Учебное пособие наследование по завещанию
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Учебное пособие наследование по завещанию». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.
- Геометрия
- Информатика
- Математика
- Алгебра
- Алгебра и начала математического анализа
Книги и учебники по праву и экономике
- Изобразительное искусство
- Музыка
- Испанский язык
- Английский язык
- Немецкий язык
- Французский язык
- Основы безопасности жизнедеятельности
- Физическая культура
Глава II. Наследование по завещанию
- История
- География
- Обществознание
- Экология
- Россия в мире
- Право
- Окружающий мир
- Экономика
- Технология (мальчики)
- Технология
- Технология (девочки)
Завещание – это документ, в котором человек указывает, как надлежит распределить его имущество после смерти. Данный акт является односторонней сделкой и не требует согласия других лиц на ее исполнение.
В последнее время люди задаются вопросом, нужно ли составлять завещание на кремацию. Закон не предусматривает, что просьба о кремации должна быть выражена отдельным документом, удостоверенным нотариусом. Зачастую гражданин выражает свою волю о способе захоронения, составляя документ в простой письменной форме без удостоверения у нотариуса. Также в нем фиксируется просьба о месте захоронения. Такой вариант волеизъявления рассматривается как духовное завещание.
Распоряжаясь имуществом заранее, человек помогает родным решить многие проблемы. А потому актуальность наследования по завещанию неоспорима. Однако завещатель может поставить определенные условия, которые необходимо выполнить наследнику, чтобы стать правопреемником в полном объеме. Такие условия называются завещательными распоряжениями.
ГК РФ четко регламентирует понятие и виды особых завещательных распоряжений завещателя. Объясняется это выполнением серьезных юридических действий со стороны наследника. Особых распоряжений всего два:
- завещательный отказ (легат).
- завещательное возложение.
Легатом завещатель возлагает на преемника имущественные обязательства в пользу третьего лица как необходимое условие для наследования. Например, позволить бабушке жить до смерти в квартире или каждый месяц перечислять ей деньги.
В отличие от легата завещательное возложение требует от наследника сделать что-то в общеполезных целях. Например, ежемесячно перечислять деньги в музей, детский дом, благоустроить определенную территорию.
Наследник может подтвердить свое право на имущество усопшего, имея на руках свидетельство о праве на наследство. Официальная бумага позволяет ее владельцу переоформить собственность умершего на себя.
В результате наследник сможет продавать имущество, потребовать возврат собственности при использовании ее другими лицами, получить денежные средства c банковского счета, компенсационные и иные выплаты от юридических лиц.
В свидетельстве указываются:
- данные о наследодателе;
- дата открытия наследства;
- передаваемое имущество;
- информация о наследнике;
- доля наследования.
Общие положения о наследовании по завещанию
В некоторых случаях волеизъявление усопшего может быть признано недействительным:
- нарушение требований к составлению;
- нарушений условий, выдвигаемых к завещателю;
- наличие угрозы или обмана со стороны заинтересованных лиц в момент волеизъявления собственником.
Завещание может быть ничтожным (отменяется без решения суда) или оспоримым. Недействительным полностью либо в определенной части его признает суд.
Распространенность завещания требует рассмотрения проблемы наследования по завещанию и пути их решения. Практика показывает, что чаще всего осуществить волю покойного невозможно в следующих ситуациях:
- завещатель указал правопреемника без учета обязательных наследников;
- не внесены изменения в документ при рождении детей, утрате части имущества;
- условия исполнения воли усопшего неприемлемы для исполнения: например, рождение первого ребенка определенного пола или поступление в определенное учебное заведение.
Чтобы родственники в дальнейшем не сталкивались c подобными проблемами, при составлении завещания следует предварительно проконсультироваться c нотариусом или специалистом по наследственным делам. Это позволит сформулировать текст документа таким образом, чтобы не допустить двойственного толкования или обращения в суд c признанием завещания недействительным.
Завещанием является личное распоряжение гражданина принадлежащим ему имуществом на случай смерти, сделанное в предусмотренной законом форме.
Согласно п. 1 ст. 1118 ГК такое распоряжение можно осуществить, только совершив завещание (п. 1 ст. 1118 ГК), что, в частности, исключает какие бы то ни было договоры на этот счет (например, между супругами или известное еще римскому праву дарение mortis causa).
В качестве общего правила закон устанавливает письменную форму завещания и удостоверение его нотариусом (п. 1 ст. 1124 ГК). Несоблюдение этой нормы влечет абсолютную недействительность, ничтожность завещания.
Помимо нотариусов в силу прямого разрешения закона завещания удостоверяют должностные лица исполнительных органов власти, а также консульских учреждений, служащие банка. Кроме того, определенные лица уполномочены удостоверять завещания, приравниваемые к нотариальным.
Восстановлен институт свидетелей, которые в необходимых случаях должны присутствовать при составлении, подписании, удостоверении завещания или передаче его нотариусу. Их отсутствие при совершении указанных действий также превращает завещание в ничтожную сделку. Требования к тем, кто выступает в роли свидетелей, определены в п. 2 ст. 1124 ГК методом исключения. Свидетелями, в частности, не могут быть:
- нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо;
- лицо, в пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг такого лица, его дети и родители;
- граждане, не обладающие дееспособностью в полном объеме;
- неграмотные граждане;
- граждане с такими физическими недостатками, которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо происходящего;
- лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое завещание.
Актуальные вопросы наследования по завещанию
Свобода завещания ограничена установлением в законе круга наследников (их принято называть необходимыми), которые вправе получать обязательную долю в наследстве. Она составляет теперь не менее половины той доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (п. 1 ст. 1149 ГК).
К числу необходимых наследников закон относит:
- несовершеннолетних или нетрудоспособных детей наследодателя;
- его нетрудоспособного супруга;
- нетрудоспособных родителей;
- нетрудоспособных иждивенцев наследодателя (п. 1 ст. 1149 ГК).
Перечень этот является исчерпывающим.
