура, которая не требует доказывания родства, уменьшает количество споров и разногласий при разделе имущества. Для вступления в наследственные права законом отводится срок 6 месяцев.

      Должным образом составленное и удостоверенное завещательное распоряжение — бесспорный документ для нотариуса и наследников. Воля умершего — закон, который должен быть исполнен. Наследодатель может передать свое имущество в наследство по завещанию даже не родственнику, учредить наследственный фонд с определенной целью, завещать собственность организации или государству.

      И только в отсутствие завещательного документа, либо в отношении незавещанного имущества, может быть применен порядок наследования по закону. Он предусматривает переход собственности умершего наследодателя к его ближайшим родственникам (отец, мать, дети, супруг). По близости родства они разделены на 8 очередей наследования, и каждая последующая очередь призывается в отсутствие правопреемников предыдущей. Если нет родственников, право наследовать приобретают пасынки, отчим, мачеха и иждивенцы умершего, даже когда они не связаны кровным родством.

      Таким образом, наследование по завещанию в РФ является приоритетным, а наследование по закону применяется «по остаточному принципу». Оспорить составленный наследодателем документ очень сложно, практически невозможно. Для этого нужно доказать в суде недееспособность, неспособность завещателя руководить своими действиями на момент составления документа, либо принуждение со стороны заинтересованных лиц.

      Выше было описано, как вступить в права наследства по завещанию через нотариуса, с получением официального свидетельства. Этот нотариальный документ служит основанием для перерегистрации имущества на свое имя. Например, обязательной является государственная регистрация недвижимых объектов (Росреестр), автомобиля (ГИБДД), оружия (МВД), бизнеса (ФНС). В перечисленные государственные органы нотариус направляет документы сам.

      Законом допускается еще одна форма наследования — фактическое принятие имущества. В этом случае наследник просто пользуется завещанным имуществом, как своим собственным. Однако при этом у него на руках нет документов, которые необходимы для оформления имущества на свое имя.

      Можно вступить в наследство по завещанию на квартиру, дом и фактически проживать в них, распоряжаться ими (сдавать по найму). Но совершить какую-либо сделку с такой недвижимостью невозможно (продать, подарить, реконструировать). Для этого потребуется выписка из Росреестра о праве собственности на объект, которую фактический владелец предъявить не сможет.

      Окончательный итог работы нотариуса — выдача свидетельства о праве на наследство по завещанию обратившимся правопреемникам умершего. Этот документ подтверждает их права на имущество перед третьими лицами и предоставляется нотариусом в регистрирующие органы, если полученные объекты требуют регистрации права собственности. Доли наследников в наследстве по завещанию определяются равными, если завещатель не указал иное в своем распоряжении. Например, два наследника на дом получат одно свидетельство (или два разных при желании) на ½ долю в праве на жилой объект.

      За совершение любых нотариальных действий законом предусмотрена оплата — складывающаяся из двух частей: госпошлина (ст. 333.24 НК РФ) и стоимость правовой и технической работы нотариуса (УПТХ). Размер пошлины на наследство по завещанию зависит от оценочной стоимости наследуемого имущества и составляет:

      • 0,3 % — для ближайших родственников (супруг, дети, родители), но не более 100 тыс. руб.;
      • 0,6 % — для всех других категорий наследников, максимальный размер 1 млн рублей.

      Госпошлина не взыскивается с несовершеннолетних лиц, а также наследников, проживающих в одном жилом помещении с завещателем и продолжающих в нем жить после его смерти.

      При вступлении в наследство по завещанию цена взысканной пошлины увеличивается на сумму УПТХ (стоимость услуг нотариуса по ведению дела и оформлению свидетельства). Тарифы устанавливаются городской нотариальной палатой и обязательны для всех нотариальных контор в пределах области (региона), их размер зависит от вида объекта.

      Чтобы определить, сколько платить за наследство по завещанию, необходимо знать цену наследственного имущества. Для недвижимости нотариус принимает во внимание кадастровую стоимость квартиры (другого объекта), а для многих других видов имущества требуется проведение независимой оценочной экспертизы.

      После получения документа о праве оформление наследства на квартиру (доли в ней) по завещанию заключается в подаче нотариусом (с 01.02.2019) заявления в Росреестр для регистрации перехода права собственности на имя наследника.

      Если пропущен срок принятия наследства по завещанию

      После истечения 6-месячного срока, отведенного на вступление в наследственные права, нотариус выдает свидетельства обратившимся лицам, закрывает дело и направляет в архив. Если позднее объявляется наследник и заявляет о своих правах, он будет вынужден восстанавливать их через суд в случае, если не было фактического принятия.

      На сегодняшний день все завещания занесены в ЕИС, а с 2014 года дополнены образцом документа в электронном виде.

      При этом возникают разные ситуации:

      • правопреемник, который должен был вступить в наследство по завещанию, уже принял свою долю по закону;
      • наследник не знал о завещательном распоряжении в свою пользу и не принимал наследство ни по одному основанию.

      В первом случае, если в заявлении о принятии наследства правопреемник указал, что принимает его по всем основаниям, считается, что он не пропустил срок принятия наследства. Следовательно, права наследования имущества по завещанию сохраняются.

      Во втором случае необходимо доказать добросовестность незнания наследника об открытии наследства. Четких критериев добросовестности не определено, поэтому судебная практика складывается по разному. Уважительной причиной пропуска считается тяжелая болезнь, беспомощное состояние (см. п. 40 Постановления Пленума ВС РФ №9 от 29.05.2012 г.)

      Такие основания пропуска срока обращения, как незнание закона, отсутствие сведений о наследственном имуществе, о наличии завещания часто не принимаются во внимание. В связи с этим рекомендуется потенциальным наследникам своевременно обращаться к нотариусу и проводить поиск возможного завещания.

      Наша нотариальная контора расположена в центре Москвы, работает ежедневно до 21.00 вечера в рабочие дни и до 20.00 в выходные. Обращайтесь на консультацию по вопросу, как вступить в наследство по завещанию, в любой день. Записаться на удобное время приема можно по телефону или с помощью формы обратной связи на сайте.

      Гражданином при жизни может быть составлено любое количество завещаний, но каждое последующее будет отменят предыдущее полностью или частично (ст. 1130 ГК РФ). При этом допускается наличие нескольких завещаний, каждое из которых не противоречит ни предыдущему, ни последующему документу. Для этого завещателю не нужно спрашивать чьего-либо совета или совершать дополнительные действия.


      К структуре завещания предъявляются требования, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ. Среди них:

      • завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
      • обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
      • документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
      • воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
      • рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;

      Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.

      После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.


      Наследование предприятия: порядок и нюансы

      Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.

      Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:

      • паспорт, либо его заменяющий документ;
      • заявление о принятии наследства — составляется, как правило, по факту обращения

      Дальнейшие действия полностью аналогичны с порядком наследования по закону. То есть, по истечении полугода с момента открытия наследства, наследникам по завещанию будут выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию. После его получения, гражданам необходимо обратиться в территориальный Росреестр для регистрации перехода права собственности на имущественную массу, права на которую подлежат регистрации (недвижимость и т.д.).


      Законодательством допускается оформление завещания на один объект, без определения долей нескольких наследников. Такой механизм встречается редко, и в большинстве случаев завещатели указывают в документе, кому и какое имущество перейдёт на правах наследования.

      Пример:
      Умерший гражданин оставил после себя завещание, в котором указал, что его квартира должна быть унаследована сразу несколькими наследниками. Конкретные доли в завещании указаны не были. Что делать в таком случае?

      В этом случае, после завершения полугодичного срока, наследникам будет выдано свидетельство о праве на наследство, предполагающее переход имущественной массы в общую собственность. То есть, каждый из наследников будет обладать равным объемом прав по отношению к данной квартире. В последствии, как вариант, между ними может быть заключено соглашение о разделе квартиры (об определении долей), которое будет передано в территориальный Росреестр одновременно со свидетельством о праве на наследство.

      Если завещается автомобиль, а наследников несколько, то рыночная цена транспортного средства делится на количество наследников. Вопрос владения автомашиной может быть решён путём его реализации и последующего разделения вырученной стоимости на всех лиц, либо путём выплаты соразмерных возмещений со стороны одного наследника по отношению к другим. При невозможности достичь консенсуса самостоятельно, стороны могут перенести решение вопроса в суд.