Необходимые наследники, как правило, социально уязвимы, их материальная обеспеченность весьма проблематична. Поэтому они нуждаются в особой, повышенной защите, что и достигается в сфере наследования предоставлением таким лицам права на обязательную долю.
Для того чтобы определить размер обязательной доли в каждом случае, необходимо стоимость всего наследственного имущества, включая стоимость предметов обычной домашней обстановки и обихода, разделить на число наследников, которые при отсутствии завещания были бы призваны к наследованию по закону. Установив размер законной доли в стоимостном выражении, от него находят половину.
Эта сумма и равна обязательной доле.
В соответствии с п. 2 ст. 1149 ГК право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется прежде всего из той части наследственного имущества, которая осталась незавещанной. Причем данное правило действует и в том случае, если его реализация приведет к уменьшению прав других наследников по закону на указанную часть имущества. Если же ее недостаточно для осуществления права на обязательную долю, оно осуществляется из той части имущества, которая завещана.
Суду предоставлено право уменьшить размер обязательной доли или вовсе отказать в ее присуждении с учетом имущественного положения необходимых наследников. Возможно это только в том случае, если осуществление права на обязательную долю повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию то имущество, которым необходимый наследник при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (это может быть, например, жилой дом, квартира, иное жилое помещение) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и т.п.).
От завещательного отказа надо отличать особый вид завещательного распоряжения – завещательное возложение. Суть его заключается в том, что завещатель может в завещании возложить на одного или нескольких наследников по завещанию или по закону обязанность совершить какое-либо действие имущественного или неимущественного характера, направленное на осуществление какой-либо общеполезной цели (п. 1 ст. 1139 ГК).
Такая же обязанность может быть возложена и на исполнителя завещания. Однако это возможно лишь при том условии, что в завещании ему специально выделена определенная часть наследственного имущества, необходимая для исполнения возложения.
Закон особо выделяет впервые предоставленную завещателю возможность возложения на одного или нескольких наследников обязанности содержать принадлежащих завещателю домашних животных, а также осуществлять необходимый надзор и уход за ними (абз. 2 п. 1 ст. 1139 ГК).
В тех случаях, когда предметом завещательного возложения являются действия имущественного характера, на них распространяются правила об исполнении завещательного отказа, установленные ст. 1138 ГК.
Поскольку завещательное возложение – действие, совершаемое для общеполезной цели, правом требовать его исполнения обладает весьма широкий круг лиц. Среди них, в частности, заинтересованные лица, любой из наследников, а также исполнитель завещания.
Правда, правило это сформулировано диспозитивно: оно действует лишь в том случае, если завещанием не предусмотрено иное (п. 3 ст. 1139 ГК). Например, в силу завещания может прекращаться исполнение завещательного возложения лицом, злоупотребившим доверием завещателя.
В жизни возможна ситуация, в силу которой доля наследства лица, обремененного завещательным отказом или завещательным возложением, переходит к другим наследникам (это может произойти, например, из-за смерти наследника, последовавшей после или одновременно с наследодателем; отказа принять наследство; отстранения лица от наследования в качестве недостойного наследника). В подобном случае исполнить завещательный отказ либо завещательное возложение обязано лицо, к которому перешла доля отпавшего наследника (ст. 1140 ГК). Правило это, однако, является диспозитивным и действует поэтому только в том случае, если завещанием не установлено иное. Скажем, из текста завещания может следовать, что завещатель доверяет исполнение завещательного отказа либо завещательного возложения исключительно одному, определенному лицу. В случае смерти данного лица, наступления других обстоятельств, в силу которых он не сможет выполнить данные действия, действие завещательного отказа или завещательного возложения согласно воле завещателя прекращается.
Завещатель вправе не только назначить наследника по своему усмотрению, но и указать в завещании другого наследника на тот случай, если назначенный им в завещании наследник или наследник завещателя по закону по тем или иным причинам наследовать не будет. Такая правовая конструкция называется подназначением наследника, или наследственной субституцией (п. 2 ст. 1121 ГК).
Применение правила о подназначении наследника (субститута) имеет место только в следующих случаях:
- если основной наследник умрет до открытия наследства либо одновременно с завещателем;
- если основной наследник умрет после открытия наследства, не успев его принять, либо не примет наследство по другим причинам;
- если основной наследник откажется от наследства;
- если основной наследник не будет иметь права наследовать или будет отстранен от наследования как недостойный.
Конституция – Конституция Российской Федерации, принята всенародным голосованием 12.12.1993
ГК – Гражданский кодекс Российской Федерации: часть первая от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ
ГПК – Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ
ЖК – Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 188-ФЗ
ЗК – Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ
НК– Налоговый кодекс Российской Федерации: часть первая от 31.07.1998 № 146-ФЗ; часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ
СК – Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ
УК – Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ
Основы законодательства о нотариате – Основы законодательства РФ о нотариате, утверждены Верховным Советом РФ 11.02.1993 № 4462-1
гл. – глава (-ы)
орган ЗАГСа – орган записи актов гражданского состояния
разд. – раздел (-ы)
РФ – Российская Федерация
ст. – статья (-и)
Как получить наследство по завещанию
Нормами гражданского законодательства установлены два способа наследования: по закону и по завещанию.
Закон устанавливает право каждого человека иметь в собственности имущество, свободно распоряжаться им и передавать по наследству. Наследование по завещанию осуществляется в том случае, когда наследодатель оформил завещание, т. е. распорядился своим имуществом, оставшимся на момент его смерти, в пользу тех или иных лиц. Свобода завещания не умаляет обязанность его исполнения в строгом соответствии с законом, а именно с учетом права иных лиц на обязательную долю в наследстве, права наследования нетрудоспособными иждивенцами наследодателя и прочих обстоятельств, предусмотренных законом. Завещание должно быть составлено в соответствии с правилами, установленными ГК.