      Нередко наследники по завещанию пропускают полугодовой срок для обращения к нотариусу. На подобные ситуации распространяются правила статьи 1154, в соответствии с которыми восстановление срока будет возможно только через суд. Сложность решения вопроса связана с отсутствием информации у потенциальных наследников о том, что где-то с их участием было составлено завещание, и что они имеют права на определённую имущественную массу. Следовательно, на более частыми причинами пропуска срока могут являться:

      • фактическое отсутствие информации — когда наследник не знал, и не мог знать о приобретении соответствующего статуса;
      • незаконные действия наследников по закону — сокрытие завещания; не предоставление информации о смерти завещателя; фальсификация в процессе регистрационных действий; незаконные операции с наследственным имуществом; прочие обстоятельства;
      • прочие объективные причины — тяжёлое физическое заболевание; нахождение в беспомощном состоянии.

      Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка. То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право. Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.

      Если наследник по завещанию один, то в случае пропуска им положенного срока, имущественная масса перейдёт к наследованию в порядке очерёдности. Права на обращение к нотариусу за принятием наследства перейдут подназначенным наследникам (ст. 1121 ГК РФ), а в случае отсутствия таковых — наследникам первой очереди. А если отсутствуют и таковые, то наследственные права передаются дальше, в порядке очерёдности.

      К примеру, завещание было составлено на одного наследника, который вовремя не обратился к нотариусу за реализацией своего права. Как и полагается, права наследования перейдут наследникам первой очереди.

      Если наследник по завещанию обратится к нотариусу в течение полугода после того, как отпали объективные причины пропуска срока, то ранее совершенные регистрационные действия будут полностью отменены, и имущественная масса будет передана ему полностью.

      Получение какого-либо согласия со стороны воспользовавшихся своим правом наследников по закону — не требуется. Наследник по завещанию имеет право приоритета по отношению к наследнику по закону.

      Если за это время имущество было реализовано, то при положительном исходе процесса, суд может обязать наследников по закону возместить стоимость имущественной массы в соразмерной части в любом допустимом виде.

      Независимо от того, что указано в завещании указанные ниже лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них, при наследовании по закону:

      • несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя
      • нетрудоспособные супруг и родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды)
      • нетрудоспособные иждивенцы наследодателя

      Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

      ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:
      Наследодатель завещал все свое имущество — квартиру и машину — любовнице, однако на момент смерти у наследодателя имелся несовершеннолетний сын от первого брака и несовершеннолетняя дочь — от второго, с которыми наследодатель не живет. На что вправе претендовать несовершеннолетние дети после смерти отца при наличии такого завещания?

      Так как завещано ВСЕ имущество, то обязательная доля рассчитывается исходя из стоимости этого имущества. При наследовании по закону им причиталось бы по 50% от стоимости имущества умершего отца каждому. Однако при наличии завещания в качестве обязательной доли в наследстве они вправе получить каждый по 25% (то есть половину того, на что могли рассчитывать без завещания) от стоимости квартиры и машины. Если бы помимо квартиры и машины, указанных в завещании, у наследодателя имелось бы еще имущество, например, еще квартиры или деньги на расчетном счете, то денежный эквивалент 25% завещанного имущества удовлетворялся бы из данного незавещанного имущества (в первоочередноми порядке по отношению к иным наследникам по закону, в случае их наличия) . Таким образом, в рассматриваемой нами ситуации, любовница получит 50%, а несоверешннолетние дети — по 25%. Если бы детей было четверо. При наследовании по закону каждый из них получил бы по 25%, значит их обязатльная доля составит по 12,5%, и точно также люьвница получит 50%, а дети — по 12,5%. Иными словами сколько бы лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве ни было, они уменьшат размер завещанного имущества ровно вполовину.

      Стоит обратить внимание, что при определенных обстоятельствах суд вправе снизить размер или отказать в выплате обязательной доли.

      Исполнитель завещания, должен согласиться брать на себя эти обязанности. Если он не хочет, то имеет право отказаться. Никаких санкций со стороны закона не последует.

      Если же он согласен, то это должно быть зафиксировано документально:

      • Подписью на завещании;
      • Заявлением, приложенным к завещанию;
      • Заявлением на имя нотариуса в течение месяца с момента открытия наследства;
      • Выполняя волю усопшего по факту, в течение месяца с момента открытия его наследства.