Наследование по закону происходит в тех случаях, когда отсутствует завещание, т. е. когда гражданин в силу каких-либо причин не пожелал составить завещание (например, не знал, как лучше поделить свое имущество между наследниками, не хотел кого-либо обидеть или не придавал значения завещанию) либо не успел этого сделать в силу обстоятельств (в результате гибели, внезапной смерти или тяжелой болезни, не позволившей составить завещание). Для наследования по закону причины отсутствия завещания не имеют значения. К такому наследованию призываются лица, указанные непосредственно в законе, где также определен порядок и условия перехода имущества наследодателя к наследникам. Наследниками по закону могут быть родственники и иждивенцы наследодателя.
Cостав наследства – это имущество и все вещи, которые принадлежали наследодателю на день его смерти (ст. 1112 ГК). Передаваться по наследству может как движимое имущество (например, деньги, ценные бумаги, драгоценности, предметы быта и другие вещи), так и недвижимое имущество, которое принадлежало наследодателю. Под недвижимым имуществом понимаются земельные участки, здания, квартиры, гаражи и другие объекты, которые прочно связаны с землей и перемещение которых невозможно (ст. 130 ГК). Также к недвижимому имуществу приравниваются автотранспортные средства, поскольку право собственности на них и другие вещные права подлежат обязательной государственной регистрации.
Кроме того, в состав наследства входят имущественные права и обязанности наследодателя. То есть передаваться по наследству могут долговые, кредитные обязательства наследодателя, а также право на получение долга или кредита, залоговые обязательства и другие права и обязанности.
Не могут быть переданы по наследству те права и обязанности, которые были неразрывно связаны с личностью наследодателя. ГК к ним, в частности, относит право на получение алиментов либо обязанность по их выплате, обязанность возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина, либо право на получение такого возмещения, обязанность возмещение морального вреда и др.
Личные неимущественные права и блага (право авторства, право личной неприкосновенности, свободы перемещения, честь, доброе имя и другие) не входят в состав наследства.
Пример
В. был признан судом виновным в причинении вреда здоровью С. и должен был ежемесячно в возмещение этого вреда выплачивать ей определенные денежные суммы. После смерти В. гражданка С. потребовала от наследников В. продолжения выплаты денежных средств в возмещение причиненного ей вреда. Обязанность выплаты денежных средств в пользу С. в состав наследственного имущества включена не будет, поскольку прямо связана с личностью В. и прекратилась в связи с его смертью.
Не может быть включено в состав наследства недвижимое и иное имущество, оставшееся после смерти наследодателя, если какие-либо граждане или юридические лица добросовестно и открыто владели им как собственники на протяжении 15 лет (недвижимое имущество) или пяти лет (иное имущество), так как в указанном случае эти лица приобрели право собственности на имущество, принадлежавшее наследодателю (п. 1 ст. 234 ГК). Не могут также наследоваться самовольно возведенные и не оформленные в собственность строения и помещения, так как они признаются не принадлежащими наследодателю на законных основаниях.
Процесс наследования начинается с открытия наследства. Временем открытия наследства считается день смерти гражданина, т. е. день, когда гражданин фактически умер. Исходя из медицинских показании должен быть определен момент смерти, а именно – необратимые изменения, произошедшие в мозге человека. Порядок установления факта смерти урегулирован Инструкцией по констатации смерти человека на основании смерти мозга (утверждена приказом Министерства здравоохранения РФ от 20.12.2001 № 460). Зтот порядок согласуется с общими принципами, установ– ленными в Законе РФ от 22.12.1992 № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей человека». До тех пор пока жизнедеятельность человека поддерживается различными техническими средствами (например, аппаратом искусственного дыхания), смерть считается не наступившей, а человек – живым, и наследство после него открыться не может.
Юридическими основаниями, позволяющими открыть наследство, является либо констатированная в описанном выше порядке смерть гражданина, либо объявление гражданина умершим.
В том случае, если гражданин пропал без вести, только суд может объявить такого гражданина умершим и при условии, что по месту его жительства нет сведений о месте его пребывания в течение пяти лет. Днем открытия наследства в таких случаях считается день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим.
Если гражданин пропал без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью или дающих основание предполагать его гибель от несчастного случая (например, во время стихийных бедствий, при катастрофах, несчастных случаях), то он может быть объявлен судом умершим по истечении шести месяцев с момента наступления такого обстоятельства. При этом суд может признать днем смерти гражданина день его предполагаемой гибели.
Объявление судом умершим военнослужащего или иного гражданина, пропавшего без вести в связи с военными действиями, может иметь место не ранее чем по истечении двух лет со дня окончания военных действий. Зто связано, в частности, с возможностью нахождения пропавшего человека в плену.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина, объявленного умершим, суд отменяет решение об объявлении его умершим. Независимо от времени своей явки гражданин может потребовать от любого лица возврата сохранившегося имущества, которое безвозмездно перешло к этому лицу после объявления гражданина умершим, за исключением денег и ценных бумаг на предъявителя (п. 2 ст. 46 и п. 3 ст. 302 ГК).
Имущество гражданина, объявленного умершим, приобретенное другим лицом по возмездной сделке, подлежит возврату, если в случае явки гражданина, объявленного умершим, будет доказано, что приобретатель имущества знал о нахождении этого гражданина в живых. При этом если невозможно возвратить имущество в натуре, то возмещается его стоимость.
В соответствии с ГК местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя. При этом под местом жительства закон признает место, где гражданин постоянно или преимущественно проживал. Местом жительства несовершеннолетних, не достигших 14 лет, а также граждан, находящихся под опекой, в соответствии со ст. 20 ГК признается место жительства их законных представителей – родителей, усыновителей или опекунов.
В случаях, когда последнее место жительства наследодателя неизвестно или он проживал за рубежом, но обладал имуществом на территории нашей страны, местом открытия наследства в Российской Федерации признается место нахождения такого наследственного имущества. Если имущество находится в разных местах, то местом открытия наследства является место нахождения недвижимого имущества (здания, квартиры, жилые дома и т. д.) или наиболее ценной его части. В том случае, если не ясно, в каком из нескольких мест находится наиболее ценная часть имущества, то место открытия наследства устанавливается судом по месту жительства наследника. Если по наследству передается только движимое имущество, то местом открытия наследства признается место нахождения этого имущества или наиболее ценной его части. Ценность имущества определяется исходя из его рыночной стоимости.
Пример
1. После смерти наследодательницы М., проживавшей последние годы жизни в Германии, в России остались квартира в г. Москве и дача в Тверской области. Местом открытия наследства в данном случае признается место нахождения квартиры в г. Москве, так как она является наиболее ценной частью недвижимого имущества, входящего в состав наследства.
2. Судом было принято решение об объявлении Г. умершим. Сведений о его последнем месте жительства не имелось. Г. обладал домом в деревне в Ивановской области, предметами быта, находящимися в этом доме, а также денежным вкладом в одном из банков г. Санкт-Петербурга. В дэнном случэе местом открытия наследства признается место нахождения дома в Ивановской области, т. е. место нахождения недвижимого имущества.
Открытие наследства осуществляется в государственной нотариальной конторе по месту последнего жительства наследодателя или, как и в указанных выше случаях, по месту нахождения имущества. Документами, подтверждающими место открытия наследства, могут быть:
1) справка из жилищно-коммунальных органов по месту жительства наследодателя или справка о его месте жительства от местной администрации;
2) справка из отделения милиции;
3) справка с места работы наследодателя о месте его жительства;
4) выписка из домовой книги;
5) справка адресного бюро;
6) справка военкомата о месте жительства наследодателя во время призыва на службу в российскую армию;
7) копия актовой записи из органов ЗАГСа о смерти наследодателя, в которую внесены сведения о месте постоянного жительства умершего на основании данных его паспорта.
Если не удается подтвердить документально место открытия наследства, то наследникам следует обратиться в суд с заявлением об установлении места открытия наследства в порядке особого производства на основании ст. 264 ГПК. Тогда документом, подтверждающим место открытия наследства, будет вступившее в законную силу решение суда по этому факту.
В том случае, если наследодатель значительное время проживал вне постоянного места жительства, то местом открытия наследства все равно будет считаться его постоянное место жительства – там, где он зарегистрирован.
Так, после смерти лица, находившегося на обучении вдали от дома, военнослужащего срочной военной службы либо лица, находившегося в местах лишения свободы, а также лица, работающего по контракту вне места проживания, местом открытия наследства будет считаться последнее постоянное место жительство такого лица.
Место жительства наследодателя, по общему правилу, определяется по месту государственной регистрации гражданина. В то же время бывают случаи, когда гражданин может не иметь регистрации по месту жительства, а проживать, зарегистрировавшись по месту пребывания. В таких случаях определяется место, где гражданин преимущественно проживал.
В том случае, если имущество наследодателя или его основная часть находится вне места открытия наследства, то нотариус, открывший наследство, посылает нотариусу по месту нахождения имущества поручение о принятии мер к его охране.
При получении сведений об открытии наследства, т. е. о смерти наследодателя, нотариус, работающий в государственной нотариальной конторе, обязан известить об этом тех наследников, место жительства которых ему известно. Нотариус принимает от наследников заявления о принятии наследства или об отказе от него. Кроме того, нотариус может принять меры для охраны наследственного имущества, которые могут выражаться в опечатывании жилых или дачных помещении, составлении описи имущества и передачи его наследникам или специально назначенному лицу на хранение. Зтот же нотариус выдает наследникам свидетельства о праве на наследство в порядке, предусмотренном законодательством.
Существует два основных способа, с помощью которых наследодатель имеет право передать нажитое им имущество в другие руки. Он может решить, кому какие вещи достанутся самостоятельно или доверить это действие закону (ст. 1111 ГК РФ).
Этот способ наследования используется, если умерший не пожелал или не успел оставить завещательного документа (ст. 1141 ГК РФ). Тогда распределением имеющегося имущества будет заниматься нотариус в соответствии с законом.
По существующим в России правилам все родственники умершего делятся на восемь категорий (очередей) по степени родства. Наибольшую вероятность для наследования имеют самые близкие родственники (родители, дети, супруги).
Переход прав к остальным лицам будет осуществляться в порядке очерёдности, если предыдущие претенденты откажутся от своей доли, либо будут мертвы к моменту открытия наследства (подробнее про открытие и принятие наследства читайте тут).
Для получения части имущество необходимо представить документы, подтверждающие родство с умершим.
Если у усопшего нет родственников и претендентов на наследство ни по закону, ни по завещанию, то оно в полной мере переходит во владение государства.
Внимание! Существует также третье основание для наследования – судебное решение. Оно проявляется только в том случае, если в процессе передачи имущества возникают какие-либо сложности.
Например, человек пропускает свой срок для написания заявления в нотариат, или между родственниками возникают споры по поводу размера долей, либо появляются недостойные наследники, которых необходимо отстранить от своей доли.
Основной задачей института гражданского законодательства является регулирование общественных отношений, возникающих в связи с переходом имущества умершего гражданина к другим лицам.
Нормы и способы, регулирующие данные отношения, а также особенности их возникновения, понятие и основания наследования, круг их применения, сосредоточены в части третьей ГК РФ. Здесь также содержится порядок наследования имущества нетрудоспособными гражданами и иждивенцами, особенности признания их наследниками и т.д.
Наследственное право регулирует и те отношения, которые, как подсказывает их общая характеристика, наследственными не являются. Сюда относятся отношения по разделу имущества, составление завещания и т.д. При этом моментом возникновения наследственных отношений, имеющих юридическое значение, будет являться время смерти наследодателя. Место открытия наследства будет зависеть от места регистрации умершего либо от места нахождения основной части имущества, входящей в состав наследства.
Предусмотренные ГК РФ основания для наследования являются обязательным условием возникновения наследственных отношений. К ним предъявляются строгие правовые требования. Например, завещание как основание наследования станет правомерным лишь тогда, когда порядок составления документа и все общие требования будут соблюдены. По закону нетрудоспособными гражданами либо иждивенцами могут быть составлены завещания.