      Согласиться исполнять обязанности можно, как при жизни завещателя, так и после его смерти. Если человек начал исполнение воли наследодателя, то это считается фактическим принятием им на себя обязанностей душеприказчика. И с этого момента от них отказаться уже нельзя.

      Возмещение расходов душеприказчику определено ст. 1136 ГК РФ. Душеприказчик может возместить:

      • Госпошлину за получение документа о праве на наследство;
      • Расходы на поездку к месту открытия наследства и проживание там;
      • Затраты на управление имуществом;
      • Иные расходы, возникшие в процессе исполнения воли душеприказчика.

      Компенсация берётся из наследства, либо заранее предусматривается завещателем.

      Бывают ситуации, когда в процессе наследственного дела, у душеприказчика возникают причины, по которым он не может продолжать выполнять свои обязанности. Среди них:

      • Ограничение дееспособности;
      • Его исчезновение и признание судом, пропавшим без вести;
      • Тяжёлое заболевание;
      • Вынужденное долговременное отсутствие.

      В этих случаях сам исполнитель завещания или родственники наследодателя должны подать заявление в суд с просьбой освободить душеприказчика от исполнения обязанностей.

      Охрана и управление наследственным имуществом согласно положениям ГК РФ, осуществляется исполнителем завещания и нотариусом (п. 1 ст. 1171 ГК РФ). Причем если имущество наследуется по завещанию, исполнитель которого назначен, соответствующие полномочия нотариуса вторичны – он принимает меры по охране наследства и управлению им по согласованию с душеприказчиком.

      Более того, начиная с 1 сентября 2018г. в таких случаях не учреждается доверительное управление – доверительным управляющим наследственного имущества считается душеприказчик (п. 2 ст. 1173 ГК РФ).

      Однако завещатель может конкретизировать или определенным образом ограничить это право, указав в завещании действия, которые душеприказчик обязан совершать (например, голосовать на собраниях высших органов управления организации указанным в завещании образом), или, напротив, от совершения которых душеприказчик обязан воздержаться (п. 2.1 ст. 1135 ГК РФ).

      При этом исполнитель завещания не лишен возможности передавать осуществление доверительного управления третьим лицам (п. 4 ст. 1135 ГК РФ).

      Поручать совершение действий, необходимых для управления наследственным имуществом, другому лицу душеприказчик сможет только в том случае, когда не имеет возможности выполнить их лично (в этом случае применяются положения п. 2 ст. 1021 ГК РФ о передаче доверительного управления имуществом). Таким образом завещателю следует заранее оценить возможности назначаемого душеприказчика и обдумать вариант с назначением исполнителем завещания юридического лица в случае, когда управление имуществом предполагает совершение множества действий в разных местах.

      Возможность назначать душеприказчиком не только гражданина, но и юридическое лицо – еще одно нововведение, внесенное в ГК РФ Законом № 259-ФЗ “О внесении изменений в части первую, вторую и третью Гражданского кодекса Российской Федерации” от 29.07.2017г. (п. 1 ст. 1134 ГК РФ). Важно, что завещатель в любое время сможет заменить исполнителя завещания или отменить его назначение в принципе, а лицо, согласившееся быть душеприказчиком, – отозвать свое согласие (как до, так и после открытия наследства). В предыдущей редакции кодекса такое “право на отказ” прямо прописано не было.

      Изменились также условия освобождения исполнителя завещания от обязанностей по инициативе наследников. Если раньше основанием для этого служило наличие обстоятельств, препятствующих исполнению душеприказчиком его обязанностей, то теперь можно отстранить только недобросовестного душеприказчика – при ненадлежащем исполнении им своих обязанностей или наличии угрозы нарушения законных интересов наследников действиями или бездействием душеприказчика (п. 2 ст. 1134 ГК РФ). Напомним, освобождение исполнителя завещания от обязанностей по требованию наследников происходит в судебном порядке.

      Функции контроля за осуществлением доверительного управления возложены на учредившего его нотариуса, причем контролировать исполнение управляющим своих обязанностей он должен не реже чем один раз в два месяца (п. 5 ст. 1173 ГК РФ). При выявлении нарушений нотариус может расторгнуть договор доверительного управления, потребовать отчет и назначить нового доверительного управляющего. Эксперты отмечают, что осуществление такого контроля предполагает, в частности, анализ финансовой отчетности, поэтому нотариус должен либо сам обладать знаниями в области финансового учета, либо ему придется привлекать соответствующих специалистов, и это, надо полагать, должно стать основанием для пересмотра стоимости соответствующих нотариальных услуг.