Дети до 18 лет входят в социально незащищённую категорию граждан, поэтому их права государство охраняет крайне тщательно. Они имеют обязательную долю при наследовании, которая не может быть отменена наследодателем или другими претендентами на имущество (ст. 1167 ГК РФ).
Дети до 14 лет не могут сами принимать решения и подавать заявления, поэтому за них это делают опекуны или родители. Если ребёнку исполнилось 14, то он может сам визировать документы, которые подают за него взрослые и должен быть в обязательном порядке ознакомлен с ними.
Если несовершеннолетний является эмансипированным или вступил в брак, то он имеет право сам получать имущество в наследство.
Книга: Наследование по завещанию 19
Порядок и основные положения наследования, согласно законодательной базе РФ, гласит, что основаниями для законного наследования являются ситуации, когда:
- Нет правильно оформленного завещания.
- Волеизъявление признано ничтожным, утратившим юридическую силу.
- Государство наделяет преемника обязательной долей.
- Оформлен добровольный отказ от завещанного имущества в пользу родственников.
- Непринятие наследства по завещанию в течение полугода.
При этом появляется основание получить долю, равную той, что положена претенденту из той же очереди наследования.
В законе существуют несколько категорий лиц, которые могут быть отлучены от получения имущества.
- Люди, указанные в завещании. Если наследодатель сам по какой-либо причине решил лишить одного или нескольких из возможных наследников доли имущества, он может сделать это при помощи завещания, просто написав там их имена. Причину при этом указывать не нужно.
-
Недостойные наследники. Человек может быть лишен своей части наследства с помощью суда по нескольким причинам: он ведёт себя неподобающим образом, уклоняется от ухода за наследодателем при его жизни, чинит препятствия для получения своих долей другим наследникам или пытается увеличить свою часть за чужой счёт.
Если другие заинтересованные наследники смогут доказать в суде незаконные действия такого лица, то он со своими потомками будет лишён правового наследования (ст. 1117 ГК РФ). - Любое лицо вправе само отказаться от получения имущества по одному или нескольким основаниям. Для этого нужно просто подать заявление об отказе нотариусу.
- Обязательный наследник может быть лишен части своей доли, если она включает в себя имущество, которое необходимо другому наследнику для постоянного проживания или используется им как основное средство для существования.
Более детально о том, как оформить отказ от наследства, читайте тут, а в этом материале узнайте, как это сделать в пользу другого наследника.
Состав имущества, переходящего в порядке наследования от наследодателя к другим лицам (наследникам) традиционно именуется наследственным имуществом, наследственной массой, наследством.
В соответствии со статьей 1112 ГК РФ в состав наследства входит принадлежавшее наследодателю на день открытия наследства имущество, в частности:
- вещи, включая деньги и ценные бумаги (ст. 128 ГК РФ);
- имущественные права (в том числе права, вытекающие из договоров, заключенных наследодателем, если иное не предусмотрено законом или договором; исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности или на средства индивидуализации; права на получение присужденных наследодателю, но не полученных им денежных сумм);
- имущественные обязанности, в том числе долги в пределах стоимости перешедшего к наследникам наследственного имущества (п. 1 ст. 1175 ГК РФ).
По наследству нельзя передать права и обязанности, которые неразрывно связаны с личностью наследодателя, например, право на получение алиментов, право на возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина (абз. 2 ст. 1112 ГК).
Долги наследодателя. Если на наследодателе лежали обязанности, например, по возмещению убытков или уплате неустойки, то в случае его смерти они переходят наследникам (исключение составляют обязательства личного характера).
В соответствии со статьей 1113 ГК РФ, наследственные правоотношения возникают с открытием наследства, то есть с момента смерти наследодателя. К смерти по своим юридическим последствиям приравнивается объявление судом гражданина умершим (ст. 45 ГК РФ).
Время открытия наследства. Временем открытия наследства является в настоящее время момент смерти, а не день смерти, как это было в предыдущей редакции статьи 1114 ГК РФ.
При объявлении гражданина умершим днем открытия наследства является день вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим, а в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 45 ГК РФ днем смерти гражданина признан день его предполагаемой гибели, — день и момент смерти, указанные в решении суда.
Место открытия наследства. Как следует из статьи 1115 ГК РФ, по общему правилу местом открытия наследства является последнее место жительства наследодателя.
В соответствии со ст. 20 ГК РФ местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает; местом жительства несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, или граждан, находящихся под опекой, признается место жительства их законных представителей — родителей, усыновителей или опекунов.
В случаях, когда место жительства наследодателя неизвестно, включая случаи регистрации наследодателя только по месту пребывания, местом открытия наследства признается место нахождения наследственного имущества, определяемое по правилам части 2 статьи 1115 ГК РФ.
Определению в бесспорном порядке места открытия наследства посвящен раздел 2 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Наследственное право и наследование имущества: краткая характеристика
Недостойные наследники — лица, не имеющие права наследовать. Круг этих лиц определен в статье 1117 ГК РФ, в частности, отстраняются от наследования как по завещанию, так и по закону лица, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали или пытались способствовать увеличению причитающихся им или другим лицам доли наследства, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке. Таким образом, для признания кого-либо недостойным наследником достаточно одной попытки указанных выше действий.
В п. 19 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся разъяснения некоторых вопросов, касающихся признания гражданина недостойным наследником и об отстранении его от наследования.
Наследование по закону — это наследование на условиях и в порядке, указанных в законе и не измененных наследодателем в завещании. Наследование по закону является вторым основанием наследования в случаях, когда завещания нет или оно является ничтожным и т.д.
Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 — 1145 и 1148 настоящего Кодекса (статья 1141 ГК РФ). Кодекс предусматривает 8 очередей наследования:
- Наследники первой очереди — дети, супруг и родители наследодателя (а также внуки наследодателя и их потомки по праву представления);
- Наследники второй очереди – братья и сестры наследодателя (полнородные и неполнородные), его дедушка и бабушка как со стороны отца, так и со стороны матери (а также племянники и племянницы наследодателя по праву представления);
- Наследники третьей очереди — дяди и тети наследодателя (а также двоюродные братья и сестры наследодателя по праву представления);
- Наследники четвертой очереди — прадедушки и прабабушки наследодателя;
- Наследники пятой очереди — двоюродные внуки и внучки, двоюродные дедушки и бабушки;
- Наследники шестой очереди — двоюродные правнуки и правнучки, двоюродные племянники и племянницы, двоюродные дяди и тети;
- Наследники седьмой очереди — пасынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя;
- Наследники восьмой очереди — нетрудоспособные иждивенцы наследодателя (статья 1148 ГК РФ).
Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.
Например, после смерти наследодатель завещания не оставил. На момент его смерти у умершего не имелось детей, супруги и родителей, т е. наследников первой очереди, однако имеется брат, который и будет призываться в данном случае к наследованию по закону как наследник второй очереди.
Лицо, имеющее право на принятие наследства (право наследования), может выбрать один из трех вариантов поведения:
- принять наследство (осуществить принадлежащее ему право);
- отказаться от наследства (отказаться от указанного права) (ст. ст. 1157 — 1159 ГК РФ);
- не принимать наследство (бездействовать).
Для приобретения наследства наследник должен его принять (статья 1152 ГК РФ). При этом, следует учитывать следующие требования законодательства:
- Наследник должен быть полностью дееспособным. За несовершеннолетних, гражданин, признанных недееспособными, принятие наследства осуществляет их законные представители (ст. ст. 26, 28, 29, 30 ГК РФ).
- Принятие наследства является односторонней сделкой, не требуется чьего-либо разрешения или согласия на ее совершение.
- Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия наследства независимо от времени его фактического принятия либо момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество; при этом наследник, получив свидетельство о праве на наследство, не ограничен какими-либо сроками на госрегистрацию возникшего права собственности на недвижимое имущество.
- Не допускается принятие наследства под условием или с оговорками. Например, нельзя принять наследство при условии, что при разделе наследственного имущества одному из нескольких наследников достанется определенное имущество наследодателя. Нельзя принять наследство при условии оставления за собой права на последующий отказ от наследства. Нельзя принять наследство под условием отказа других наследников от наследства и т.п. Нельзя принять часть наследства, отказавшись от другого наследственного имущества.
- Акт принятия наследства распространяется на все наследство, в чем бы оно ни выражалось и у кого бы ни находилось. Принятие наследником части наследства означает принятие всего причитающегося ему наследства, в чем бы оно ни заключалось и где бы ни находилось. Причем наследник, принимая часть наследства, может и не знать о существовании другого имущества, однако оно также будет считаться принятым наследником.
- Воля на принятие наследства должна быть сформулирована свободно (без насилия, угрозы и т.п.). В противном случае сделка может быть признана недействительной (ст. 179 ГК РФ). Сделка по принятию наследства, совершенная под влиянием заблуждения, также может быть признана недействительной (ст. 178 ГК РФ).
- Принятие наследства одним или несколькими наследниками не означает принятия наследства остальными наследниками.
Вопросам принятия наследства посвящен раздел 5 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Срок, в течение которого лицо, имеющее право наследования, может выразить свое согласие на принятие наследства в течении шести месяцев со дня открытия наследства или со дня вступления в законную силу решения суда об объявлении его умершим.
В п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» содержатся следующие разъяснения:
«Течение сроков принятия наследства, установленных ст. 1154 ГК РФ, согласно ст. 191 ГК РФ начинается на следующий день после календарной даты, которой определяется возникновение у наследников права на принятие наследства, т.е. на следующий день после даты:
- открытия наследства либо после даты вступления в законную силу решения суда об объявлении гражданина умершим (п. 1 ст. 1154 ГК РФ);
- смерти — дня, указанного в решении суда об установлении факта смерти в определенное время (п. 8 ч. 2 ст. 264 ГПК РФ), а если день не определен — на следующий день после даты вступления решения суда в законную силу;
- отказа наследника от наследства или отстранения наследника по основаниям, установленным ст. 1117 ГК РФ (п. 2 ст. 1154 ГК РФ);
- окончания срока принятия наследства, установленного п. 1 ст. 1154 ГК РФ (п. 3 ст. 1154 ГК РФ)».
Наследник может принять наследство в любое время в течение шести месяцев со дня появления у него права наследования, в том числе в последний день этого срока. Наследник считается не принявшим наследство только по истечении этого срока.
О сроках принятия наследства см. рекомендации Федеральной нотариальной палаты в разделе 6 Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав, утвержденных решением Федеральной нотариальной палаты от 25.03.2019, протокол N 03/19.
Наследственное право, Беспалов Ю.Ф., 2017
Гражданином при жизни может быть составлено любое количество завещаний, но каждое последующее будет отменят предыдущее полностью или частично (ст. 1130 ГК РФ). При этом допускается наличие нескольких завещаний, каждое из которых не противоречит ни предыдущему, ни последующему документу. Для этого завещателю не нужно спрашивать чьего-либо совета или совершать дополнительные действия.
К структуре завещания предъявляются требования, в соответствии со статьей 1124 ГК РФ. Среди них:
- завещание должно быть составлено только лично — собственноручно либо со слов прямого завещателя, составление завещания через представителя по доверенности — не допускается;
- обязательная письменная нотариальная форма — исключения составляют случаи, когда обязанности нотариуса могут исполнять сторонние лица (ст. 1127 ГК РФ);
- документ должен быть подписан собственноручно, а при невозможности личного подписания, его подписывает стороннее лицо (свидетель) с обязательным указанием причины, по которой завещатель не смог самостоятельно расписаться в документе;
- воля должна быть свободной, без какого-либо принуждения, давления и прочих неблагоприятных для завещателя факторов.
- рекомендуем написать завещание от руки БЕЗ использования компьютера для снижения шансов на его дальнейшее оспаривание;
Если завещание не закрытое, то в обязанности нотариуса будет входить и указание на ошибки и несоответствия, допущенные при составлении документа. За регистрацию заведомо недействительного завещания, нотариус несет ответственность. Поэтому завещатели имеют право (при желании) получать от нотариуса справки и разъяснения относительно порядка составления завещания.
После завершения составления завещания, данные о нем переносятся в единую информационную систему нотариата. Там они будут находиться до тех пор, пока текст завещания не будет изменён частично, либо сам документ не будет отменён полностью. При жизни, наследодатель может отменять ранее составленное завещание и регистрировать новое, неограниченное количество раз.
Факт смерти гражданина официально зарегистрирован, а нотариусом получены все необходимые подтверждения. Он, в соответствии со своими прямыми обязанностями, оповещает лиц, указанных в завещании, об их законных правах. Делается это сразу, как только смерть завещателя подтверждается документально.
Извещённый гражданин, в случае своей заинтересованности, должен обратиться к нотариусу в течение 6 месяцев с момента смерти завещателя. Сроки обращения по обоим вариантам наследования идентичны. При обращении необходимо иметь следующие документы:
- паспорт, либо его заменяющий документ;
- заявление о принятии наследства — составляется, как правило, по факту обращения
Дальнейшие действия полностью аналогичны с порядком наследования по закону. То есть, по истечении полугода с момента открытия наследства, наследникам по завещанию будут выданы свидетельства о праве на наследство по завещанию. После его получения, гражданам необходимо обратиться в территориальный Росреестр для регистрации перехода права собственности на имущественную массу, права на которую подлежат регистрации (недвижимость и т.д.).
Законодательством допускается оформление завещания на один объект, без определения долей нескольких наследников. Такой механизм встречается редко, и в большинстве случаев завещатели указывают в документе, кому и какое имущество перейдёт на правах наследования.
Пример:
Умерший гражданин оставил после себя завещание, в котором указал, что его квартира должна быть унаследована сразу несколькими наследниками. Конкретные доли в завещании указаны не были. Что делать в таком случае?
В этом случае, после завершения полугодичного срока, наследникам будет выдано свидетельство о праве на наследство, предполагающее переход имущественной массы в общую собственность. То есть, каждый из наследников будет обладать равным объемом прав по отношению к данной квартире. В последствии, как вариант, между ними может быть заключено соглашение о разделе квартиры (об определении долей), которое будет передано в территориальный Росреестр одновременно со свидетельством о праве на наследство.
Если завещается автомобиль, а наследников несколько, то рыночная цена транспортного средства делится на количество наследников. Вопрос владения автомашиной может быть решён путём его реализации и последующего разделения вырученной стоимости на всех лиц, либо путём выплаты соразмерных возмещений со стороны одного наследника по отношению к другим. При невозможности достичь консенсуса самостоятельно, стороны могут перенести решение вопроса в суд.
Нередко наследники по завещанию пропускают полугодовой срок для обращения к нотариусу. На подобные ситуации распространяются правила статьи 1154, в соответствии с которыми восстановление срока будет возможно только через суд. Сложность решения вопроса связана с отсутствием информации у потенциальных наследников о том, что где-то с их участием было составлено завещание, и что они имеют права на определённую имущественную массу. Следовательно, на более частыми причинами пропуска срока могут являться:
- фактическое отсутствие информации — когда наследник не знал, и не мог знать о приобретении соответствующего статуса;
- незаконные действия наследников по закону — сокрытие завещания; не предоставление информации о смерти завещателя; фальсификация в процессе регистрационных действий; незаконные операции с наследственным имуществом; прочие обстоятельства;
- прочие объективные причины — тяжёлое физическое заболевание; нахождение в беспомощном состоянии.
Для начала рассмотрим ситуацию, когда наследников по завещанию несколько, и один из них не успел вступить в свои права. Как и в случае с наследованием по закону, здесь допускается реализация согласительного порядка. То есть, наследник, не успевший вступить в права, может обратиться ко всем остальным наследникам в письменном виде с просьбой / требованием о включении его в число законных наследников. Если к этому моменту проведены все регистрационные действия, то в случае достижения консенсуса, они будут пересмотрены. Но для этого необходимо добровольное согласие всех граждан, уже реализовавших своё право. Если не получится получить согласие всех наследников, вопрос придётся решать в суде. Здесь потребуется доказывать объективность причин пропуска срока по обращению к нотариусу.
Если наследник по завещанию один, то в случае пропуска им положенного срока, имущественная масса перейдёт к наследованию в порядке очерёдности. Права на обращение к нотариусу за принятием наследства перейдут подназначенным наследникам (ст. 1121 ГК РФ), а в случае отсутствия таковых — наследникам первой очереди. А если отсутствуют и таковые, то наследственные права передаются дальше, в порядке очерёдности.
К примеру, завещание было составлено на одного наследника, который вовремя не обратился к нотариусу за реализацией своего права. Как и полагается, права наследования перейдут наследникам первой очереди.
Если наследник по завещанию обратится к нотариусу в течение полугода после того, как отпали объективные причины пропуска срока, то ранее совершенные регистрационные действия будут полностью отменены, и имущественная масса будет передана ему полностью.
Получение какого-либо согласия со стороны воспользовавшихся своим правом наследников по закону — не требуется. Наследник по завещанию имеет право приоритета по отношению к наследнику по закону.
Если за это время имущество было реализовано, то при положительном исходе процесса, суд может обязать наследников по закону возместить стоимость имущественной массы в соразмерной части в любом допустимом виде.
Список литературы по наследственному праву
Независимо от того, что указано в завещании указанные ниже лица наследуют не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них, при наследовании по закону:
- несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя
- нетрудоспособные супруг и родители наследодателя (пенсионеры, инвалиды)
- нетрудоспособные иждивенцы наследодателя
Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.
ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ:
Наследодатель завещал все свое имущество — квартиру и машину — любовнице, однако на момент смерти у наследодателя имелся несовершеннолетний сын от первого брака и несовершеннолетняя дочь — от второго, с которыми наследодатель не живет. На что вправе претендовать несовершеннолетние дети после смерти отца при наличии такого завещания?