      В случае назначения не одного, а нескольких управляющих (что оправданно при значительном объеме имущества либо, когда активы находятся в разных местах, особенно – в разных странах). Каждый из них обладает полномочиями по управлению наследственным имуществом, если в в договоре или завещании не указано, что эти полномочия осуществляются доверительными управляющими совместно (п. 7 ст. 1173 ГК РФ). Причем условие о совместном управлении может быть предусмотрено и в тех случаях, когда четко установлено, какой частью имущества управляет конкретный управляющий, – например, в виде запрета на отчуждение этого имущества без согласования с другими доверительными управляющими.

      Нотариус перестает считаться учредителем доверительного управления с момента выдачи хотя бы одному из наследников свидетельства о праве на наследство, в котором указано имущество, являющееся предметом доверительного управления, или все имущество наследодателя (п. 8 ст. 1173 ГК РФ). Такой наследник получает права и обязанности учредителя доверительного управления и вправе прекратить его, потребовать передачи соответствующего имущества и предоставления отчета о доверительном управлении. Если требование о передаче имущества не предъявлено, договор доверительного управления автоматически пролонгируется на пять лет (максимальный срок, на который такой договор может быть заключен), и процедура прекращения доверительного управления в этом случае будет более сложной (в соответствии со ст. 1024 ГК РФ). В ситуации же, когда пятилетнего срока будет недостаточно для вступления наследников во владение наследством, что, по оценке экспертов, все же маловероятно, необходимо будет заключать новый договор доверительного управления, поскольку с 1 сентября срок осуществления нотариусом мер по охране наследства и управлению им не ограничивается (согласно предыдущей редакции п. 4 ст. 1171 ГК РФ максимальный срок осуществления этой обязанности составлял девять месяцев).

      Еще одно крайне важное новшество, введенное в ГК РФ Законом № 259-ФЗ, – возможность указывать в завещании в качестве наследника наследственный фонд.

      Главное отличие такого фонда от иных юридических лиц, которые могут призываться к наследованию по завещанию, заключается в том, что он не существует на момент открытия наследства, а учреждается после смерти завещателя именно с целью управления имуществом последнего, полученным в порядке наследования (ст. 123.20-1 ГК РФ).

      Процедура составления и нотариального удостоверения завещания, предполагающего создание наследственного фонда, имеет ряд особенностей:

      ● Завещание представляет собой сложный составной документ, включающий решение завещателя об учреждении наследственного фонда, устав фонда и условия управления фондом, и должно быть составлено в трех экземплярах, два из которых хранятся у нотариуса, который его удостоверил (п. 5 ст. 1124 ГК РФ).

      ● При регистрации факта удостоверения завещания в реестре нотариальных действий единой системы нотариата, предполагающей обязательное присоединение электронного образа нотариально оформленного документа (п. 35 Порядка ведения реестров единой информационной системы нотариата), электронные образы текста завещания, решения об учреждении фонда, устава фонда и условий управления фондом должны присоединяться отдельными файлами (письмо Федеральной нотариальной палаты от 29 августа 2018 г. № 4299/03-16-3).

      Данные нововведения позволяют при оформлении прав наследственного фонда сохранить нотариальную тайну в отношении иных содержащихся в завещании распоряжений, в частности – при подаче заявления о регистрации наследственного фонда. Поэтому, хотя кодексом и предусмотрена необходимость приложения к этому заявлению только электронных образов решения об учреждении наследственного фонда и его устава (п. 2 ст. 123.20-1, п. 5 ст. 1124 ГК РФ), Федеральная нотариальная палата уточняет:

      ● электронные образы самого завещания и условий управления фондом в уполномоченный орган – территориальный орган Минюста России – не направляются.

      Обязанность подать заявление о регистрации наследственного фонда в течение трех дней со дня открытия наследственного дела после смерти завещателя возложена на нотариуса, ведущего это дело. Причем до направления заявления он должен предложить лицам, указанным в решении об учреждении наследственного фонда в качестве единоличного исполнительного органа и членов коллегиальных органов фонда, занять соответствующие позиции и получить их согласие на вхождение в состав органов фонда (п. 3 ст. 123.20-2 ГК РФ).

      Нотариусы рекомендуют определять способы связи с такими лицами при удостоверении завещания, в том числе путем включения контактных данных таких лиц (адрес, электронная почта, телефон) в решение о создании фонда, устав или условия управления. Это позволит нотариусу, зафиксировавшему информацию о том, каким способом он направил соответствующее предложение, доказать надлежащее исполнение своей обязанности в случае обжалования его действий по созданию наследственного фонда. Стоит иметь в виду, что при неисполнении нотариусом соответствующей обязанности кодекс позволяет создавать фонд на основании судебного решения по требованию душеприказчика или выгодоприобретателя (п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ).

      При отказе лиц, указанных в решении об учреждении наследственного фонда, войти в состав его органов нотариус не сможет направить заявление о его создании в регистрирующий орган, а также исполнить обязанность по передаче одного из двух экземпляров завещания, которые хранятся у нотариуса, удостоверившего его, лицу, выполняющему функции единоличного исполнительного органа фонда (п. 5 ст. 1124 ГК РФ, ч. 6 ст. 63.2 Основ законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-I; далее – Основы законодательства о нотариате).

      Однако если в течение года с момента открытия наследства возможность сформировать органы фонда все-таки появится, его можно будет зарегистрировать (абз. 4 п. 2 ст. 123.20-1 ГК РФ, ч. 4 ст. 63.2 Основ законодательства о нотариате).

      Для того, чтобы гарантировать создание наследственного фонда, эксперты советуют прописывать в решении об учреждении фонда запасные варианты состава его органов на случай отказа указанных в нем лиц от исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа или членов коллегиальных органов фонда, смерти этих лиц или отсутствия возможности связаться с ними.

      Несмотря на то что самым простым представляется вариант, когда для создания фонда достаточно лишь назначения директора, использовать его не рекомендуется.

      Только сложная схема, предполагающая, помимо наличия директора и правления, обязательное формирование, например, попечительского совета, а также включение в устав условия о согласовании сделок с коллегиальными органами и права этих органов на отстранение директора от должности (все это возможно в силу положений ст. 123.20-2 ГК РФ), сможет обеспечить неукоснительное соблюдение устава и условий управления.

      Может ли выступать наследником юридическое лицо

      Если наследодатель не распорядился имуществом самостоятельно посредством завещания или наследственного договора, процедура осуществляется по закону, согласно очередности. Всего очередей восемь:

      • Дети, муж/жена, родители.
      • Братья и сестры, бабушки и дедушки.
      • Тети и дяди.
      • Прадедушки и прабабушки.
      • Дети племянников и племянниц, родные братья и сестры дедушек и бабушек.
      • Дети двоюродных внуков/внучек, братьев/сестер, дедушек/бабушек.
      • Пасынки, падчерицы, отчим и мачеха.
      • Те, кто не вошли в предыдущие семь очередей, но к моменту открытия наследственного дела являлись нетрудоспособными и находились на иждивении наследодателя не менее года. При наличии других законных наследников они наследуют имущество совместно с ними. Если других наследников нет, нетрудоспособные иждивенцы призываются к получению прав как наследники восьмой очереди.

      Таким образом, при наследовании по закону вся имущественная масса распределяется между наследниками первой очереди в равных долях. Если их нет, то право на получение наследства переходит к наследникам второй очереди и т.д. Иждивенцы наследодателя имеют право на получение обязательной доли.

      Процесс вступления в наследство без завещания требует учитывать множество сопутствующих юридических нюансов. Многих граждан интересует, сколько стоит вступление в наследство без завещания, каковы сроки, какие потребуются документы и как происходит процедура оформления. Расскажем об этом подробнее.

      Стоимость

      Подтверждением прав на наследуемое имущество выступает свидетельство о праве на наследство. Выдача этого документа облагается государственной пошлиной. Ее размер зависит от степени родства наследника по отношению к наследодателю:

      • 0,3 % от стоимости имущества, но не более 100 000 рублей – детям, мужу/жене, родителям, братьям и сестрам;
      • 0,6 %, но не более 1 млн рублей – всем остальным категориям.
      • Некоторые категории наследников освобождены от уплаты государственной пошлины. К ним относятся:
      • лица, проживающие совместно с наследодателем, если речь идет о передаче прав на недвижимость;
      • несовершеннолетние и недееспособные граждане;
      • наследники лиц, погибших в процессе выполнения заданий государственного назначения;
      • при получении в наследство денежных средств.

      Стоимость имущества определяется профессиональным оценщиком. Датой оценкой принимается день открытия наследственного дела.

      Дополнительно может потребоваться оплатить техническую работу нотариуса. Стоимость услуг будет зависеть от региона обращения. Иные затраты при вступлении в наследство без завещания законом не предусмотрены.

      Наследство принимается только после смерти наследодателя – у правопреемников будет на это полгода. В этот период необходимо обратиться к нотариусу, открывшему дело, с заявлением.

      Сроки вступления в наследство без завещания точно такие же, как и в ситуации, когда завещание есть. Отсчет ведется со следующего дня после смерти или с момента вступления в силу решения суда о признании человека умершим.

      Если наследники первой очереди не приняли наследство или отказались от него, право переходит к наследникам второй очереди. Для них срок будет продлен на три или шесть месяцев соответственно.

      Для принятия наследства необходимо предоставить нотариусу пакет документов, в который входит:

      • заявление о принятии наследства или о выдаче свидетельства о праве на наследство;
      • свидетельство о смерти;
      • завещание, если есть;
      • наследственный договор, если есть;
      • документы, подтверждающие степень родства;
      • справка с последнего места жительства наследодателя;
      • иные документы по требованию нотариуса.

      Документы передаются нотариусу по последнему месту проживания наследодателя. Если он проживал за пределами РФ или последний адрес не известен, можно обратиться к нотариусу по месту нахождения недвижимости или наиболее ценного имущества. Специалист проверяет бумаги и на их основании открывает наследственное дело.

      Процедура происходит по следующему алгоритму:

      • Получение свидетельства о смерти в ЗАГС.
      • Обращение к нотариусу с заявлением.
      • Предоставление документов на имущество.
      • Оценка стоимости наследственной массы.
      • Оплата государственной пошлины.
      • Получение свидетельства о вступлении в права наследования.
      • Регистрация имущественных прав на унаследованные объекты (автомобиль, квартиру, дом, земельный участок и т.д.).

      При возникновении сложностей обращайтесь к профессиональным юристам нашей компании. Звоните по телефону или пишите для получения консультации.

      Вступление в наследство по завещанию

      В январе 2006 года был отменено налогообложение наследуемого имущества. Исключение – объекты интеллектуальной собственности. Их продажа облагается налогом на доход физических лиц (НДФЛ) в размере 13 % от стоимости реализации. В эту категорию входит продажа литературных произведений, предметов искусства, а также вознаграждения за патенты на изобретения, промышленные образцы и модели.

      Во всех прочих ситуациях налог выплачивается только после продажи имущества по договору купли-продажи, если оно находилось в собственности гражданина менее минимального срока, установленного законом. Этот срок составляет три года для близких родственников и пять лет для остальных категорий наследников. Правило актуально для тех случаев, когда имущество перешло в собственности после 1 января 2016 года.

      По закону вступление в наследство по праву представления происходит в том случае, когда у умершего наследника остаются дети. К ним переходит право получения в наследство имущества, которое не успели принять их родители.

      Например, если унаследовать имущество должен был брат наследодателя, но он умер и не смог воспользоваться своим правом, оно переходит к его детям. Соответственно, имущество будет поделено между племянниками наследодателя.

      Важно учитывать, что наследники по праву представления находятся не на равных условиях с остальными наследниками. Им полагается только та доля, на которую мог бы рассчитывать их родитель, если бы был жив. Эта доля будет поделена между наследниками по праву представления поровну.

      Правом представления не могут воспользоваться потомки наследника, который был лишен своих прав. К примеру, если он признан недостойным по решению судебного органа или был отстранен от наследования волей наследодателя.

      Правопреемником по завещанию может выступать любое лицо, независимо от родства с умершим, находящееся в живых на момент открытия наследства и не признанное недостойным наследником. Если помимо ФИО и адреса, в документе присутствует дополнительное условие, его потребуется доказать. Например, при наличии указания «завещаю имущество своей сестре М.», правопреемница должна будет предъявить не только паспорт, но и свидетельства родственной связи.

      Получение завещанного наследства не отменяет возможности наследовать не завещанную часть имущества по закону наравне с другими правопреемниками.

      • Паспорт или справка, удостоверяющая личность.

      • Свидетельство о смерти завещателя, выданное органом ЗАГС.

      • Справка, подтверждающая постоянное место жительства умершего.

      • Завещание или нотариально удостоверенная копия протокола о вскрытии закрытого завещательного распоряжения.

      • Данные о составе имущества (свидетельства о собственности, выписка ЕГРН, ПТС на автомобиль и др.).

      • Документы, подтверждающие, что наследство фактически было принято (при необходимости).

      • Отчет об оценке стоимости имущества (если эта информация отсутствует в представленных технических выписках).

      Приведенный перечень документов должен быть у нотариуса на момент выдачи свидетельства о праве. При подаче заявления о принятии собственности и вступлению в права, достаточно представить свой паспорт и свидетельство о смерти наследодателя. В нотариальной конторе заявитель получит информацию, что он должен принести дополнительно и в какие сроки.

      Кто такие Наследственный поверенный и Душеприказчик.

      Хотя акт волеизъявления гражданина не имеет строгого образца, вне зависимости от выбранного варианта оформления документа, он должен содержать обязательные пункты:

      • дата и место составления бумаги;
      • личные данные о наследодателе (ФИО, паспортные сведения, адрес проживания);
      • информация о наследниках (ФИО, реквизиты паспорта, место жительства);
      • наименование и сведения о передаваемом имуществе, в том числе копии документов, подтверждающих право собственности;
      • указание на доли, которые достанутся каждому наследнику;
      • личные сведения о нотариусе и его подпись;
      • информация об оплате государственной госпошлины;
      • перечисление копий документов;
      • заверительная надпись нотариуса.

      Заявитель может указать в завещании и имущество, которое еще не входит в его личные активы. В этом случае гражданин в документе устанавливает переход права любого своего имущества вне зависимости от того, где оно располагается.

      Наследодатель может не указывать величину доли каждому приемнику, поэтому при отсутствии такой информации все имущество после кончины человека будет разделено между всеми наследниками в равных пропорциях

      Выделяется 5 официальных форм:

      1. Нотариально удостоверенное;
      2. Приравненное к нотариально удостоверенному;
      3. Созданное в чрезвычайных обстоятельствах;
      4. Закрытое;
      5. На вклад в банке.

      Самая распространённая – нотариально удостоверенная, заверяется подписью и печатью нотариуса.

      Эта форма описана в статье № 1126 ГК РФ. Завещатель самостоятельно пишет и подписывает документ, запечатывает в конверт и передает нотариусу. Тот вкладывает его в другой конверт и запечатывает. Никто из присутствующих не видит, что написано в завещании.

      На конверте пишется дата, место написания, личные данные завещателя и свидетелей, ставятся подписи. Нотариус выдает заявителю на руки свидетельство о принятии закрытого завещания.

      Когда человек попадает в больницу, уходит в дальнее плавание, уезжает в экспедицию, у него нет возможности обратиться к нотариусу.

      Законодательство наделяет правом удостоверять документы:

      • Дежурного или главного врача стационара;
      • Начальника экспедиции;
      • Капитана судна;
      • Главу местного поселения, если отсутствует нотариус;
      • Должностные лица, установленные ГК России ст. № 1127.

      При написании должен присутствовать свидетель и заверитель.

      Они подписывают бумагу. Далее, она переправляется к нотариусу, находящемуся по месту жительства наследодателя.

      Что такое завещание, созданное в экстренных условиях? Эта форма используется, когда наступает угроза жизни и нет возможности обратиться к нотариусу.

      Оно оформляется от руки на обычном листе бумаги при свидетелях. Не требует формулировок. Главное, чтобы было понятно, что и кому передает наследодатель. Подписывается свидетелями и завещателем.

      Мнение эксперта

      Светлана Самойленко

      Юрист по наследству

      Задать мне вопрос

      Законность документа выясняется в суде. Обратиться в судебную инстанцию могут родственники или свидетели, подписавшие его. Это нужно сделать до окончания общего срока принятия наследства.


      Похожие записи:

      Добавить комментарий

      Ваш адрес email не будет опубликован.

      Для любых предложений по сайту: [email protected]