Так как завещано ВСЕ имущество, то обязательная доля рассчитывается исходя из стоимости этого имущества. При наследовании по закону им причиталось бы по 50% от стоимости имущества умершего отца каждому. Однако при наличии завещания в качестве обязательной доли в наследстве они вправе получить каждый по 25% (то есть половину того, на что могли рассчитывать без завещания) от стоимости квартиры и машины. Если бы помимо квартиры и машины, указанных в завещании, у наследодателя имелось бы еще имущество, например, еще квартиры или деньги на расчетном счете, то денежный эквивалент 25% завещанного имущества удовлетворялся бы из данного незавещанного имущества (в первоочередноми порядке по отношению к иным наследникам по закону, в случае их наличия) . Таким образом, в рассматриваемой нами ситуации, любовница получит 50%, а несоверешннолетние дети — по 25%. Если бы детей было четверо. При наследовании по закону каждый из них получил бы по 25%, значит их обязатльная доля составит по 12,5%, и точно также люьвница получит 50%, а дети — по 12,5%. Иными словами сколько бы лиц, имеющих право на обязательную долю в наследстве ни было, они уменьшат размер завещанного имущества ровно вполовину.
Стоит обратить внимание, что при определенных обстоятельствах суд вправе снизить размер или отказать в выплате обязательной доли.
- История государства и права — И.А. Исаева
- Конституционные принципы рыночной экономики – Г.А. Гаджиев
- ИСТОРИЯ СРЕДНЕВЕКОВОГО ГОСУДАРСТВА И ПРАВА — Ливанцев К. Е
- Теория государства и права — Матузов Н.И., Малько А.В
- Финансовое право — Грачева Е.Ю., Соколова Э.Д
- История и методология юридической науки – Автор неизвестен
- Теория государства и права — Морозова Л.А.
- КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРНЇНИ — В. Ф. Годованець
- Гражданское право. Ч.2 — Авторский коллектив
- Гражданское право — В.А.Тархов
В социалистическом обществе наследование связано с личной собственностью, производной от собственности социалистической. В порядке наследования в СССР переходит только личная собственность граждан.
Согласно ст. 13 Конституции СССР основу личной собственности граждан СССР составляют трудовые доходы. В личной собственности могут находиться предметы обихода, личного потребления, удобства и подсобного домашнего хозяйства, жилой дом и трудовые сбережения. Личная собственность граждан и право ее наследования охраняются государством.
Все граждане СССР имеют равные права в области наследственного права независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, рода и характера занятий, места жительства и других обстоятельств (ст. 34 Конституции СССР).
Под наследованием понимается переход после смерти гражданина принадлежащего ему на праве личной собственности имущества, а также имущественных и некоторых личных неимущественных прав и обязанностей к одному или нескольким лицам.
Переход гражданских прав и обязанностей гражданина после его смерти к другому лицу характеризуется следующими признаками: 1) основанием перехода является сложный фактический состав, предусмотренный нормами наследственного права; 2) переходящие права и обязанности образуют определенное единство, называемое наследством; 3) лицо, приобретающее права и обязанности, является общим (универсальным), а не частичным (сингулярным) правопреемником умершего гражданина .
См.: Антимонов Б.С., Граве К.А. Советское наследственное право. М., 1955. С. 46 — 47.
Юридические гарантии осуществления наследственных прав предусмотрены нормами, регулирующими наследование и составляющими институт наследственного права. Порядок наследования изложен в Основах гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик , гражданских кодексах союзных республик, в Законе СССР «О государственном нотариате» и соответствующих законах союзных республик. При разрешении споров, связанных с правом наследования, применяются нормы Основ законодательства СССР и союзных республик о браке и семье, КоБС и ГПК союзных республик.
Наследодателем по советскому праву признается лицо, после смерти которого осуществляется наследственное правопреемство.
Наследодателями могут быть любые граждане СССР, в том числе недееспособные или ограниченно дееспособные, и иностранные граждане, проживающие на территории СССР.
Наследниками являются лица, указанные в законе или в завещании, правопреемники наследодателя. Возможность стать наследником не зависит от состояния дееспособности лица и гражданства.
В ГК тринадцати союзных республик круг лиц, могущих быть наследниками, определяется единообразно. Наследниками могут быть: при наследовании по закону — граждане, находящиеся в живых к моменту смерти наследодателя, дети наследодателя, родившиеся после его смерти; при наследовании по завещанию — граждане, находившиеся в живых к моменту смерти наследодателя, а также зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти. Лишь ГК УССР и Казахской ССР не содержат различных правил для определения того, какие лица могут быть наследниками по закону, а какие — по завещанию.
Статья 525 ГК Казахской ССР устанавливает, что наследниками могут быть лица, зачатые при жизни наследодателя и родившиеся после его смерти. В соответствии со ст. 527 ГК УССР наследниками признаются лица, которые находились в живых к моменту смерти наследодателя, а также дети умершего, зачатые при его жизни и родившиеся после его смерти, и, таким образом, не допускается возможность призвания к наследованию иных лиц, зачатых при жизни, но родившихся после смерти наследодателя .
Ученые записки ВНИИСЗ. Вып. 9. М., 1966. С. 132.
Следовательно, круг наследников определяется на день открытия наследства. Несоблюдение этого правила может привести к серьезным ошибкам. Так, по наследственному делу В., находившемуся в производстве народного суда г. Тбилиси, круг наследников был определен на день составления завещания, что привело к ошибочному решению, впоследствии отмененному Президиумом Верховного суда Грузинской ССР в порядке надзора .
Закон предусматривает основания для лишения отдельных лиц — недостойных наследников — права на наследство. Принятие гражданскими кодексами союзных республик нормы о лишении наследства недостойных граждан отвечает требованиям социалистической морали.
Согласно ч. 1 ст. 531 ГК РСФСР не имеют права наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя, кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке.
Похожие записи: